HOTARARE Nr.
150 din 23 februarie 2011
pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 1 martie 2011
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
A. Titlul II
„Impozitul pe profit"
1. Punctul 50 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„50. Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art.
22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplică asupra diferenţei dintre
totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, şi totalul
cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit şi
cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate în contabilitate.
Rezerva se calculează cumulat de la începutul anului şi este deductibilă la
calculul profitului impozabil trimestrial sau anual, după caz. In veniturile
neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezervă sunt
incluse veniturile prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, cu excepţia celor
prevăzute la lit. c). Rezervele astfel constituite se completează sau se
diminuează în funcţie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De
asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează
şi în funcţie de nivelul capitalului social subscris şi vărsat sau al
patrimoniului. In situaţia în care, ca urmare a efectuării unor operaţiuni de
reorganizare, prevăzute de lege, rezerva legală a persoanei juridice
beneficiare depăşeşte a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul
social, după caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul prevăzut de lege, nu
este obligatorie."
2. După punctul 932 se introduce un nou punct,
punctul 933, cu următorul cuprins:
„933. Când o
persoană juridică rezidentă
în România realizează
profituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu permanent care, potrivit prevederilor
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de
România cu un alt stat, pot fi impuse în celălalt
stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», profiturile vor fi scutite de impozit pe profit în România. Aceste profituri sunt scutite de impozit pe profit dacă se prezintă documentul justificativ eliberat de autoritatea
competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate. In scopul aplicării «metodei scutirii», pentru determinarea profitului impozabil la
nivelul persoanei juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate prin
intermediul sediului permanent reprezintă venituri
neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile."
3. După punctul 991 se introduc trei noi puncte,
punctele 992-994 cu următorul
cuprins:
„Codul fiscal:
(15) Contribuabilii
care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata
impozitului minim au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit,
respectiv de a efectua plata anticipată, după caz, aferente trimestrului III al
anului 2010, până la data de 25 octombrie 2010,
potrivit prevederilor în vigoare la data de 30 septembrie 2010.
(16) Contribuabilii
care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata
impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru
anul fiscal 2010, aplică următoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010:
- determinarea impozitului pe profit aferent
perioadei respective şi efectuarea comparaţiei cu impozitul minim anual,
prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada
1 ianuarie-30 septembrie 2010, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi
înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii
impozitului pe profit datorat;
- stabilirea impozitului pe profit datorat;
- prin excepţie de la prevederile alin. (1), (5) şi
(11) şi ale art. 35 alin. (1), depunerea declaraţiei privind impozitul pe
profit pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 şi plata impozitului pe
profit datorat din definitivarea impunerii, până la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010:
- contribuabilii depun declaraţia privind impozitul
pe profit şi plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin.
(1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1).
(17) In aplicarea
prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe
profit se efectuează urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de titlul II «Impozitul pe profit» în mod
corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile şi
cheltuielile înregistrate.
(18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două
perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26,
perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.
Norme metodologice:
992. In aplicarea
prevederilor art. 34 alin. (16) şi (17) din Codul fiscal, contribuabilii
obligaţi la plata trimestrială a impozitului pe profit depun declaraţia privind
impozitul pe profit pentru cele două perioade ale anului 2010 numai dacă, până
la data de 1 octombrie 2010, au datorat impozit minim cel puţin într-un
trimestru. Contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie- 30 septembrie 2010, ca
urmare a efectuării comparaţiei impozitului pe profit cu impozitul minim, au
datorat, în cele 3 trimestre, impozit pe profit depun declaraţia privind
impozitul pe profit pentru întreg anul 2010.
Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) şi
(17) din Codul fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. a) şi
alin. (5) din Codul fiscal calculează în Registrul de evidenţă fiscală
impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie- 30 septembrie 2010, în vederea
efectuării comparaţiei cu impozitul minim recalculat în mod corespunzător
pentru această perioadă. In cazul în care, în urma efectuării comparaţiei
impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie-30
septembrie 2010, impozitul minim este mai mare decât impozitul pe profit,
aceşti contribuabili depun declaraţia privind impozitul pe profit pentru cele
două perioade ale anului 2010. In cazul în care, în urma efectuării comparaţiei
impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie- 30
septembrie 2010, impozitul minim este mai mic decât impozitul pe profit, aceşti
contribuabili depun declaraţia privind impozitul pe profit pentru întreg anul
2010.
Contribuabilii care depun declaraţia privind impozitul
pe profit pentru cele două perioade ale anului 2010 vor avea în vedere
următoarele:
a) pentru perioada 1 ianuarie-30
septembrie 2010, prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) şi (11)
şi ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, depunerea declaraţiei privind impozitul
pe profit şi plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii se
efectuează până la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1
octombrie-31 decembrie 2010, contribuabilii depun declaraţia privind impozitul
pe profit şi plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34
alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1) din
Codul fiscal, respectiv:
- până la data de 25 februarie
2011, contribuabilii care definitivează perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010
până la această dată, situaţie în care, pentru trimestrul IV, prin declaraţia 100 nu se declară
impozitul pe profit;
- până la data de 25 aprilie
2011, situaţie în care sunt aplicabile prevederile art. 34 alin. (10) din Codul
fiscal, respectiv, pentru trimestrul IV, prin declaraţia 100 se declară impozitul pe profit la nivelului
impozitului calculat şi evidenţiat pentru trimestrul
III 2010.
993. In aplicarea
prevederilor art. 34 alin. (16) şi (17) din Codul fiscal, pentru determinarea
profitului impozabil aferent perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2010, respectiv
1 octombrie-31 decembrie 2010, se vor avea în vedere următoarele:
a) cheltuielile deductibile
limitat se stabilesc în funcţie de baza de calcul corespunzătoare, aferentă
fiecărei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare perioadă fiind
definitive;
b) pentru aplicarea prevederilor titlului VI «Taxa pe valoarea adăugată» referitoare la colectarea taxei
aferente depăşirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa colectată
se calculează asupra depăşirii plafonului aferent fiecărei perioade, prin
însumarea acestora;
c) pentru determinarea limitei
fiscale a cheltuielilor prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. j) şi k) şi la art.
21 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal, în situaţia în care limita de 400 euro,
250 euro, respectiv 4.000 euro nu este depăşită în perioada 1 ianuarie- 30
septembrie 2010, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 limitele respective
se vor determina ca diferenţă între 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro şi
limitele până la care cheltuielile respective au fost deduse în perioada 1
ianuarie- 30 septembrie 2010;
d) provizioanele fiscale se
deduc la calculul profitului impozabil în fiecare perioadă dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 22 din Codul fiscal;
e) limita de deducere a rezervei legale se stabileşte
în funcţie de baza de calcul corespunzătoare, aferentă fiecărei perioade,
sumele deductibile determinate pentru fiecare perioadă fiind definitive;
f) gradul de îndatorare potrivit prevederilor art. 23
din Codul fiscal se determină luând în calcul capitalul împrumutat şi capitalul
propriu aferente fiecărei perioade, astfel:
- pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, gradul
de îndatorare se determină ca raport între capitalul împrumutat şi capitalul
propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul
acestei perioade;
- pentru perioada 1
octombrie-31 decembrie 2010, gradul de îndatorare se determină ca raport între
capitalul împrumutat şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la
începutul şi sfârşitul acestei perioade;
g) în aplicarea prevederilor art. 31 din Codul fiscal, veniturile şi cheltuielile realizate în anul 2010 de o persoană
juridică română prin intermediul unui sediu permanent situat într-un stat
străin se vor lua în calcul la determinarea profitului impozabil aferent
perioadei 1 octombrie-31 decembrie 2010, prin înscrierea veniturilor şi
cheltuielilor la rd. 11, respectiv rd. 12 în declaraţia privind impozitul pe
profit aferentă acestei perioade;
h) în aplicarea prevederilor art. 192 din
Codul fiscal, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010, profitul investit
în această perioadă reprezintă soldul contului de
profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului,
din care se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat
facilitatea. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se
acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 1 octombrie-31
decembrie 2010.
994. în aplicarea prevederilor art. 34 alin.
(18) din Codul fiscal, pierderea fiscală aferentă
perioadei 1 ianuarie- 30 septembrie 2010 se
recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi,
potrivit art. 26 din Codul fiscal, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind
considerată primul an de recuperare a pierderii fiscale.
Pierderea fiscală aferentă
perioadei 1 octombrie- 31 decembrie 2010 se
recuperează potrivit art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, din
profiturile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, respectiv 5 ani
consecutivi în cazul pierderilor realizate prin intermediul unui sediu
permanent situat într-un stat străin.
Pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului
2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, respectiv art. 32 din Codul
fiscal, anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani,
respectiv 7 ani consecutivi."
4. Punctul 1002 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1002. In aplicarea
prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru dividendele distribuite
şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile
financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de
25 ianuarie a anului următor. Pentru dividendele distribuite şi plătite până la
sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul
pe dividende se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care se plăteşte dividendul.
Intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (4) din
Codul fiscal şi dividendele distribuite şi plătite după data de 1 ianuarie
2007, chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale
exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în care beneficiarul
îndeplineşte aceste condiţii.
In sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul
fiscal, condiţia privitoare la perioada de deţinere a participaţiei minime are
în vedere o perioadă de 2 ani consecutivi, împliniţi la data plăţii
dividendelor. In situaţia în care la data plăţii dividendului pentru care a
fost reţinut şi plătit impozitul pe dividende, în conformitate cu prevederile
art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, persoana juridică română beneficiară
îndeplineşte condiţiile stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul
fiscal, persoana juridică română care plăteşte dividendul poate solicita
restituirea impozitului, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură
fiscală."
B. Titlul III „Impozitul pe venit"
1. După punctul 71 se introduce un nou punct,
punctul 72, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
[...]
g) veniturile primite ca urmare a transferului
dreptului de proprietate asupra bunurilor
imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din
transferul titlurilor
de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VMM;
Norme metodologice:
72. In înţelesul
Codului fiscal nu sunt cuprinse în bunurile mobile din patrimoniul personal
deşeurile valorificate prin centrele de colectare a deşeurilor de metal,
hârtie, sticlă şi altele asemenea, veniturile realizate fiind supuse impunerii
potrivit prevederilor cap. IX «Venituri din alte
surse»."
2. Punctul 232 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„232. Persoanele
fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5
contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal
următor califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi
independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net anual pentru
această categorie, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă.
Aplicarea acestei reglementări se efectuează potrivit prevederilor ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
3. La punctul 36,
ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
„36.
[...]
In cazul reorganizării activităţii independente în
timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare
perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil
într-o formă de organizare prevăzută de lege.
Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin
însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc
reorganizarea.
Venitul net anual/Pierderea anuală se înscrie în declaraţia
privind venitul realizat.
Pierderea fiscală înregistrată în anul în care a avut
loc reorganizarea se reportează şi se compensează potrivit regulilor de
reportare prevăzute la art. 80 din Codul fiscal."
4. Punctul 42 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de
venit
Art. 49. - (1) In cazul contribuabililor care realizează venituri
comerciale definite la art. 46 alin. (2), venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice
teritoriale au următoarele
obligaţii:
- stabilirea
nomenclatorului, conform Clasificării activităţilor din economia naţională -
CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările
ulterioare, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului
IV al anului anterior celui în care urmează a
se aplica.
(21) Norma
de venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil
care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. Prevederile
prezentului alineat se aplică şi în cazul în care activitatea se desfăşoară în
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind
stabilită pentru fiecare membru asociat.
(3) La stabilirea
normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulţirea cu 12 a
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă venitul net
anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor
de venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a
municipiului Bucureşti sunt cele prevăzute în normele metodologice.
(4) In cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care generează venituri
comerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit
aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de
an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.
(5) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai
multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste
activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit
corespunzătoare fiecărei activităţi.
(6) In cazul în care
un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin. (2) şi o altă
activitate independentă, venitul net anual se determină pe baza contabilităţii
în partidă simplă, conform art. 48.
(7) Abrogat.
(8) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de
norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în
partidă simplă pentru activitatea respectivă.
Norme metodologice:
42. In sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale şi desfăşoară
activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale
finanţelor publice teritoriale, venitul net se determină pe bază de norme
anuale de venit. Pentru determinarea venitului net anual se aplică criteriile
specifice de corecţie asupra normei de venit. La stabilirea normelor anuale de
venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a
municipiului Bucureşti vor fi consultate consiliile judeţene/Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, după caz.
Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor
stabili activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională -
CAEN, actualizată prin ordinul preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 337/2007, care generează venituri comerciale în sensul art. 49
din Codul fiscal, care stau la baza elaborării nomenclatorului de către
direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului
Bucureşti.
In situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi
activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se
determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea
venitului net anual se efectuează prin însumarea
nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la
fiecare loc de desfăşurare a activităţii.
In cazul în care un contribuabil desfăşoară mai multe
activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit,
stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor
de venit de la locul desfăşurării fiecărei activităţi, corectate potrivit
criteriilor specifice."
5. Punctul 422 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„422. Norma anuală
de venit pentru fiecare activitate de la locul desfăşurării acesteia nu poate fi mai mică decât salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii
acesteia, înmulţit cu 12."
6. După punctul 422 se introduce un nou punct,
punctul 423, cu următorul cuprins:
„423. In cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul
asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.
Pentru determinarea venitului net anual al fiecărui
membru asociat se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de
venit."
7. La punctul 43,
după a şaptea liniuţă se introduc cinci noi liniuţe, cu următorul cuprins:
„- caracterul sezonier al unor activităţi;
- durata concediului legal de odihnă;
- desfăşurarea activităţii cu salariaţi;
- contribuţia fiecărui asociat în cazul activităţii
desfăşurate în cadrul unei asocieri;
- informaţiile cuprinse în declaraţia informativă
depusă în scop de TVA potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal."
8. Punctul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„49. Contribuabilii care în cursul anului fiscal îşi
completează obiectul de
activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi
impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie
determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de
impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa
contabilă."
9. La punctul 53,
după primul paragraf se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:
„In cazul veniturilor din drepturi de proprietate
intelectuală se includ în venitul brut atât veniturile în bani, cât şi
echivalentul în lei al veniturilor în natură.
Evaluarea veniturilor în natură se face la preţul pieţei
sau la preţul stabilit prin expertiză tehnică, la locul şi la data primirii
acestora."
10. Punctul 641 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi
anticipate pentru unele venituri din activităţi independente
Art. 52. - (1) Plătitorii următoarelor venituri au
obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la
sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:
a) venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
b) venituri din
vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
c) venituri din activităţi desfăşurate în baza
contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din
activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate
potrivit Codului civil;
e) venituri din
activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
e1)
venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică
contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică;
f) abrogată.
(2) Impozitul ce
trebuie reţinut se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul
veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut.
a1) în cazul
veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e1), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere;
b) abrogată.
(3) Impozitul ce
trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului
aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e1), pentru care termenul de
virare este reglementat potrivit titlului IV1.
(4) Abrogat.
Norme metodologice:
641. Contribuabilii
care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net
anual este stabilit în sistem real şi pentru care plătitorii de venituri au
obligaţia reţinerii la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate în
conformitate cu art. 52 din Codul fiscal determină venitul net anual pe baza
contabilităţii în partidă simplă. Fac excepţie de la determinarea venitului net
anual pe baza contabilităţii în partidă simplă contribuabilii care realizează
venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal care au
optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal."
11. După punctul 641 se introduce un nou punct,
punctul 642, cu următorul cuprins:
„642. Pentru contribuabilii
care desfăşoară o activitate care generează venituri comerciale pentru care venitul net anual este stabilit pe baza normelor de venit,
aceasta fiind prevăzută la art.
52 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii de venituri
nu au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului
reprezentând plăţi anticipate potrivit art. 52 din Codul fiscal, cu condiţia
prezentării de către contribuabilii respectivi a copiei formularului 260
«Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu
de impozit»."
12. Punctul 661 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„661. Persoanele
fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din vânzarea bunurilor în regim de
consignaţie, precum şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de
agent, comision sau mandat comercial, a contractelor/convenţiilor civile
încheiate potrivit Codului civil şi de expertiză contabilă şi tehnică,
judiciară şi extrajudiciară, au dreptul să opteze pentru impunerea venitului
brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit
art. 521 din Codul fiscal."
13. Punctul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„81. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de
angajatori copiilor minori ai angajaţilor cu ocazia
Paştelui, Zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor
culte religioase se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat,
precum şi pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8 martie, în
ceea ce priveşte atât darurile constând în bunuri, cât şi cele constând în
bani, în cazul tuturor angajatorilor de forţă de muncă."
14. Punctul 871 se abrogă.
15. Punctul 1351 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1351. Reprezintă
venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care
fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte
contractantă. In termen de 30 de zile de la finalizarea investiţiilor, partea care a efectuat investiţia este obligată să comunice proprietarului,
uzufructuarului sau altui deţinător legal valoarea investiţiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt
deţinător legal are obligaţia să declare la organul fiscal competent valoarea investiţiei, în declaraţia privind venitul realizat."
16. Punctul 1442 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1442. Plata
anticipată aferentă fiecărui trimestru se determină ca diferenţă între
impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul
trimestrului pentru care se face calculul şi impozitul pe câştigul net cumulat
de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului anterior.
Impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul
anului, luat în calcul la stabilirea plăţii anticipate, se determină
aplicându-se cota de impozit de 16% asupra diferenţei pozitive dintre totalul
câştigurilor şi pierderilor înregistrate până la sfârşitul trimestrului."
17. Punctul 1511 se abrogă.
18. La punctul 152,
liniuţă a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- veniturile obţinute de persoanele fizice din
valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă
şi altele asemenea;".
19. După punctul 153 se introduce un nou punct,
punctul 1531, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Stabilirea venitului net anual impozabil
Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se
stabileşte pe fiecare sursă din categoriile de venituri menţionate la art. 41
lit. a), c) şi f) prin deducerea din venitul net anual
a pierderilor fiscale reportate.
[...]
Norme metodologice:
1531. Venitul net
anual impozabil/Câştigul net anual impozabil se determină de organul fiscal
competent."
20. La punctul 161, după primul paragraf se
introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
„Contribuabilii care determină venitul net pe bază de
norme de venit, iar prin efectul legii trec în anul următor la sistemul real de
impunere au obligaţia depunerii unei declaraţii referitoare la veniturile şi
cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, până la data de 15 mai a
anului de impunere."
21. Punctul 168 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
Art. 82. [...]
(2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul
fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul
anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin
emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. In
cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin.
(3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul
sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent
şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul
trimestrului IV din
anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului
fiscal. Pentru declaraţiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se
mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul
anului urmând să fie supus impozitării, potrivit deciziei de impunere emise pe
baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile
din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se
stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau
b) pe baza
veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă,
potrivit opţiunii. In cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul
din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea
venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei
valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în
care se efectuează impunerea.
(3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate
egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu
excepţia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului
se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind
venitul realizat. Contribuabilii care determină venitul net din activităţi
agricole, potrivit art. 72 şi 73, datorează plăţi anticipate către bugetul de
stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50%
din impozit până la data de 1 septembrie inclusiv şi 50% din impozit până la
data de 15 noiembrie inclusiv. [...]
(5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul
fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în
care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat pentru anul curent, sau
venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal
precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de
impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1) [...]
Norme metodologice:
168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în
4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru,
respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie, cu excepţia
veniturilor din activităţi agricole, pentru care sumele reprezentând plăţi
anticipate se achită până la 1 septembrie şi 15 noiembrie. Pentru veniturile
din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei, plata impozitului se
efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind
venitul realizat."
22. Punctele 175-178 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Declaraţia privind venitul realizat
Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează,
individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente,
venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole,
determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind
venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la
data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi
categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere,
venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
(11)
Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii
prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor
fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile
în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82
alin. (7).
(2) Declaraţia privind venitul realizat se completează
şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 mai
inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii
nete anuale, generat/generată de:
a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor
închise;
b) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la
termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. [...]
(3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat
pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de norme de
venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii de venit estimativ
în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform
legii;
b) venituri din
activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), a căror impunere este
finală potrivit prevederilor art. 521;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor
prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia
contribuabililor care au depus declaraţii de venit estimativ în luna decembrie
şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
d) venituri sub formă
de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt
cuprinse în fişele fiscale, care au regim de declaraţii de impozite şi taxe sau
declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60;
e) venituri din investiţii, cu excepţia celor
prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a
căror impunere este finală;
f) venituri din pensii;
g) venituri din activităţi agricole, a căror
impunere este finală potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
h) venituri din transferul proprietăţilor
imobiliare;
i) venituri din alte surse. Norme metodologice:
175. Declaraţiile privind
venitul realizat sunt documentele prin care contribuabilii declară veniturile
şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării veniturilor, pe
fiecare categorie de venit şi pe fiecare sursă, în vederea stabilirii de către
organul fiscal a plăţilor anticipate.
176. Declaraţiile privind
venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau
dintr-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din
cedarea folosinţei bunurilor şi venituri din activităţi agricole pentru care
venitul net se determină în sistem real.
Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind
venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal
şi cei care obţin venituri potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a)-e)
din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit
prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final.
Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în
intervalul 1 ianuarie-15 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a
venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în
materie.
Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere,
venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere.
177. Contribuabilii care
realizează venituri din străinătate impozabile în România au obligaţia să
declare în România veniturile respective până la data de 15 mai inclusiv a
anului următor celui de realizare a venitului.
178. Contribuabilii care încetează
să mai aibă domiciliul fiscal în România vor depune la organul fiscal în a
cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal o declaraţie privind venitul
realizat.
Declaraţiile vor cuprinde veniturile şi cheltuielile
aferente anului fiscal curent, pentru perioada în care
contribuabilii au avut domiciliul în România."
23. Punctul 1812 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1812. Organul
fiscal competent stabileşte venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil şi impozitul anual datorat pe baza declaraţiei privind venitul
realizat şi emite decizia de impunere la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
24. După punctul 1812 se introduce un nou punct, punctul
1813, cu următorul cuprins:
„1813. Decizia de
impunere anuală se emite de organul fiscal competent, definit potrivit
legislaţiei în materie."
25. Punctul 186 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„186. Asociaţia, prin asociatul desemnat, depune, până
la data de 15 martie a anului următor, la organul fiscal la care asociaţia este
înregistrată în evidenţa fiscală o declaraţie anuală care cuprinde venitul
net/pierderea realizat/realizată pe asociaţie, precum şi distribuţia venitului
net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaraţie se
transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei copii
asociaţii vor cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea
asociaţiei în declaraţia privind venitul realizat".
26. Punctul 2011 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„2011. Persoanele
fizice nerezidente care realizează venituri din România şi cărora le revin potrivit prezentului titlu obligaţii privind declararea acestora depun
declaraţiile privind venitul realizat la organul fiscal
competent, definit potrivit legislaţiei în materie."
27. Punctul 202 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Venituri obţinute din străinătate
Art. 90. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art.
40 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40
alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.
(2) Veniturile realizate din străinătate se supun
impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul
determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de
natura acestuia.
(3) Contribuabilii
care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le
declare, potrivit declaraţiei specifice, până la data de 15 mai a anului
următor celui de realizare a venitului.
(4) Abrogat.
(5) Abrogat.
(6) Organul fiscal
stabileşte impozitul anual datorat şi emite o decizie de impunere, în
intervalul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.
(7) Diferenţele de
impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere,
perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează sumele stabilite
potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare.
Norme metodologice:
202. Contribuabilii care obţin venituri din străinătate
potrivit art. 90 alin. (1) din Codul fiscal au obligaţia declarării acestora.
Pentru veniturile din pensii şi sume asimilate
acestora, obţinute din străinătate, pentru care România are drept de impunere,
contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind
venitul realizat.
Impozitul datorat în România se determină prin
aplicarea cotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunară
neimpozabilă, stabilită potrivit prevederilor art. 69 din Codul fiscal,
calculată la nivelul anului. Suma lunară neimpozabilă se acordă pentru fiecare
sursă de venit din pensii."
28. Punctul 207 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„207. Calcularea creditului fiscal extern se face de
către organul fiscal competent, separat pe fiecare sursă de venit. In situaţia
în care contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din mai multe
state cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri,
creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va
calcula, potrivit procedurii prevăzute mai sus, pentru fiecare sursă de venit
şi pe fiecare ţară."
29. Punctul 208 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„208. In cazul veniturilor prevăzute la art. 41 lit.
b), d), e), g) şi h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern se acordă pentru
fiecare venit similar din România. Creditul fiscal extern pentru veniturile din
statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, a
căror impunere în România este finală, se va acorda astfel:
a) în situaţia în care în străinătate cota de impozit
este mai mare decât cea prevăzută în titlul III din Codul fiscal pentru un venit
similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat,
aplicându-se cota prevăzută în acest titlu;
b) în situaţia în care cota de
impozit este mai mică în străinătate decât cota de impozit pentru un venit
similar din România, creditul fiscal extern este calculat la nivelul
impozitului plătit în străinătate, iar impozitul anual rămas de achitat în
România se calculează ca diferenţă între impozitul pe
venit calculat aplicându-se cota de impozit prevăzută la titlul III din Codul
fiscal şi impozitul pe venit plătit în străinătate pentru venitul realizat în
străinătate.
Pentru veniturile prevăzute la art. 41 lit. b), d), e),
g) şi h) din Codul fiscal, creditul fiscal se acordă potrivit prevederilor pct.
205."
30. După punctul 2091 se introduce un nou punct,
punctul 2092, cu următorul cuprins:
„2092. Persoanele
fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele prevăzute la art. 40
alin. (2) din Codul fiscal care realizează un venit şi care, potrivit
prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un
alt stat pot fi impuse în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca
metodă de evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», respectivul venit va fi
scutit de impozit în România. Acest venit se declară în România, dar este
scutit de impozit dacă se anexează documentul justificativ eliberat de
autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în
străinătate."
31. Punctul 210 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„210. La sfârşitul anului fiscal vizat, contribuabilul
anexează la declaraţia privind venitul realizat documentele justificative
privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea
competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are
încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri. Aceste documente sunt
utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevăzute în
convenţiile de evitare a dublei impuneri."
32. Punctul 211 se
abrogă.
C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor"
- După titlul IV se
introduce un nou titlu, titlul IV1 „Impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor", cu următorul cuprins:
„TITLUL IV1
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Codul fiscal:
Definiţia microîntreprinderii
Art. 1121. - In sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului
fiscal precedent:
a) realizează
venituri, altele decât cele prevăzute la art. 1122 alin. (6);
b) are de la 1 până
la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit
echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social
al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul şi
autorităţile locale.
Norme metodologice:
1. Pentru încadrarea în
condiţia prevăzută la art. 1121 lit. a) din Codul fiscal, persoana juridică română nu trebuie să
înregistreze venituri din activităţile prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal.
Incadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi
management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor
documente care justifică natura veniturilor.
2. Numărul de salariaţi
reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă,
potrivit dispoziţiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de muncă,
înscrise lunar în statele de plată şi/sau în registrul general de evidenţă a
salariaţilor.
3. La analiza îndeplinirii condiţiei privind numărul de
salariaţi se numără şi contractele de muncă suspendate, potrivit legii.
Pentru persoanele juridice care
au un singur salariat care demisionează în cursul unei luni, precum şi în
situaţia în care raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării sau
desfacerii contractului individual de muncă în urma săvârşirii unor acte care,
potrivit legii, sunt sancţionate inclusiv prin acest mod, condiţia prevăzută la
art. 1121 lit. b)
din Codul fiscal se consideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este
angajat un alt salariat.
4. Pentru încadrarea în condiţia
privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul
aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 1127 din Codul fiscal, iar cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea
aceluiaşi exerciţiu financiar.
Codul fiscal:
Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile
microîntreprinderii
Art. 1122.
- (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.
(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe
profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu
începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.
1121
şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.
(3) Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot opta pentru plata impozitului reglementat
de prezentul titlu dacă îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condiţiile
prevăzute la art. 1121.
(4) O persoană juridică română care este
nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la
art. 1121 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul
comerţului şi condiţia prevăzută la art. 1121 lit. b) este îndeplinită în
termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.
(5) Microîntreprinderile
nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului
în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 1121.
(6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere
reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară
activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital,
cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în
aceste domenii;
c) desfăşoară
activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau
asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.
(7) Microîntreprinderile
pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor.
Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui
pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Norme metodologice:
5. Persoana juridică română
nou-înfiinţată care a optat pentru plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor, potrivit art. 1122 alin. (4) din Codul fiscal, şi care nu a angajat în termenul de 60
de zile de la data eliberării certificatului de înregistrare este plătitoare de
impozit pe profit de la data înregistrării acesteia la registrul comerţului.
Persoanele juridice române pentru care perioada de
inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului
pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, începând
cu anul următor celui în care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare
a activităţii încetează, dacă la data de 31 decembrie a anului respectiv
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1121 şi art. 1122 alin. (2) din
Codul fiscal.
6. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest
sistem de impunere sunt:
a) persoanele juridice care se
organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi
funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare, casele de
schimb valutar, societăţile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc);
b) persoanele juridice care se
organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi
funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societăţile de
asigurare-reasigurare), al pieţei de capital (de exemplu, burse de valori sau
de mărfuri, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de
registru, societăţile de depozitare), cu excepţia persoanelor juridice care
desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de
asigurare);
c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în
domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.
7. Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art.
1122 alin. (6) din
Codul fiscal datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi
cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.
8. In ceea ce priveşte
încadrarea în condiţia privind capitalul social, nu poate fi microîntreprindere
persoana juridică română care are capitalul social deţinut de un acţionar sau
asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.
Codul fiscal:
Anul fiscal
Art. 1124. - (1) Anul fiscal alunei
microîntreprinderi este anul calendaristic.
(2) In cazul unei microîntreprinderi care se
înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul
calendaristic în care persoana juridică a existat.
Norme metodologice:
9. In cazul înfiinţării unei microîntreprinderi într-un
an fiscal, perioada impozabilă începe:
a) de la data înregistrării
acesteia la registrul comerţului, dacă are această obligaţie;
b) de la data înregistrării
acesteia în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, dacă are
această obligaţie;
c) de la data încheierii sau, după caz, a punerii în
aplicare a contractelor de asociere, în cazul asocierilor care nu dau naştere
unei noi persoane juridice.
10. Perioada impozabilă a unei microîntreprinderi se
încheie, în cazul divizărilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic
încetarea existenţei persoanei juridice prin dizolvare fără lichidare, la una
dintre următoarele date:
a) la data înregistrării în registrul
comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente a noii
societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau a mai
multor societăţi noi;
b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări
generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul
părţilor, în cazul în care se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă
dată, potrivit legii;
c) la data stabilită potrivit
legii, în alte cazuri decât cele menţionate la lit. a) şi b).
Perioada impozabilă a microîntreprinderii se încheie,
în cazul dizolvării urmate de lichidare, la data depunerii situaţiilor
financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, înfiinţarea
persoanei juridice respective.
Codul fiscal:
Impunerea microîntreprinderilor care realizează
venituri mai mari de 100.000 euro
Art. 1126.
- Prin excepţie de la prevederile alin. (5) al art. 1122 şi de la prevederile art.
1128
alin. (2) şi (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează
venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în
calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără
posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile
prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează
începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în acest articol.
Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit
calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. Norme metodologice:
11. In situaţia în care, în
cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de
100.000 euro, contribuabilul va înştiinţa organul fiscal cu privire la
modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea unei declaraţii de
menţiuni, potrivit Codului de procedură fiscală.
12. Veniturile luate în calcul
la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie
baza impozabilă prevăzută la art. 1127 din Codul fiscal.
13. Cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului
financiar precedent.
Codul fiscal:
Baza impozabilă
Art. 1127.
- (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o
constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de
produse;
b) veniturile
aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia
de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din
subvenţii de exploatare;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru
depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea
unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la
societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de
natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
(2) In cazul în care o microîntreprindere
achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din
baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în
care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.
Norme metodologice:
14. Baza impozabilă asupra căreia se aplică cota de 3%
este reprezentată de totalul veniturilor trimestriale care sunt înregistrate în
creditul conturilor din clasa a 7-a «Conturi de venituri», cu excepţia celor
înregistrate în:
- Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- Veniturile aferente
costurilor serviciilor în curs de execuţie;
- Veniturile din producţia de imobilizări corporale şi
necorporale;
- Veniturile din subvenţii de exploatare;
- Veniturile din provizioane şi ajustări pentru
depreciere sau pierdere de valoare;
- Veniturile rezultate din
restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au
fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- Veniturile realizate din despăgubiri, de la
societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele
produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
15. Microîntreprinderile care
îşi încetează existenţa în urma unei operaţiuni de reorganizare sau de
lichidare, potrivit legii, şi care pe parcursul perioadei de funcţionare au
fost şi plătitoare de impozit pe profit, la calculul impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor, nu includ în baza impozabilă: rezervele constituite din
profitul net, rezervele constituite din diferenţe de curs favorabil aferente
capitalului social în devize sau disponibilului în devize, precum şi sumele
aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse
proprii de finanţare, potrivit legii, care au fost constituite în perioada în
care au fost plătitoare de impozit pe profit.
Microîntreprinderile care îşi
încetează existenţa în urma unei operaţiuni de reorganizare sau de lichidare,
potrivit legii, şi care pe parcursul perioadei de funcţionare au fost şi
plătitoare de impozit pe profit includ în baza impozabilă şi rezervele
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe,
inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi
nu au fost impozitate în perioada în care au fost plătitoare de impozit pe
profit.
16. In cazul în care se
achiziţionează case de marcat, din baza impozabilă se scade valoarea caselor de
marcat, în conformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în funcţiune.
Punerea în funcţiune se face potrivit prevederilor legale."
D. Titlul V „Impozitul
pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România"
1. La punctul 2, după alineatul (11) se introduc
trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu următorul cuprins:
„(12) Sumele plătite operatorilor de sateliţi de către
societăţile de radio sau televiziune ori de către alţi clienţi, în baza unor
contracte care permit utilizarea capacităţii de a transmite în mai multe zone
geografice, nu reprezintă redevenţa dacă nu este transferată nicio tehnologie
legată de satelit şi dacă clientul nu se află în posesia satelitului când
realizează transmisiile, ci are numai acces la capacitatea de transmisie a
acestuia. In situaţia în care proprietarul satelitului închiriază satelitul
unei alte părţi, suma plătită de operatorul de satelit proprietarului este
considerată ca reprezentând închirierea unui echipament industrial, comercial
sau ştiinţific. In mod similar sumele plătite pentru închirierea sau
achiziţionarea capacităţii unor cabluri pentru transmiterea energiei sau pentru
comunicaţii ori a unor conducte pentru transportul gazului sau petrolului
reprezintă redevenţa.
(13) Sumele plătite de un operator de reţea de telecomunicaţii
către un alt operator, în baza unor acorduri clasice de roaming, nu reprezintă
redevenţe dacă nu este utilizată
sau transferată o tehnologie secretă. Sumele plătite în cadrul acestui tip de
contract nu pot fi interpretate ca fiind sume plătite pentru utilizarea unui
echipament comercial, industrial sau ştiinţific, dacă nu este utilizat efectiv
un echipament. Aceste sume reprezintă o taxă pentru utilizarea serviciilor de
telecomunicaţii furnizate de operatorul de reţea din străinătate, In mod similar
sumele plătite pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza frecvenţele radio nu
reprezintă redevenţe.
(14) Sumele plătite pentru difuzarea unor filme la
cinematograf sau prin televiziune reprezintă redevenţa."
2. La punctul 95, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu
următorul cuprins:
,,c) Prin plată a unui venit se înţelege îndeplinirea obligaţiei de a pune fonduri
la dispoziţia creditorului în maniera stabilită prin contract sau prin alte
înţelegeri convenite între părţi care conduc la stingerea obligaţiilor
contractuale."
3. La punctul 96, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„96. a) Pentru
aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri în cazul
câştigurilor din transferul valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise
şi din transferul părţilor sociale, certificatul de rezidenţă fiscală sau
documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la
reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru îndeplinirea
obligaţiilor fiscale şi declarative. O copie a certificatului de rezidenţă
fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată şi tradusă
de organul autorizat din România, se va depune şi la societatea ale cărei
valori mobiliare/părţi sociale sunt transferate.
Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a
dublei impuneri în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin câştiguri
din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăţilor închise, certificatul de rezidenţă fiscală sau
documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1) se depune la reprezentantul
fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru îndeplinirea obligaţiilor
fiscale şi declarative. O copie a certificatului de rezidenţă fiscală sau a
documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată şi tradusă de organul
autorizat din România, se va anexa la declaraţia de impunere, respectiv la
declaraţia de venit.
Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a
dublei impuneri în cazul câştigurilor din transferul titlurilor de participare
obţinute de o persoană juridică nerezidentă, atunci când acest câştig este
generat de transferul titlurilor de participare, certificatul de rezidenţă
fiscală sau documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se
depune la reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în România pentru
îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi declarative. O copie a certificatului de
rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată
şi tradusă de organul autorizat din România, se va depune şi la societatea ale
cărei titluri de participare sunt transferate.
.....................................................................................
d) In cazul în care transferul oricăror titluri de
valoare deţinute de o persoană fizică nerezidentă se realizează printr-un
intermediar, obligaţia de calcul şi virare a impozitului pe câştigul din
transferul unor astfel de titluri, precum şi celelalte obligaţii declarative
revin beneficiarului nerezident al câştigului sau reprezentantului
fiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar pentru cazurile prevăzute astfel
în titlul III din Codul fiscal. In acest caz, intermediarul va îndeplini
obligaţiile ce îi revin potrivit art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar
beneficiarul nerezident al câştigului sau reprezentantul fiscal/împuternicitul
desemnat va depune declaraţia de impunere, respectiv declaraţia de venit, va
îndeplini obligaţiile fiscale şi va anexa la declaraţia de impunere/de venit o
copie a certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct.
13 alin. (1), legalizat şi tradus de organul autorizat din România.
In situaţiile prevăzute în mod expres în titlul III din
Codul fiscal, când intermediarul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de
a vira impozitul pe câştigul din transferul oricăror titluri de valoare, acesta
are obligaţia de a păstra certificatul de rezidenţă fiscală al beneficiarului
venitului, precum şi de a îndeplini celelalte obligaţii declarative.
In situaţia în care beneficiarul câştigului din
transferul oricăror titluri de valoare este o persoană fizică nerezidentă, iar
transferul acestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligaţia de
calcul, reţinere şi virare a impozitului, precum şi celelalte obligaţii
declarative şi de păstrare a certificatului de rezidenţă fiscală al
beneficiarului câştigului revin, după caz, reprezentantului
fiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar."
4. La punctul 12,
alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(10) Prevederile Acordului încheiat între Comunitatea
Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a
unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului
din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma
plăţilor de dobânzi se aplică de la data aderării la Uniunea Europeană."
5. La punctul 12,
după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul
cuprins:
„(11) In situaţia în care pentru acelaşi venit sunt
cote diferite de impunere în legislaţia internă, legislaţia comunitară sau în
convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cota de impozit mai
favorabilă, dacă beneficiarul venitului face dovada rezidenţei într-un stat cu
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi, după caz,
îndeplineşte condiţia de beneficiar al legislaţiei Uniunii Europene."
E. Titlul VI „Taxa pe
valoarea adăugată"
1. La punctul 3 alineatul (8), litera b) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
,,b) livrarea de către organismele de cult religios a
următoarelor obiecte: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci,
crucifixe, cruciuliţe şi medalioane cu imagini religioase specifice cultului,
obiecte de colportaj religios, calendare religioase, produse necesare
exercitării activităţii de cult
religios, precum tămâia, lumânările, cu excepţia celor decorative şi a celor
pentru nunţi şi botezuri."
2. Punctul 6 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Livrarea de bunuri
Art. 128. - (1) Este considerată livrare de bunuri
transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.
(2) Se consideră că o
persoană impozabilă, care acţionează în nume propriu, dar în contul altei
persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziţionat
şi livrat bunurile respective ea însăşi, în condiţiile stabilite prin norme.
(3) Următoarele
operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin.
(1):
a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană,
ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a
oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel
mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor
de leasing;
b) transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite;
c) trecerea în domeniul
public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile
prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.
(4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu
plată următoarele operaţiuni:
a) preluarea de către o persoană impozabilă a
bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi
utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată,
dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost
dedusă total sau parţial;
b) preluarea de către o persoană impozabilă a
bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la
dispoziţie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor
respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial;
c) preluarea de către
o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de
către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149 alin. (1)
lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept
integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă
total sau parţial la data achiziţiei;
d) bunurile
constatate lipsă din gestiune, cu excepţia celor
la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c).
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei
persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, inclusiv o distribuire
de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a persoanei
impozabile, cu excepţia transferului prevăzut la alin. (7), constituie livrare
de bunuri efectuată
cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a
fost dedusă total sau parţial.
(6) In cazul a două sau mai multe transferuri
succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este
considerat o livrare separată a bunului, chiar dacă bunul este transportat direct
beneficiarului final.
(7) Transferul
tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului
de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare
a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca
aport în natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri
dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă. Primitorul activelor este
considerata fi succesorul cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de
deducere prevăzută de lege.
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin.
(1):
a) bunurile distruse
ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum
şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin
norme;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ,
care nu mai pot fi valorificate, precum şi
activele corporale fixe casate, în condiţiile stabilite prin norme;
c) perisabilităţile, în limitele prevăzute prin
lege;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca
ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării
vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfăşurarea activităţii
economice, în condiţiile stabilite prin norme;
f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod
gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de
protocol/reprezentare, în condiţiile stabilite prin norme.
(9) Livrarea
intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri, în înţelesul alin. (1), care
sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de
către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă
persoană în contul acestora.
(10) Este asimilat cu
livrarea intracomunitară cu plată transferul de către o persoană impozabilă de
bunuri aparţinând activităţii sale economice din România într-un alt stat
membru, cu excepţia nontransferurilor prevăzute la alin. (12).
(11) Transferul
prevăzut la alin. (10) reprezintă expedierea sau transportul oricăror bunuri
mobile corporale din România către alt stat membru, de persoana impozabilă sau
de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizate în scopul desfăşurării
activităţii sale economice.
(12) In sensul prezentului titlu, nontransferul
reprezintă expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru,
de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizat
în scopul uneia din următoarele operaţiuni:
a) livrarea bunului
respectiv realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de
destinaţie a bunului expediat sau transportat în condiţiile prevăzute la art.
132 alin. (5) şi (6) privind vânzarea la distanţă;
b) livrarea bunului
respectiv, realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de
destinaţie a bunului expediat sau transportat, în condiţiile prevăzute la art.
132 alin. (1) lit. b) privind livrările cu instalare sau asamblare, efectuate
de către furnizor sau în numele acestuia;
c) livrarea bunului
respectiv, realizată de persoana impozabilă la bordul navelor, aeronavelor sau
trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul
Comunităţii, în condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. d);
d) livrarea bunului
respectiv, realizată de persoana impozabilă, în condiţiile prevăzute la art.
143 alin. (2) cu privire la livrările intracomunitare scutite, la art. 143
alin. (1) lit. a) şi b) cu privire la scutirile pentru livrările la export şi
la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) şi m) cu privire la scutirile pentru
livrările destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare, precum şi organizaţiilor internaţionale şi forţelor NATO;
e) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale
situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un astfel de
sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energie termică sau agent
frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire sau de răcire, în
conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) şi f)
privind locul livrării acestor bunuri;
f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei
impozabile, care implică lucrări asupra
bunurilor corporale efectuate în statul membru în care se termină expedierea
sau transportul bunului, cu condiţia ca bunurile, după prelucrare, să fie
reexpediate persoanei impozabile din România de la care fuseseră expediate sau
transportate iniţial;
g) utilizarea
temporară a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinaţie a
bunului expediat sau transportat, în scopul prestării de servicii în statul
membru de destinaţie, de către persoana impozabilă stabilită în România;
h) utilizarea temporară a bunului respectiv, pentru
o perioadă care nu depăşeşte 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, în
condiţiile în care importul aceluiaşi bun dintr-un stat terţ, în vederea
utilizării temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporară cu
scutire integrală de drepturi de import.
(13) In cazul în care nu mai este îndeplinită una
din condiţiile prevăzute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului
respectiv este considerat ca un transfer din România în alt stat membru. In
acest caz, transferul se consideră efectuat în momentul în care condiţia nu mai
este îndeplinită.
(14) Prin ordin al ministrului finanţelor publice,
se pot introduce măsuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10)
-(13).
Norme metodologice:
6. (1) In sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal,
preluarea de bunuri produse de către o persoană impozabilă pentru a fi folosite
în cursul desfăşurării activităţii sale economice sau pentru continuarea
acesteia nu se consideră ca fiind o livrare de bunuri, cu excepţia
operaţiunilor prevăzute la art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.
Aceleaşi prevederi se aplică şi prestărilor de servicii.
(2) Valorificarea produselor scoase din rezerva de
mobilizare constituie livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul
fiscal.
(3) In sensul art. 128 alin.
(2) din Codul fiscal, persoana impozabilă care acţionează în calitate de
comisionar, primind facturi pe numele său de la comitentul vânzător sau, după
caz, de la furnizor şi emiţând facturi pe numele său către comitentul
cumpărător ori, după caz, către client, se consideră că acţionează în nume
propriu, dar în contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul
de vedere al taxei cumpărător şi revânzătoral bunurilor, indiferent dacă
acţionează în contul vânzătorului sau al cumpărătorului, respectiv se consideră
că furnizorul ori, după caz, comitentul vânzător face o livrare de bunuri către
comisionar şi, la rândul său, comisionarul face o altă livrare de bunuri către
comitentul cumpărător sau, după caz, către client. Dacă, potrivit contractului,
comisionarul acţionează în numele şi în contul comitentului ca mandatar, dar
primeşte şi/sau emite facturi pe numele său, acest fapt îl transformă în
cumpărător revânzător din punctul de vedere al taxei.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică sub denumirea de
structură de comisionar în cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (4).
(5) In sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul
fiscal, casarea activelor corporale fixe de natura bunurilor de capital prevăzute la art. 149 din Codul fiscal nu constituie livrare
de bunuri. Se aplică prevederile art. 149 din Codul fiscal pentru activele
corporale fixe de natura bunurilor de capital casate, dacă la achiziţia sau,
după caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, construcţia acestora taxa a
fost dedusă total ori parţial şi dacă următoarele operaţiuni au intervenit în
legătură cu un bun de capital după data aderării: achiziţia sau, după caz,
fabricarea, construcţia, prima utilizare după modernizare ori transformare.
(6) In cazul contractelor de leasing financiar având ca
obiect bunuri mobile corporale, care se reziliază, se consideră că bunurile
sunt lipsă din gestiunea locatorului/finanţatorului, în sensul art. 128 alin.
(4) lit. d) din Codul fiscal, la expirarea termenului-limită prevăzut în
contract pentru restituirea bunului de către utilizator, dar nu mai mult de 30
de zile calendaristice de la data rezilierii contractului. Baza de impozitare a
livrării către sine se determină potrivit prevederilor
pct. 18 alin. (4). In cazul în care locatorul/ finanţatorul
reintră în posesia bunurilor, aceasta are dreptul să anuleze livrarea către sine efectuată
conform primei teze a prezentului alineat.
(7) Pierderile tehnologice stabilite potrivit legii
sau, după caz, stabilite de persoana impozabilă în norma proprie de consum nu
intră sub incidenţa prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.
Deducerea taxei pentru achiziţiile de bunuri utilizate în activităţi economice
care dau naştere la pierderi tehnologice se realizează pe baza prevederilor
generale ale art. 145 alin. (2) sau, după caz, ale art. 147 din Codul fiscal.
Pierderile care depăşesc normele de consum sunt asimilate livrărilor de bunuri
conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Atunci când norma de
consum este stabilită de persoana impozabilă, organul de inspecţie fiscală
poate modifica coeficientul stabilit în scopul aplicării art. 128 alin. (4)
lit. d) din Codul fiscal, dacă sunt indicii obiective că pierderea tehnologică
a fost supradimensionată.
(8) In sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul
fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării
silite se consideră livrare de bunuri numai dacă debitorul executat silit este
o persoană impozabilă.
(9) Transferul de active
prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal este un transfer universal de
bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot
unitar la persoana impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total
sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de active, în sensul art.
128 alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor sau al unei părţi
din activele investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă
acestea constituie din punct de vedere tehnic o structură independentă,
capabilă să efectueze activităţi economice separate, indiferent dacă este
realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea,
fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi. De asemenea, se
consideră că transferul parţial are loc şi în cazul în care bunurile imobile în
care sunt situate activele transferate de cedent nu sunt înstrăinate, ci
realocate altor ramuri ale activităţii aflate în uzul cedentului. Simplul
transfer al unor active nu garantează posibilitatea continuării unei activităţi
economice în orice situaţie. Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată
transfer de active, în sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, primitorul
activelor trebuie să intenţioneze să desfăşoare activitatea economică sau
partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze
imediat activitatea respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.
Primitorul activelor are obligaţia să transmită cedentului o declaraţie pe
propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea acestei condiţii. Pentru
calificarea unei activităţi ca transfer de active nu este relevant dacă
primitorul activelor este autorizat pentru desfăşurarea activităţii care i-a
fost transferată sau dacă are în obiectul de activitate respectiva activitate.
In acest sens a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cazul
C-497/01 -Zita Modes.
(10) Persoana impozabilă care este beneficiarul
transferului prevăzut la alin. (9) este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este
înregistrată în scopuri de taxă sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile
şi obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute
la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustările deducerii prevăzute la art.
148 şi 149 din Codul fiscal. Dacă beneficiarul transferului este o persoană
impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului,
va trebui să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a
ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal,
după caz, şi să depună în acest sens declaraţia prevăzută la art. 1563 alin. (8) din
Codul fiscal. Momentul de referinţă pentru determinarea datei de la care începe
ajustarea taxei, în cazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci
data obţinerii bunului de către cedent, conform art. 149 sau 161 din Codul
fiscal, după caz. Cedentul va trebui să transmită cesionarului o copie de pe
registrul bunurilor de capital, dacă acestea sunt obţinute după data aderării.
Aplicarea regimului de taxare pentru transferul de active de către persoanele
impozabile nu va fi sancţionată de organele de inspecţie fiscală, în sensul
anulării dreptului de deducere a taxei la beneficiar, dacă operaţiunile în
cauză sunt taxabile prin efectul legii sau prin opţiune, cu excepţia situaţiei
în care se constată că tranzacţia a fost taxată în scopuri fiscale.
(11) In sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul
fiscal:
a) prin cauze de forţă
majoră se înţelege:
1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare şi/sau
alte rapoarte oficiale;
2. război, război civil, acte
de terorism;
3. orice alte evenimente pentru
care se poate invoca forţa majoră;
b) prin bunuri pierdute se
înţelege bunurile dispărute în urma unor calamităţi naturale, cum ar fi
inundaţiile, alunecările de teren, sau a unor cauze de forţă majoră;
c) prin bunuri furate se
înţelege bunurile lipsă din gestiune, neimputabile, pentru care persoana
impozabilă poate prezenta dovada constatării furtului de către organele de
poliţie, care este acceptată la despăgubire de societăţile de asigurări.
(12) In sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul
fiscal, nu se consideră livrare de bunuri cu plată
bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi
valorificate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) bunurile nu sunt imputabile;
b) degradarea calitativă a bunurilor se datorează unor
cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse în această categorie şi
produsele accizabile pentru care autoritatea competentă a emis decizie de
aprobare a distrugerii în cadrul antrepozitului fiscal;
c) se face dovada că bunurile au fost distruse.
(13) Prevederile art. 148 şi 149 din Codul fiscal,
referitoare la ajustarea dreptului de deducere, nu se aplică în situaţiile în
care, conform art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, nu se consideră că are loc o
livrare de bunuri cu plată.
(14) In sensul art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul
fiscal:
a) se cuprind în categoria bunurilor acordate în mod
gratuit în scopul stimulării vânzărilor bunurile care sunt produse de persoana
impozabilă în vederea vânzării sau sunt comercializate în mod obişnuit de către
persoana impozabilă, acordate în mod gratuit clientului, numai în măsura în
care sunt bunuri de acelaşi fel ca şi cele care sunt sau au fost livrate
clientului. Atunci când bunurile acordate gratuit în vederea stimulării
vânzărilor nu sunt produse de persoana impozabilă şi/sau nu sunt bunuri
comercializate în mod obişnuit de persoana impozabilă şi/sau nu sunt de acelaşi
fel ca şi cele care sunt sau au fost livrate clientului, acordarea gratuită a
acestora nu va fi considerată livrare de bunuri dacă:
1. se poate face dovada obiectivă a faptului că acestea
pot fi utilizate de către client în legătură cu bunurile/serviciile pe care
Ie-a achiziţionat de la respectiva persoană impozabilă; sau
2. bunurile/serviciile sunt furnizate către
consumatorul final şi valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mică decât
valoarea bunurilor/serviciilor furnizate clientului;
b) bunurile acordate în scop de
reclamă cuprind, fără a se limita la acestea, bunurile oferite în mod gratuit
ca mostre în cadrul campaniilor promoţionale, pentru încercarea produselor,
pentru demonstraţii la punctele de vânzare;
c) bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri
legate de desfăşurarea activităţii economice a persoanei impozabile cuprind
bunurile oferite cu titlu gratuit, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau
b), pentru care persoana impozabilă poate face dovada că sunt strâns legate de
desfăşurarea activităţii sale economice. In această categorie se cuprind, fără
a se limita la acestea, bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit
angajaţilor săi şi care sunt legate de desfăşurarea în condiţii optime a
activităţii economice, cum sunt, de exemplu: masa caldă pentru mineri,
echipamentul de protecţie şi uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu
este suportată de angajaţi, materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii
îmbolnăvirilor. Nu se încadrează în această categorie orice gratuităţi acordate
propriilor angajaţi sau altor persoane, dacă nu există nicio legătură cu
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt: cotele
gratuite de energie electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul
energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse
categorii de persoane şi altele de aceeaşi natură.
(15) In sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul
fiscal:
a) bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de
protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală a bunurilor
acordate gratuit în cursul unui an calendaristic este sub plafonul în care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit,
astfel cum este stabilit la titlul II din Codul
fiscal. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul microîntreprinderilor sau al
persoanelor impozabile care nu trebuie să depună situaţii financiare anuale conform prevederilor legale;
b) bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de
sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea
totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3%o din cifra
de afaceri determinată potrivit art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.
(16) Incadrarea în plafoanele
prevăzute la alin. (15) se determină pe baza datelor raportate prin situaţiile
financiare anuale. In cazul persoanelor impozabile care nu sunt obligate să
depună situaţii financiare anuale conform prevederilor legale, încadrarea în
plafoanele prevăzute la alin. (15) se determină pe baza datelor raportate prin
declaraţiile privind veniturile realizate. Nu se iau în calcul pentru
încadrarea în aceste plafoane sponsorizările, acţiunile de mecenat sau alte
acţiuni prevăzute prin legi, acordate în numerar, precum şi bunurile pentru
care taxa nu a fost dedusă. Depăşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri
cu plată şi se colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei
aferente achiziţiilor care depăşesc plafoanele. Taxa colectată aferentă
depăşirii se calculează şi se include în decontul întocmit pentru perioada
fiscală în care persoana impozabilă a depus sau trebuie să depună situaţiile
financiare anuale sau, după caz, declaraţiile privind veniturile realizate,
respectiv în anul următor celui în care au fost efectuate cheltuielile.
(17) In sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, transferul
este o operaţiune asimilată unei livrări
intracomunitare cu plată de bunuri, fiind obligatoriu să fie respectate toate
condiţiile şi regulile aferente livrărilor intracomunitare, inclusiv cele
referitoare la scutirea de taxă. Caracteristic acestei operaţiuni este faptul
că în momentul expedierii bunurilor dintr-un stat membru în alt stat membru,
acestea nu fac obiectul unei livrări în sensul art. 128 alin. (1) din Codul
fiscal şi, pe cale de consecinţă, aceeaşi persoană impozabilă care declară
transferul în statul membru unde începe transportul bunurilor va declara şi
achiziţia intracomunitară asimilată în statul membru în care aceasta are loc.
Exemple de transferuri: transportul în alt stat membru de bunuri importate în
România, efectuat de persoana care a realizat importul, în lipsa unei
tranzacţii în momentul expedierii, transportul/expedierea de bunuri mobile
corporale din România în alt stat membru în vederea constituirii unui stoc care
urmează a fi vândut în respectivul stat membru, transportul de bunuri în alt
stat membru în vederea încorporării într-un bun imobil în respectivul stat
membru de către persoana impozabilă, precum şi alte operaţiuni care iniţial au
constituit nontransferuri, dar ulterior au devenit transferuri.
(18) Nontransferul cuprinde şi expedierea sau
transportul de produse accizabile din România în alt stat membru, de către
persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, în vederea efectuării
unei vânzări la distanţă către persoane neimpozabile din acel stat membru,
altele decât persoanele juridice neimpozabile.
(19) Furnizarea de programe
informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date,
însoţită de licenţă obişnuită care interzice copierea şi distribuirea acestora
şi care permite doar
instalarea lor pe un anumit număr de staţii de lucru, care este egal cu numărul
de dischete sau de alte suporturi purtătoare de date furnizate, constituie
livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informatice
software standard reprezintă orice software produs ca un bun de folosinţă
generală care conţine date preînregistrate, este comercializat ca atare şi,
după instalare şi eventual o perioadă scurtă de training, poate fi utilizat în
mod independent de către clienţi în formatul standard pentru aceleaşi aplicaţii
şi funcţii.
(20) Procesarea fotografiilor digitale constituie livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal,
atunci când fotografiile tipărite sunt predate clientului."
3. Punctul 7 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Prestarea de servicii
Art. 129. - (1) Se consideră prestare de servicii
orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, aşa cum este definită la
art. 128.
(2) Atunci când o persoană impozabilă care
acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o
prestare de servicii, se consideră că a primit şi a prestat ea însăşi
serviciile respective.
(3) Prestările de servicii cuprind operaţiuni cum
sunt:
a) închirierea de
bunuri sau transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de
leasing;
b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum
sunt: transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor,
mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare;
c) angajamentul de a
nu desfăşura o activitate economică, de a nu concura cu altă persoană sau de a
tolera o acţiune ori o situaţie;
d) prestările de servicii
efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în numele unei autorităţi publice sau
potrivit legii;
e) servicii de
intermediere efectuate de persoane care acţionează în numele şi în contul altei
persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii.
(4) Sunt asimilate prestării de servicii efectuate
cu plată următoarele:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele
folosite în cadrul activităţii economice a
persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori
pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor
persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice,
dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial;
b) serviciile prestate în mod gratuit de către o
persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru
uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale
economice.
(5) Nu constituie prestare de servicii efectuată cu
plată în sensul alin. (4), fără a se limita la acestea, operaţiuni precum:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele
folosite în cadrul activităţii economice a persoanei impozabile sau prestarea
de servicii în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, mecenat sau
protocol, în condiţiile stabilite prin norme;
b) serviciile care
fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile, prestate în mod
gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor;
c) serviciile prestate în mod gratuit în cadrul
perioadei de garanţie de către persoana care a efectuat iniţial livrarea de
bunuri sau prestarea de servicii.
(6) Abrogat.
(7) Prevederile art. 128 alin. (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi prestărilor de
servicii.
Norme metodologice:
7. (1) In sensul art.
129 alin. (1) din Codul fiscal, atunci când nu există un contract de comision
sau intermediere între părţi şi nu se refacturează cheltuielile conform pct. 19
alin. (4), dar pentru aceeaşi prestare de servicii intervin mai multe persoane
impozabile care acţionează în nume propriu, prin tranzacţii succesive, se
consideră că fiecare persoană a primit şi a prestat în nume propriu serviciul
respectiv. Fiecare tranzacţie se consideră o prestare separată şi se
impozitează distinct, chiar dacă serviciul respectiv este prestat direct către
beneficiarul final.
(2) Normele metodologice prevăzute la pct. 6 alin. (3)
şi (4) se aplică în mod corespunzător şi pentru prestările de servicii
prevăzute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui
contract de leasing este considerată prestare de servicii conform art. 129
alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă
locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de
proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o
livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi
sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatorul/finanţatorul transferă
locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului înainte de
sfârşitul perioadei de leasing, situaţie în care valoarea de transfer va
cuprinde şi suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenţă, inclusiv toate
cheltuielile accesorii facturate odată cu rata de leasing. Dacă transferul
dreptului de proprietate asupra bunului către locatar/utilizator se realizează
înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de
leasing, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o
livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/ utilizatorului. Dacă în cursul derulării
unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu
acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing
financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu
constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă
persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare de
servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca
şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.
(4) Este considerată prestare
de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea
efectuată de o persoană care acţionează în numele şi în contul altei persoane
atunci când intervine într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In
sensul prezentelor norme, intermediarul care acţionează în numele şi în contul
altei persoane este persoana care acţionează în calitate de mandatar potrivit
Codului comercial. In cazul în care mandatarul intermediază livrări de bunuri
sau prestări de servicii, furnizorul/prestatorul efectuează livrarea de
bunuri/prestarea de servicii către beneficiar, pentru care emite factura direct
pe numele beneficiarului, iar mandatarul efectuează o prestare de servicii,
pentru care întocmeşte factura de comision care reprezintă contravaloarea
serviciului de intermediere prestat către mandant, respectiv către beneficiar
sau, după caz, către furnizor/prestator.
(5) Emiterea de către mandatar a unei facturi în numele
său către cumpărător, pentru livrarea de bunuri intermediată, este suficientă
pentru a-l transforma în cumpărător revânzător din punctul de vedere al taxei
pe valoarea adăugată, astfel cum este prevăzut la pct. 6 alin. (3). De
asemenea, mandatarul devine din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată
un cumpărător revânzător, dacă primeşte de la vânzător o factură întocmită pe
numele său.
(6) Prevederile alin. (5) sunt
aplicabile şi în cazul în care mandatarul intermediază o prestare de servicii.
(7) Prevederile pct. 6 alin. (14)-(16) se aplică
corespunzător şi pentru operaţiunile prevăzute la art. 129 alin. (5) lit. a) şi
b) din Codul fiscal.
(8) In sensul art. 129 alin.
(5) din Codul fiscal, utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite
în cadrul activităţii economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau
serviciile prestate în mod gratuit de către persoana impozabilă pentru uzul
propriu sunt asimilate unei prestări de servicii cu plată numai în situaţia în
care sunt destinate pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale
economice. De exemplu, o societate comercială care produce frigidere pe care le
pune la dispoziţia grădiniţei de copii organizate în cadrul societăţii
comerciale se consideră că utilizează în folosul propriu bunurile respective,
pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice.
(9) Prevederile pct. 6 alin.
(9) şi (10) se vor aplica corespunzător şi pentru prevederile art. 129 alin.
(7) din Codul fiscal.
(10) Transferul cu plată al unui sportiv de la un club
sportiv la un alt club sportiv este considerat o prestare de servicii cu plată
în sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele plătite drept compensaţie pentru
încetarea contractului sau drept penalităţi pentru
neîndeplinirea unor obligaţii
prevăzute de părţile contractante
nu sunt considerate prestări de servicii efectuate cu plată.
(11) In sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerate
prestări de servicii următoarele:
a) furnizarea de programe informatice software standard
prin internet sau prin orice altă reţea electronică şi care este în principal
automatizată, necesitând intervenţie umană minimă, fiind un serviciu furnizat
pe cale electronică, conform art. 1251 alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;
b) furnizarea de licenţe în
cadrul unui contract de licenţă privind programele informatice software, care
permite clientului instalarea programului software pe diverse staţii de lucru,
împreună cu furnizarea de programe software standard pe dischetă sau pe un alt
purtător de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
c) furnizarea de programe informatice software personalizate, chiar şi în cazul în care programul software
este furnizat pe dischetă sau pe un alt purtător de date. Programul software
personalizat reprezintă orice program software creat sau adaptat nevoilor
specifice ale clienţilor, conform cerinţelor exprimate de aceştia."
4. Punctele 10 şi 11 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Codul fiscal:
Locul livrării de bunuri
Art. 132. - (1) Se consideră a fi locul livrării de
bunuri:
a) locul unde se găsesc
bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor
care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un terţ.
Dacă locul livrării, stabilit conform prezentei prevederi, se situează în afara
teritoriului comunitar, locul livrării realizate de către importator şi locul
oricărei livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al
bunurilor, iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul
membru de import;
b) locul unde se efectuează
instalarea sau montajul, de către furnizor sau de către altă persoană în numele
furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau unui
montaj;
c) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse
la dispoziţia cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
d) locul de plecare a transportului de pasageri, în
cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion
sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuată în interiorul
Comunităţii, dacă:
1. partea transportului de
pasageri efectuată în interiorul Comunităţii reprezintă partea transportului,
efectuată fără nicio oprire în afara Comunităţii, între locul de plecare şi
locul de sosire ale transportului de pasageri;
2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezintă primul punct de îmbarcare a pasagerilor în
interiorul Comunităţii, eventual după o oprire în afara Comunităţii;
3. locul de sosire a transportului de pasageri
reprezintă ultimul punct de debarcare prevăzut în interiorul Comunităţii pentru
pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Comunităţii, eventual înainte de o
oprire în afara Comunităţii;
e) în cazul livrării de gaz
prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii
sau prin orice reţea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie
electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin
intermediul reţelelor de încălzire ori de răcire către un comerciant persoană
impozabilă, locul livrării se consideră a fi locul în care acel comerciant
persoană impozabilă îşi are sediul activităţii economice sau un sediu fix
pentru care se livrează bunurile ori, în absenţa unui astfel de sediu, locul în
care acesta are domiciliul stabil sau reşedinţa sa obişnuită. Comerciantul
persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate
principală, în ceea ce priveşte cumpărările de gaz, de energie electrică şi de
energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de
produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse
este neglijabil;
f) în cazul livrării de gaz printr-un sistem de gaze
naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un
astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie
termică sau agent frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire ori de
răcire, în situaţia în care unei astfel de livrări nu i se aplică lit. e),
locul livrării reprezintă locul în care cumpărătorul utilizează şi consumă
efectiv bunurile. Atunci când cumpărătorul nu consumă efectiv gazul, energia
electrică, energia termică sau agentul frigorific ori le consumă doar parţial,
se consideră că bunurile în cauză neconsumate au fost utilizate şi consumate în
locul în care cumpărătorul îşi are sediul activităţii economice sau un sediu
fix pentru care se livrează bunurile. In absenţa unui astfel de sediu, se
consideră că acesta a utilizat şi a consumat bunurile în locul în care îşi are
domiciliul sau reşedinţa obişnuită.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a),
în cazul unei vânzări la distanţă care se efectuează
dintr-un stat membru spre România, locul livrării se consideră în România dacă
livrarea este efectuată către un cumpărător persoană impozabilă sau persoană
juridică neimpozabilă, care beneficiază de derogarea de la art. 126 alin. (4),
sau către orice altă persoană neimpozabilă şi dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
a) valoarea totală a vânzărilor la distanţă al căror
transport sau expediere în România se realizează de către un furnizor, în anul
calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distanţă, inclusiv valoarea
respectivei vânzări la distanţă, sau în anul calendaristic precedent, depăşeşte
plafonul pentru vânzări la distanţă de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei
se stabileşte prin norme; sau
b) furnizorul a optat
în statul membru din care se transportă bunurile pentru considerarea vânzărilor
sale la distanţă, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru în
România ca având loc în România.
(3) Locul livrării
este întotdeauna în România, în cazul vânzărilor la distanţă de produse
accizabile, efectuate dintr-un stat membru către persoane neimpozabile din
România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, fără să se aplice
plafonul prevăzut la alin. (2) lit. a).
(4) Derogarea
prevăzută la alin. (2) nu se aplică vânzărilor la distanţă efectuate din alt stat
membru în România:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau
în numele acestuia;
c) de bunuri taxate în statul membru de plecare,
conform regimului special prevăzut la art. 313,
326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de artă,
obiectele de colecţie şi antichităţile, astfel cum sunt definite la art. 1522 alin. (1);
d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un
astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific
prin intermediul reţelelor de încălzire ori de răcire;
e) de produse
accizabile, livrate către persoane impozabile şi persoane juridice
neimpozabile.
(5) Prin derogare de
la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării pentru vânzările la distanţă
efectuate din România către alt stat membru se consideră în acest alt stat
membru, în cazul în care livrarea este efectuată către o persoană care nu îi
comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de
statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
a) valoarea totală a vânzărilor la distanţă,
efectuate de furnizor şi care presupun transportul sau expedierea bunurilor din
România către un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o
anumită vânzare la distanţă, inclusiv valoarea respectivei vânzări la distanţă,
sau în anul calendaristic precedent, depăşeşte plafonul pentru vânzări la
distanţă, stabilit conform legislaţiei privind taxa pe valoarea adăugată din
statul membru respectiv, astfel de vânzări având locul livrării în statul
respectiv; sau
b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzărilor sale la distanţă, care
presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având
loc în respectivul stat membru. Opţiunea se exercită în condiţiile stabilite
prin norme şi se aplică tuturor vânzărilor la distanţă, efectuate către
respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercită opţiunea şi
în următorii doi ani calendaristici.
(6) In cazul vânzărilor la distanţă de produse
accizabile efectuate din România către persoane neimpozabile din alt stat membru,
altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul livrării este întotdeauna
în celălalt stat membru.
(7) Derogarea
prevăzută la alin. (5) nu se aplică vânzărilor la distanţă efectuate din
România către un alt stat membru:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau
de altă persoană în numele acestuia;
c) de bunuri taxate
în România, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de artă,
obiecte de colecţie şi antichităţi, prevăzut la art. 1522;
d) de gaz printr-un
sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea
conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau
agent frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire ori de răcire;
e) de produse accizabile, livrate către persoane
juridice neimpozabile şi persoane impozabile.
(8) In aplicarea alin. (2)-(7), atunci când o
vânzare la distanţă presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute
dintr-un teritoriu terţ şi importul de către furnizor într-un stat membru,
altul decât statul membru în care se expediază sau se transportă în vederea
livrării acestora către client, se va considera că bunurile au fost expediate
sau transportate din statul membru în care se efectuează importul.
Norme metodologice:
10. (1) In sensul art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, de cumpărător
sau de un terţ care acţionează în numele şi în contul unuia dintre aceştia,
dacă transportul este în sarcina furnizorului sau a cumpărătorului. Terţa
persoană care realizează transportul în numele şi în contul furnizorului sau al
cumpărătorului este transportatorul sau orice altă persoană care intervine în
numele şi în contul furnizorului ori al cumpărătorului în realizarea
serviciului de transport.
(2) Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal nu se aplică în situaţia în care cumpărătorul a optat pentru calitatea
de importator al bunurilor conform prevederilor pct. 59 alin. (1) lit. b).
(3) Conform art. 132 alin. (1)
lit. c) din Codul fiscal, locul livrării este locul unde bunurile sunt puse la
dispoziţia cumpărătorului, în cazul în care bunurile nu sunt transportate sau
expediate. In categoria bunurilor care nu sunt transportate sau expediate se
cuprind bunurile imobile, precum şi orice alte bunuri mobile corporale care,
deşi sunt livrate, între vânzător şi cumpărător nu există relaţie de transport.
Exemplu: o persoană impozabilă A stabilită în România livrează bunuri unei alte
persoane impozabile B stabilite în alt stat membru sau în România. Bunurile
sunt transportate direct la C, o altă persoană, care cumpără bunurile de la B.
In primul caz persoana obligată să realizeze transportul este A sau B. Pe relaţia A-B se consideră
o livrare cu transport, iar pe relaţia B-C se consideră o livrare fără
transport. In al doilea caz, dacă persoana obligată să realizeze transportul
este C, pe relaţia A-B se consideră o livrare fără transport, locul livrării
fiind locul unde bunurile sunt puse la dispoziţia lui B, iar în relaţia B-C se
consideră o livrare cu transport, locul livrării fiind locul unde începe
transportul, respectiv în statul membru al furnizorului A, unde se află
bunurile atunci când începe transportul.
11. (1) In sensul art. 132
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, echivalentul în lei al plafonului de 35.000
de euro pentru vânzările la distanţă se stabileşte pe baza cursului valutar de
schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se
rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra
sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra
sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.
(2) In cazul în care vânzările
la distanţă efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru în România
depăşesc plafonul prevăzut la alin. (1), se consideră că toate vânzările la
distanţă efectuate de furnizor din acel stat membru în România au loc în
România pe perioada rămasă din anul calendaristic în care s-a depăşit plafonul
şi pentru anul calendaristic următor. Persoana obligată la plata taxei este
furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal,
care trebuie să se înregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 153
din Codul fiscal, la depăşirea plafonului calculat conform alin. (4) şi (5).
Inregistrarea rămâne valabilă până la data de 31 decembrie a anului
calendaristic următor celui în care furnizorul a depăşit plafonul pentru
vânzări la distanţă în România, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).
(3) In cazul în care plafonul prevăzut la alin. (1)
este depăşit şi în anul calendaristic următor, se aplică prevederile alin. (2)
referitoare la locul acestor vânzări.
(4) La calculul plafonului
prevăzut la alin. (1) se iau în considerare:
a) valoarea tuturor vânzărilor
la distanţă efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru în România,
inclusiv valoarea vânzărilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu
terţ şi care sunt considerate că au fost livrate în
România din statul membru de import, în conformitate cu prevederile art. 132
alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vânzării la
distanţă ce conduce la depăşirea plafonului.
(5) La calculul plafonului
prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare:
a) valoarea vânzărilor la distanţă
de bunuri accizabile;
b) valoarea oricărei livrări
intracomunitare de mijloace de transport noi;
c) valoarea oricărei livrări de bunuri cu instalare sau
montare, efectuată în România de către furnizor sau de altă persoană în numele acestuia, conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) valoarea oricărei livrări
efectuate de furnizor în statul membru de plecare în cadrul tranzacţiei supuse
regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă,
obiecte de colecţie şi antichităţi, prevăzute la art. 1522 din Codul fiscal;
e) valoarea oricărei livrări de gaz printr-un sistem de
gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată
la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent
frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire ori de răcire, conform art.
132 alin. (1) lit. e) şi f) din Codul fiscal.
(6) Furnizorul unei vânzări la distanţă în România
poate opta în statul membru în care este stabilit să schimbe locul livrării în
România pentru toate vânzările sale la distanţă din acel stat membru în
România. Opţiunea se comunică şi organelor fiscale competente din România
printr-o scrisoare recomandată în care furnizorul va specifica data de la care intenţionează
să aplice opţiunea. Persoana obligată la plata taxei este furnizorul din alt
stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie să se
înregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal,
înainte de prima livrare care va fi realizată ulterior exprimării opţiunii.
Inregistrarea ca urmare a opţiunii rămâne valabilă până la data de 31 decembrie
a celui de-al doilea an calendaristic următor celui în care furnizorul şi-a
exercitat opţiunea, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (7).
(7) Dacă plafonul prevăzut la alin. (1) este depăşit în
cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevăzut la alin. (6), se aplică
prevederile alin. (2)-(5) în privinţa locului pentru vânzările la distanţă în
România.
(8) Vânzarea la distanţă are
loc într-un stat membru, altul decât România, conform art. 132 alin. (5) din
Codul fiscal, dacă valoarea totală a vânzărilor la distanţă efectuate de
furnizorul din România depăşeşte plafonul vânzărilor la distanţă stabilit de statul
membru de destinaţie, care poate să difere de cel stabilit la alin. (1),
valabil pentru România, sau în cazul în care furnizorul şi-a exercitat opţiunea
prevăzută la alin. (6). Plafonul pentru vânzări la distanţă se calculează pe
fiecare an calendaristic. In sensul art. 132 alin. (5) din Codul fiscal,
persoanele din alt stat membru care nu comunică furnizorului din România un cod
valabil de înregistrare în scopuri de TVA sunt persoanele care beneficiază în
statul lor membru de derogarea prevăzută la art. 3 alin. (2) din Directiva 112,
al cărei echivalent în Codul fiscal este art. 126 alin. (4).
(9) In cazul în care furnizorul
depăşeşte plafonul pentru vânzări la distanţă stabilit de statul membru de
destinaţie, se consideră că toate vânzările la distanţă efectuate de furnizorul
din România în statul membru de destinaţie au loc în acel stat membru pentru
perioada rămasă din anul calendaristic în care s-a depăşit plafonul şi pentru
anul calendaristic următor. Dacă se depăşeşte plafonul şi în anul următor, se
aplică aceleaşi reguli referitoare la locul acestor vânzări. Furnizorii trebuie
să comunice printr-o scrisoare recomandată transmisă către organul fiscal
competent din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în alt
stat membru, pentru vânzări la distanţă ca urmare a depăşirii plafonului pentru vânzări la
distanţă din alt stat membru, locul acestor livrări nemaifiind în România, ci
în statul membru în care s-a depăşit plafonul.
(10) La calculul plafonului pentru vânzări la distanţă
realizate de furnizori din România în alt stat membru
se iau în considerare:
a) valoarea tuturor vânzărilor
la distanţă efectuate de un furnizor din România către un anumit stat membru,
inclusiv valoarea vânzărilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu terţ şi
importate în România, care se consideră că au fost expediate din România, în
condiţiile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vânzării care conduce la depăşirea
plafonului în celălalt stat membru.
(11) La calculul plafonului pentru vânzări la distanţă
realizate de furnizori din România în alt stat membru nu se iau în considerare:
a) valoarea vânzărilor la distanţă de bunuri
accizabile;
b) valoarea oricărei livrări
intracomunitare de mijloace de transport noi;
c) valoarea livrărilor de
bunuri cu instalare, efectuate în alt stat membru de către furnizor sau de altă
persoană în numele acestuia;
d) valoarea oricărei livrări
efectuate de un furnizor din România în cadrul unei tranzacţii supuse regimului
special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte
de colecţie şi antichităţi, conform art. 1522 din Codul fiscal;
e) valoarea oricărei livrări de gaz printr-un sistem de
gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată
la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent
frigorific, prin intermediul reţelelor de încălzire ori de răcire.
(12) Furnizorul poate opta să schimbe locul livrării
într-un alt stat membru pentru toate vânzările sale la distanţă efectuate din
România către acel stat membru. Opţiunea se comunică printr-o scrisoare
recomandată transmisă către organul fiscal competent din România şi se exercită
de la data trimiterii scrisorii recomandate, rămânând valabilă până la data de
31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic următor celui în care
furnizorul şi-a exercitat opţiunea, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin.
(13).
(13) Dacă plafonul pentru
vânzări la distanţă realizate de furnizori din România în alt stat membru este
depăşit şi în cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevăzut la alin.
(12), se aplică prevederile alin. (9)-(11) pentru locul vânzărilor la distanţă
în celălalt stat membru."
5. Punctele 13-151 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Locul prestării de servicii
Art. 133. - (1) In vederea aplicării regulilor
referitoare la locul de prestare a serviciilor:
a) o persoană
impozabilă care desfăşoară şi activităţi sau operaţiuni care nu sunt
considerate impozabile în conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerată
persoană impozabilă pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
b) o persoană
juridică neimpozabilă care este înregistrată în scopuri de TVA este considerată
persoană impozabilă.
(2) Locul de prestare
a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul
unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul
activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix
al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are
sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul
unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. In absenţa unui astfel de
loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana
impozabilă care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită.
(3) Locul de prestare
a serviciilor către o persoană neimpozabilă este locul unde prestatorul îşi are
stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt prestate de la
un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc decât locul în care persoana
impozabilă şi-a stabilit sediul activităţii economice, locul de prestare a
serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix. In absenţa unui astfel
de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde
prestatorul îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.
(4) Prin excepţie de
la prevederile alin. (2) şi (3), pentru următoarele prestări de servicii, locul
prestării este considerat a fi:
a) locul unde sunt
situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură
cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experţi şi agenţi
imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcţie similară,
precum tabere de vacanţă sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de
drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregătire şi
coordonare a lucrărilor de construcţii, precum serviciile prestate de arhitecţi
şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier;
b) locul unde se
efectuează transportul, în funcţie de distanţele parcurse, în cazul serviciilor
de transport de călători;
c) abrogată;
d) locul prestării efective, pentru serviciile de
restaurant şi catering, cu excepţia celor prestate efectiv la bordul navelor,
al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei părţi a unei operaţiuni de
transport de călători efectuate în cadrul Comunităţii;
e) locul unde
mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului, în cazul închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport.
Prin termen scurt se înţelege posesia
sau utilizarea continuă a mijlocului de transport pe o perioadă de maximum 30
de zile şi, în cazul ambarcaţiunilor maritime, pe o perioadă de maximum 90 de zile;
f) locul de plecare a
transportului de călători, pentru serviciile de restaurant şi catering
furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor în timpul
unei părţi a unei operaţiuni de transport de călători efectuată în Comunitate. Parte a unei operaţiuni de
transport de călători efectuată în Comunitate înseamnă acea parte a operaţiunii efectuate, fără escală în afara
Comunităţii, între punctul de plecare şi punctul de sosire a transportului de
călători. Punctul de plecare a unui transport de călători înseamnă
primul punct stabilit pentru îmbarcarea călătorilor în interiorul Comunităţii,
dacă este cazul, după o oprire în afara Comunităţii. Punctul de sosire a
unui transport de călători înseamnă ultimul punct stabilit pentru debarcarea
în interiorul Comunităţii a călătorilor care s-au îmbarcat în Comunitate, dacă
este cazul înaintea unei opriri în afara Comunităţii. In cazul unei călătorii
dus-întors, traseul de retur este considerat o operaţiune de transport
separată.
(5) Prin excepţie de
la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este considerat a fi:
a) locul în care este
efectuată operaţiunea principală în conformitate cu prevederile prezentului
titlu, în cazul serviciilor prestate de un intermediar care acţionează în
numele şi în contul altei persoane şi beneficiarul este o persoană
neimpozabilă;
b) locul unde are loc
transportul, proporţional cu distanţele parcurse, în cazul serviciilor de
transport de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri, către persoane neimpozabile;
c) locul de plecare a
unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport
intracomunitar de bunuri prestate către persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport de bunuri ale cărui loc de plecare şi
loc de sosire sunt situate pe teritoriile a două state membre diferite. Loc de plecare înseamnă locul
unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distanţele parcurse
pentru a ajunge la locul unde se găsesc bunurile,
iar loc de sosire înseamnă locul unde se
încheie efectiv transportul de bunuri;
d) locul în care se
prestează efectiv serviciile către persoane neimpozabile, în cazul
următoarelor:
1. servicii constând în activităţi accesorii
transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare
acestora;
2. servicii constând
în lucrări asupra bunurilor mobile corporale;
3. evaluări ale bunurilor mobile corporale;
e) locul unde beneficiarul este stabilit sau îşi are
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, dacă respectivul beneficiar este o
persoană neimpozabilă care este stabilită sau îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită în afara Comunităţii, în cazul următoarelor servicii:
1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu
excepţia tuturor mijloacelor de transport;
2. operaţiunile de leasing având ca obiect
utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepţia tuturor mijloacelor de
transport;
3. transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor,
brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a
altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile consultanţilor, inginerilor,
juriştilor şi avocaţilor, contabililor şi experţilor contabili, ale birourilor
de studii şi alte servicii similare, precum şi prelucrarea de date şi furnizarea
de informaţii;
6. operaţiunile de natură financiar-bancară şi de
asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepţia închirierii de seifuri;
7. punerea la dispoziţie de personal;
8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale
situat pe teritoriul Comunităţii sau la o reţea
conectată la un astfel de sistem, la reţeaua de energie electrică ori la
reţelele de încălzire sau de răcire, transportul şi distribuţia prin
intermediul acestor sisteme ori reţele, precum şi alte prestări de servicii
legate direct de acestea;
9. serviciile de telecomunicaţii. Sunt considerate
servicii de telecomunicaţii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea
şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini şi sunete sau informaţii de orice
natură, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice,
inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de
transmisii, emiteri sau recepţii. Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de
asemenea, şi furnizarea accesului la reţeaua mondială de informaţii. In cazul
în care serviciile de telecomunicaţii sunt prestate de către o persoană care
îşi are stabilit sediul activităţii economice în afara Comunităţii sau care are
un sediu fix în afara Comunităţii de la care serviciile sunt prestate sau care,
în absenţa unui sediu al activităţii economice sau a unui sediu fix, îşi are
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în afara Comunităţii, către o
persoană neimpozabilă care este stabilită, are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită în Comunitate, se consideră că locul prestării este în România, dacă
serviciile au fost efectiv utilizate în România;
10. serviciile de radiodifuziune şi televiziune. In
cazul în care serviciile de radiodifuziune şi de televiziune sunt prestate de
către o persoană care îşi are stabilit sediul activităţii sale economice în
afara Comunităţii sau care are un sediu fix în afara Comunităţii de la care
serviciile sunt prestate sau care, în absenţa unui sediu al activităţii economice
sau a unui sediu fix, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în
afara Comunităţii, către o persoană neimpozabilă care este stabilită, are
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Comunitate, se consideră că locul
prestării este în România, dacă serviciile au fost efectiv utilizate în
România;
11. serviciile
furnizate pe cale electronică. In cazul serviciilor furnizate pe cale
electronică, prestate de o persoană care îşi are sediul activităţii economice
în afara Comunităţii sau care deţine un sediu fix în afara Comunităţii de la
care serviciile sunt prestate sau care, în absenţa unui sediu al activităţii
economice sau a unui sediu fix, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită în afara Comunităţii, către o persoană neimpozabilă care este
stabilită, are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în România, se
consideră că locul prestării este în România;
12. obligaţia de a se
abţine de la realizarea sau exercitarea, total sau parţial, a unei activităţi
economice sau a unui drept prevăzut la prezenta literă;
f) locul în care activităţile se desfăşoară efectiv,
în cazul serviciilor principale şi auxiliare legate de activităţi culturale,
artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau de
activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv în cazul
serviciilor prestate de organizatorii acestor activităţi, prestate către
persoane neimpozabile.
(6) Prin excepţie de
la prevederile alin. (3), pentru serviciile de închiriere de mijloace de
transport, altele decât cele de închiriere pe termen scurt, şi pentru
serviciile de leasing de mijloace de transport, se consideră că locul prestării
este:
a) în România, când aceste servicii sunt prestate de
o persoană impozabilă care îşi are sediul activităţii economice sau care are un
sediu fix în afara Comunităţii, de la care serviciile sunt prestate, către un
beneficiar persoană neimpozabilă care este stabilit sau îşi are domiciliul
stabil sau reşedinţa obişnuită în România, dacă utilizarea şi exploatarea
efectivă a serviciilor au loc în România;
b) în afara Comunităţii, când aceste servicii sunt
prestate de o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice sau un
sediul fix în România, de la care serviciile sunt prestate, către un beneficiar
persoană neimpozabilă care este stabilit sau îşi are domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită în afara Comunităţii, dacă utilizarea şi exploatarea
efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii.
(7) Prin excepţie de
la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii este considerat a fi:
a) în România, pentru serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea,
descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile
corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de
bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o
persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii, dacă utilizarea şi
exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România;
b) locul în care evenimentele se desfăşoară efectiv,
pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale,
artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte
evenimente similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, precum şi pentru
serviciile auxiliare legate de acordarea acestui
acces, prestate unei persoane impozabile.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (2),
pentru serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii, când
aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România,
locul prestării se consideră a fi în afara Comunităţii, dacă utilizarea şi
exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii, In aplicarea
prezentului alineat serviciile de transport de bunuri efectuate în afara
Comunităţii sunt serviciile de transport al cărui punct de plecare şi punct de
sosire se află în afara Comunităţii, acestea fiind considerate efectiv
utilizate şi exploatate în afara Comunităţii.
Norme metodologice
13. (1) Pentru stabilirea locului prestării serviciilor
potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, se are în
vedere noţiunea de persoană impozabilă, astfel cum este aceasta definită din
punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată. Identificarea altor elemente,
cum ar fi faptul că persoana impozabilă realizează operaţiuni scutite de taxa
pe valoarea adăugată sau că aceasta aplică regimul special de scutire pentru
întreprinderi mici, nu influenţează modul în care regulile care guvernează
locul prestării se aplică atunci când persoana impozabilă prestează sau
primeşte servicii. Regulile prevăzute la art. 133 alin. (2) sau (3) din Codul
fiscal se aplică numai în situaţia în care serviciile nu se pot încadra în
niciuna dintre excepţiile prevăzute la art. 133 alin. (4)-(8) din Codul fiscal.
Dacă serviciile pot fi încadrate în una dintre excepţiile prevăzute la art. 133
alin. (4)-(8), întotdeauna excepţia prevalează, nemaifiind aplicabile regulile
generale stabilite la art. 133 alin. (2) şi (3).
(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană
juridică neimpozabilă se determină conform art. 133 alin. (3)-(6) din Codul
fiscal, cu excepţia situaţiei în care respectiva persoană este deja
înregistrată în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare conform art.
1531 sau, pentru
alte operaţiuni, conform art. 153 din Codul fiscal ori conform echivalentului
acestor articole din legislaţia altui stat membru. In această situaţie, locul
prestării serviciilor către persoana juridică neimpozabilă se determină, ca
regulă generală, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Pentru a se califica drept
sediu fix al unei persoane impozabile, gradul de permanenţă şi structura
acestuia în ceea ce priveşte resursele tehnice şi umane trebuie să fie
suficiente pentru a efectua regulat prestări de servicii impozabile, în cazul
sediului fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133 alin. (3) din
Codul fiscal, sau pentru a fi capabil să primească şi să utilizeze serviciile
respective, în cazul sediului fix către care sunt furnizate servicii, conform
art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) In situaţia în care un
prestator stabilit în România furnizează servicii care intră sub incidenţa art.
133 alin. (2) din Codul fiscal către:
a) o persoană impozabilă care
are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în
România prin sediu/sedii fix/fixe, se va considera că locul prestării
serviciilor este locul în care beneficiarul şi-a stabilit sediul activităţii
sale economice sau, după caz, un sediu fix situat în alt stat, dacă beneficiarul
poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra că aceste
servicii au fost prestate către sediul activităţii sale economice sau către un
sediu fix stabilit în alt stat, şi nu către sediul/sediile fix/fixe din
România;
b) o persoană impozabilă care
are sediul activităţii economice în România, dar este stabilită în afara
României prin sediu/sedii fix/fixe, se va considera că locul prestării
serviciilor este sediul fix către care serviciile sunt prestate, dacă
beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra
că aceste servicii nu au fost prestate către sediul activităţii economice din
România, ci către sediul/sediile fix/fixe din afara României.
Dovezile pe care beneficiarul poate să le prezinte
pentru a demonstra că serviciile sunt în fapt prestate către sediul activităţii
sale economice sau către un sediu fix pot consta în: contractul şi/sau
formularul de comandă care identifică sediul care primeşte serviciile, faptul
că sediul respectiv este entitatea care plăteşte pentru serviciile respective
sau costul serviciilor este în fapt suportat de respectiva entitate, natura
serviciilor permite identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor către
care serviciul este prestat, orice alte informaţii relevante pentru stabilirea
locului prestării.
(5) In cazul serviciilor care intră sub incidenţa art.
133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoană impozabilă nestabilită
în România către o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice în
România, se consideră că locul prestării nu este în România, dacă beneficiarul
poate face dovada că serviciul este prestat către un sediu fix situat în afara
României. Dovezile pe care beneficiarul poate să le prezinte pentru a demonstra
că serviciile sunt în fapt prestate către un sediu fix sunt cele menţionate la
alin. (4).
(6) Un contract global
reprezintă un acord de afaceri care poate acoperi toate serviciile prestate
către o persoană impozabilă. Pentru serviciile prestate în baza unui astfel de
contract global, care urmează să fie utilizate în mai multe locuri, locul de
prestare este considerat în principiu locul în care beneficiarul şi-a stabilit
sediul activităţii sale economice. In situaţia în care serviciile care fac obiectul unui astfel de
contract sunt destinate a fi utilizate de către un sediu fix şi acest sediu fix
suportă costurile respectivelor servicii, locul prestării acestora este locul
în care se află respectivul sediu fix.
(7) Serviciile pentru care se
aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de
prestatori stabiliţi în România către beneficiari persoane impozabile care sunt
stabiliţi pe teritoriul Comunităţii, se numesc prestări de servicii
intracomunitare şi se declară în declaraţia recapitulativă, conform prevederilor
art. 1564 din Codul fiscal, dacă nu beneficiază de o scutire de taxă. Persoanele
impozabile care prestează astfel de servicii şi care nu sunt înregistrate în
scopuri de TVA trebuie să îndeplinească obligaţiile specifice de înregistrare
în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 şi 1531 din Codul fiscal.
(8) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliţi în România către beneficiari
persoane impozabile care sunt stabiliţi în afara Comunităţii sau, după caz, prestate
de prestatori stabiliţi în afara Comunităţii către beneficiari persoane
impozabile care sunt stabiliţi pe teritoriul României, urmează aceleaşi reguli
ca şi serviciile intracomunitare în ceea ce priveşte determinarea locului
prestării şi celelalte obligaţii impuse de prezentul titlu, dar nu implică
obligaţii referitoare la declararea în declaraţia recapitulativă, conform
prevederilor art. 1564 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt taxabile sau dacă
beneficiază de scutire de taxă, şi nici obligaţii referitoare la înregistrarea
în scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevăzute la art. 153
şi 1531 din Codul
fiscal.
(9) In cazul serviciilor pentru
care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de
persoane impozabile stabilite în România, atunci când beneficiarul este o
persoană impozabilă stabilită în alt stat membru şi serviciul este prestat
către sediul activităţii economice sau un sediu fix aflat în alt stat membru
decât România, prestatorul trebuie să facă dovada că beneficiarul este o
persoană impozabilă şi că este stabilit în Comunitate. Se consideră că această
condiţie este îndeplinită atunci când beneficiarul comunică prestatorului o
adresă a sediului activităţii economice sau, după caz, a unui sediu fix din
Comunitate, precum şi un cod valabil de TVA atribuit de autorităţile fiscale
din alt stat membru, inclusiv în cazul persoanelor juridice neimpozabile care
sunt înregistrate în scopuri de TVA. Se consideră că prestatorul a acţionat de
bună-credinţă în ceea ce priveşte stabilirea faptului că beneficiarul său este
o persoană impozabilă atunci când a obţinut confirmarea validităţii codului de
TVA atribuit beneficiarului său de autorităţile fiscale din alt stat membru
prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar. Dacă
beneficiarul care este stabilit în alt stat membru decât România nu comunică un
cod valabil de TVA şi/sau prestatorul nu obţine confirmarea validităţii codului
de TVA al clientului său, se va considera că prestarea de servicii este
realizată către o persoană neimpozabilă, aplicându-se celelalte reguli prevăzute de art. 133 din Codul
fiscal, în funcţie de natura serviciului. Totuşi, în situaţia în care ulterior
emiterii facturii de către prestator beneficiarul comunică un cod valabil de
TVA atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera că
operaţiunea nu este impozabilă în România, fiind impozabilă la locul unde este
stabilit beneficiarul, dacă beneficiarul poate face dovada că avea calitatea de
persoană impozabilă în momentul în care taxa a devenit exigibilă. Dovada constă
într-o confirmare oficială a autorităţii fiscale din statul membru în care
beneficiarul este stabilit. In cazul reconsiderării locului prestării
serviciului, prestatorul aplică prevederile art. 159 din Codul fiscal.
Prevederile prezentului alineat se completează cu prevederile alin. (4).
(10) In cazul serviciilor
pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate
de o persoană impozabilă stabilită în România către un beneficiar persoană
impozabilă stabilit în alt stat membru, care a comunicat prestatorului un cod
valabil de TVA, pentru a stabili dacă serviciile prestate sunt utilizate în
scop personal sau pentru uzul personal al angajaţilor persoanei impozabile,
prestatorul va ţine cont de natura serviciilor prestate. Numai atunci când
datorită naturii serviciilor prestate se prezumă că acestea ar putea fi
utilizate în scopuri personale prestatorul va solicita o declaraţie din partea
clientului sau în ceea ce priveşte scopul în care serviciile vor fi utilizate.
Dacă din această declaraţie reiese că beneficiarul nu va utiliza respectivele
servicii în scop personal sau pentru uzul personal al angajaţilor, se consideră
că prestatorul a acţionat cu bună-credinţă în ceea ce priveşte determinarea
locului prestării serviciilor şi este scutit de orice viitoare obligaţie de
plată a taxei. Atunci când serviciul urmează a fi utilizat de beneficiar
parţial pentru scopuri personale sau pentru uzul personal al angajaţilor
persoanei impozabile şi parţial în scopul activităţii economice sau integral în
scopuri personale ori pentru uzul personal al angajaţilor persoanei impozabile,
prestarea respectivului serviciu va fi tratată ca fiind realizată în relaţia cu
o persoană neimpozabilă. In ceea ce priveşte utilizarea fiecărui serviciu
pentru stabilirea locului prestării, vor fi luate în considerare numai
circumstanţele existente în momentul prestării serviciului. Orice modificare
subsecventă a uzului serviciului respectiv de către beneficiar în sensul
acestui alineat nu va avea consecinţe în ceea ce priveşte stabilirea locului
prestării, cu excepţia situaţiei în care se poate face dovada abuzului de lege.
(11) Serviciile pentru care se
aplică prevederile art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal, prestate de o
persoană impozabilă stabilită în România către un beneficiar persoană
neimpozabilă care nu este stabilit pe teritoriul Comunităţii, nu au locul în
România. De asemenea, nu au locul în România aceleaşi servicii care sunt
prestate către persoane impozabile stabilite în afara Comunităţii, fiind
aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. In ambele situaţii
este suficient ca prestatorul să facă dovada că beneficiarul,
indiferent de statutul său, este stabilit în afara
Comunităţii. Această condiţie se consideră îndeplinită atunci când clientul
comunică prestatorului adresa sediului activităţii economice sau a sediului fix
ori, în absenţa acestora, a domiciliului stabil sau a reşedinţei obişnuite, din
afara Comunităţii. Prestatorul trebuie să verifice autenticitatea acestora prin
procedurile curente de verificare existente.
(12) Pentru alte servicii decât
cele prevăzute la alin. (11), prestate de o persoană impozabilă stabilită în
România către o persoană impozabilă stabilită în afara Comunităţii şi care
intră sub incidenţa art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestării nu
este considerat a fi în România, dacă prestatorul poate face dovada că
beneficiarul este o persoană impozabilă şi că este stabilit în afara
Comunităţii. In acest scop prestatorul trebuie să obţină suficiente dovezi de
la clientul său care să demonstreze că este o persoană impozabilă. Aceste
dovezi pot consta în codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului
care este stabilit în ţări terţe care aplică TVA sau un alt cod de înregistrare
similar care identifică persoana impozabilă, atribuit beneficiarului de ţara în
care este stabilit, însoţite de alte informaţii relevante, cum sunt materiale
printate de pe un website care confirmă statutul de persoană impozabilă al
beneficiarului, informaţii obţinute de la autoritatea fiscală din ţara
beneficiarului care confirmă că acesta este o persoană impozabilă, formularul
de comandă al beneficiarului care conţine adresa sediului activităţii economice
şi codul de înregistrare comercială sau informaţii printate de pe website-ul
beneficiarului din care să rezulte că acesta efectuează o activitate economică.
Dacă prestatorul nu poate face dovada că beneficiarul este o persoană
impozabilă, se va considera că prestarea de servicii este realizată către o
persoană neimpozabilă, aplicându-se celelalte reguli prevăzute de art. 133 din
Codul fiscal, în funcţie de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat
se completează cu prevederile alin. (4).
(13) Serviciile pentru care se
aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de care beneficiază
persoane impozabile stabilite în România şi care sunt prestate de un prestator
persoană impozabilă care nu este stabilit în România, au locul prestării în
România, fiind aplicabile cotele de TVA prevăzute la art. 140 din Codul fiscal
sau, după caz, scutirile de TVA prevăzute la art. 141, 143, 144 sau 1441 din Codul fiscal. Atunci când
prestatorul este o persoană impozabilă stabilită în
alt stat membru, beneficiarul persoană impozabilă stabilită în România
realizează o achiziţie intracomunitară de servicii care se declară în
declaraţia recapitulativă prevăzută la art. 1564 din Codul fiscal, dacă serviciul nu este scutit de taxă. In
situaţia în care beneficiarul persoană impozabilă stabilită în România nu este
înregistrat în scopuri de taxă, trebuie să îndeplinească obligaţiile specifice
de înregistrare pentru achiziţii intracomunitare de servicii prevăzute la art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.
(14) In aplicarea prevederilor art. 133 alin. (2),
alin. (5) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din Codul fiscal, lucrările efectuate
asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operaţiunile umane şi mecanice efectuate asupra unui bun mobil
corporal, altele decât cele de natură intelectuală sau ştiinţifică, respectiv
servicii ce constau, printre altele, în procesarea, prelucrarea, repararea
bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezintă
examinarea unor bunuri mobile corporale în scopul stabilirii valorii acestora.
Ambalajele sau alte bunuri utilizate, în legătură directă cu bunurile asupra
cărora au fost realizate lucrări ori evaluări, sau bunurile încorporate în acestea
sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri
separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. In situaţia în care pe
teritoriul României se efectuează lucrări şi evaluări ale bunurilor mobile
corporale de origine comunitară, persoana care primeşte bunurile în vederea
realizării lucrărilor trebuie să înscrie bunurile în registrul bunurilor
primite prevăzut la pct. 79. Beneficiarul persoană impozabilă stabilit în
România, care trimite bunuri mobile corporale pentru a fi efectuate lucrări sau
evaluări într-un alt stat membru, va ţine evidenţa bunurilor cu ajutorul
registrului nontransferurilor prevăzut la pct. 79. Pentru determinarea locului
prestării acestor servicii se vor aplica, în funcţie de statutul beneficiarului,
prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau
alin. (7) lit. a) din Codul fiscal.
(15) Tipărirea cărţilor sau a altor tipărituri poate fi
considerată fie o livrare de bunuri, fie o prestare de servicii, în funcţie de
modul de derulare a operaţiunilor, astfel:
a) în situaţia în care clientul
care deţine drepturile de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri se
limitează la a transmite conţinutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă sau pe
alt suport, iar tipografia se obligă să tipărească sau, după caz, să şi editeze
cartea sau altă tipăritură, utilizând hârtia şi/sau alte materiale proprii
necesare realizării cărţii sau altei tipărituri, se consideră că tipografia
realizează o livrare de bunuri către clientul său, în sensul art. 128 din Codul
fiscal, locul livrării bunurilor stabilindu-se conform
prevederilor art. 132 din Codul fiscal;
b) în situaţia în care clientul care deţine drepturile
de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri transmite tipografiei conţinutul
acestora pe hârtie, pe CD, dischetă sau pe alt suport, precum şi hârtia
necesară realizării acestora şi/sau, după caz, alte materiale care servesc la
realizarea cărţii/tipăriturii, se consideră că tipografia realizează o prestare
de servicii către clientul său, în sensul art. 129 din Codul fiscal. Locul
prestării serviciilor, în acest caz, se stabileşte conform prevederilor art.
133 alin. (2) sau, după caz, art. 133 alin. (5) lit. d) sau alin. (7) lit. a)
din Codul fiscal, în funcţie de statutul beneficiarului.
(16) Transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră efectuat cu plată de către o persoană impozabilă
reprezintă o prestare de servicii, pentru care locul prestării se stabileşte
conform prevederilor art. 133 alin. (2) sau, după caz, art. 133 alin. (5) lit.
e) din Codul fiscal. Dacă locul prestării pentru un astfel de serviciu este în
România, niciuna dintre scutirile prevăzute la art. 141 din Codul fiscal nu
poate fi aplicată.
(17) In sensul art. 133 alin.
(5) lit. f) din Codul fiscal, conceptul «activităţi» include şi evenimentele la
care se face referire în art. 133 alin. (7) lit. b) din
Codul fiscal.
14. (1) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (4) din
Codul fiscal fac excepţie de la regulile generale prevăzute la art. 133 alin.
(2) şi (3) din Codul fiscal în ceea ce priveşte stabilirea locului prestării.
Aceste servicii nu se declară în declaraţia recapitulativă menţionată la art.
1564 din Codul
fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, şi nici nu se aplică prevederile
referitoare la înregistrarea în scopuri de taxă, care sunt specifice
prestărilor şi achiziţiilor intracomunitare de servicii.
(2) Serviciile efectuate în legătură directă cu un bun
imobil au locul prestării la locul unde este situat bunul imobil conform
prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Pe lângă serviciile
menţionate la art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, serviciile efectuate
în legătură cu bunurile imobile cuprind, printre altele, operaţiuni precum:
a) lucrările de
construcţii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparaţii, întreţinere,
curăţare şi demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum
şi orice operaţiune ce se efectuează în legătură cu livrarea de bunuri mobile
şi încorporarea acestora într-un bun imobil astfel încât bunurile mobile devin
bunuri imobile prin destinaţia lor;
b) studiile şi activităţile de supervizare, care fac
parte în mod obişnuit din ocupaţia arhitecţilor, supervizorilor sau inginerilor
şi care au ca obiectiv pregătirea şi coordonarea unei activităţi prevăzute la
lit. a);
c) activităţile de evaluare a
unui bun imobil;
d) punerea la dispoziţie de spaţii de parcare;
e) punerea la dispoziţie de spaţii de depozitare a
bunurilor;
f) închirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin
natura lor;
g) operaţiunile de închiriere,
arendare, concesionare sau leasing al bunurilor
imobile;
h) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin
natura lor;
i) acordarea accesului şi a drepturilor de folosinţă
pentru căi rutiere şi structuri care fac parte din acestea, de exemplu poduri
şi tuneluri;
j) serviciile de natură
juridică în legătură cu cesiunea sau transferul titlului de proprietate asupra
unui bun imobil, atât timp cât acestea au drept scop modificarea naturii
juridice a bunurilor imobile;
k) serviciile constând în elaborarea unui contract de vânzare sau de cumpărare a unui bun imobil, chiar dacă acestea
reprezintă servicii distincte de cele menţionate la lit. j).
(3) Atunci când sunt prestate servicii juridice având
drept scop transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, dar tranzacţia finală ce ar fi avut ca rezultat modificarea naturii
juridice a respectivului bun imobil nu are loc, aceste servicii se încadrează
totuşi în prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.
(4) Serviciile juridice menţionate la alin. (3) nu se
cuprind în prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal atunci când
prestarea acestora are loc în legătură cu diferite aspecte referitoare la
contracte care, în termeni generali, pot privi orice alte chestiuni de natură
juridică şi care nu sunt specifice transferului proprietăţii unui bun imobil.
(5) Pentru a determina dacă prestarea unui serviciu
juridic complex, format din diferite elemente, intră sau nu sub incidenţa
prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, trebuie stabilit scopul final al acestui serviciu, de la caz la caz.
141. (1) Conform art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul
fiscal, locul prestării pentru serviciile ce constau în transportul, de
călători este locul în care se efectuează transportul, în funcţie de distanţele parcurse.
(2) Transporturile naţionale de călători sunt
transporturi care au locul prestării în România, având punctul de plecare şi
punctul de sosire pe teritoriul României.
(3) Transporturile internaţionale de călători sunt transporturile
care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire în afara ţării, fie
ambele puncte sunt situate în afara ţării. Locul prestării serviciilor de
transport internaţional de călători este considerat a fi în România pentru
partea din parcursul efectuat în interiorul ţării, denumită traseu naţional.
(4) Pentru transportul
internaţional de călători, partea din parcursul efectuat în România este
parcursul efectuat între locul de plecare şi locul de sosire a transportului de
călători, determinată după cum urmează:
a) pentru transportul care are
punctul de plecare în România, locul de plecare este considerat a fi primul
punct de îmbarcare a pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi
punctul de trecere a frontierei dinspre România în străinătate;
b) pentru transportul care are
punctul de plecare în afara României şi punctul de sosire în România, locul de
plecare este punctul de trecere a frontierei din străinătate spre România, iar
locul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost
îmbarcaţi în afara României;
c) pentru transportul care
tranzitează România, fără a avea nici punctul de plecare, nici punctul de
sosire în România, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a
frontierei dinspre străinătate în România, iar locul de sosire este considerat
a fi punctul de trecere a frontierei dinspre România în străinătate;
d) în cazurile prevăzute la lit. a)-c), pentru
pasagerii care s-au îmbarcat şi debarcat în interiorul ţării, călătorind cu un
mijloc de transport în trafic internaţional, partea de transport dintre locul
de îmbarcare şi locul de debarcare pentru aceşti pasageri se consideră a fi
transport naţional.
(5) Facturile sau alte documente specifice pentru
transportul internaţional de bunuri, altul decât transportul intracomunitarde
bunuri, prestat către persoane neimpozabile, precum şi pentru transportul
internaţional de călători se emit pentru parcursul integral, fără a fi necesară
separarea contravalorii traseului naţional şi a celui internaţional. Orice
scutire de taxă pentru servicii de transport, prevăzută de art. 143 sau 144 din
Codul fiscal, se acordă pentru parcursul efectuat în interiorul ţării, în timp
ce distanţa parcursă în afara ţării se consideră că nu are locul prestării în
România şi nu se datorează taxa. Persoana care efectuează servicii de transport
internaţional de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri,
către persoane neimpozabile
şi/sau servicii de transport internaţional de călători beneficiază de dreptul
de deducere a taxei aferente achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii şi pentru
partea din transport care nu are locul prestării în România, în baza art. 145
alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
142. In sensul art.
133 alin. (4) lit. d) şi f) din Codul fiscal, atât serviciile de restaurant,
cât şi cele de catering sunt caracterizate printr-un complex de activităţi în
care predomină serviciile, iar furnizarea de hrană şi/sau de băuturi este doar
o componentă. Serviciile de restaurant constau în furnizarea, la locaţia
prestatorului, de hrană preparată sau nepreparată şi/sau băuturi pentru consum
uman, însoţite de suficiente servicii aferente care să permită consumul
imediat, în timp ce serviciile de catering constau în aceleaşi activităţi, desfăşurate
însă în afara locaţiei prestatorului.
143. (1) In scopul
aplicării prevederilor art. 133 alin. (2), (3), alin. (4) lit. e) şi alin. (6)
din Codul fiscal, sunt considerate mijloace de transport vehiculele, motorizate
sau nu, şi alte echipamente şi dispozitive destinate transportului de persoane
ori de obiecte dintr-un loc în altul şi care au capacitatea de a fi utilizate
efectiv pentru desfăşurarea transportului, care ar putea fi trase, tractate sau
împinse de vehicule. Această categorie cuprinde bunuri precum:
a) vehiculele terestre
motorizate şi nemotorizate, precum autoturismele, motocicletele, bicicletele,
tricicletele şi rulotele care nu sunt fixate de sol;
b) navele motorizate şi nemotorizate;
c) aeronavele motorizate şi nemotorizate;
d) vehiculele special amenajate pentru transportul
bolnavilor şi al persoanelor accidentate;
e) tractoarele şi alte vehicule agricole;
f) vehiculele utilizate pentru
scopuri militare, supraveghere sau de apărare civilă;
g) dispozitivele mecanice sau
electronice pentru propulsia cărucioarelor pentru invalizi.
(2) Conform art. 10 din
Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de
stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind
sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată, remorcile, semiremorcile şi
vagoanele feroviare reprezintă mijloace de transport.
(3) Containerele nu sunt considerate mijloace de
transport.
(4) In sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul
fiscal, durata posesiei sau utilizării continue a mijlocului de transport se
stabileşte pe baza prevederilor contractului încheiat între părţile implicate.
Totuşi, organele fiscale competente pot stabili prin orice element de fapt sau
de drept durata reală a posesiei şi utilizării continue a mijlocului de transport.
(5) In situaţia în care două
sau mai multe contracte de închiriere a aceluiaşi mijloc de transport încheiate
cu acelaşi client se succed cu o întrerupere de două zile sau mai puţin,
termenul primului contract va fi luat în considerare pentru a se stabili dacă al doilea contract va fi
considerat sau nu pe termen scurt, în sensul art. 133
alin. (4) lit. e) din Codul fiscal.
(6) Atunci când se încheie cu un client contracte în
aceleaşi condiţii pentru aceleaşi mijloace de transport, durata fiecăruia dintre
contractele precedente se ia în considerare la stabilirea duratei contractelor
următoare, în sensul aplicării prevederilor art. 133 alin. (4) lit. e) din
Codul fiscal. Cu toate acestea, durata unui contract pe termen scurt, derulat
anterior unui contract care se califică drept contract pe termen lung ca urmare
a contractelor anterioare, nu va fi reevaluată retroactiv, cu excepţia
situaţiei în care se poate face dovada abuzului de lege.
(7) In situaţia în care un contract pe termen scurt, în
sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, face obiectul unei
prelungiri care are ca efect depăşirea termenului de 30, respectiv 90 de zile,
este necesară o reevaluare a respectivului contract, cu excepţia cazului în
care prelungirea contractului se datorează unor circumstanţe independente de
voinţa părţilor, datorate unor cauze de forţă majoră.
(8) Atunci când un contract pe termen scurt este urmat
de un alt contract pe termen scurt încheiat între aceleaşi părţi, dar pentru
mijloace de transport diferite, fiecare contract va fi analizat separat, în
vederea încadrării sau neîncadrării în prevederile art. 133 alin. (4) lit. e)
din Codul fiscal, dacă nu se dovedeşte o încălcare a legii.
(9) In sensul art. 133 alin. (4) lit. e)din Codul
fiscal, un mijloc de transport este considerat ca fiind pus efectiv la
dispoziţia clientului la locul în care se află mijlocul de transport atunci
când clientul preia efectiv controlul fizic asupra acestuia. Controlul juridic,
respectiv semnarea contractului, intrarea în posesia cheilor, nu este suficient
pentru a determina locul efectiv al punerii la dispoziţia clientului a
mijlocului de transport.
(10) Acordarea de către o persoană impozabilă care
deţine vagoane de tren a dreptului de utilizare a acestora reprezintă, din
punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, o prestare de servicii
asimilată închirierii de mijloace de transport, locul prestării fiind stabilit
în funcţie de perioada de utilizare. Acelaşi regim se aplică şi pentru
acordarea de către întreprinderile feroviare a dreptului de utilizare a
vagoanelor în trafic internaţional, pentru care se încasează taxa stabilită
prin Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic
internaţional, aprobat de Uniunea Internaţională a Căilor Ferate.
144. (1) Locul
prestării este locul de plecare a transportului de călători, pentru serviciile
de restaurant şi catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor
sau al trenurilor în timpul unei părţi a unei operaţiuni de transport de
călători efectuată în Comunitate, astfel cum este prevăzut la art. 133 alin.
(4) lit. f) din Codul fiscal. Caracteristicile serviciilor de restaurant şi
catering sunt cele prevăzute la pct. 142.
(2) Pentru a identifica partea transportului de
călători efectuată în interiorul Comunităţii, mijlocul de transport este
decisiv, şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. Prin urmare, se
consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii, chiar şi atunci
când există opriri în afara Comunităţii, în situaţia în care călătoria este
efectuată cu un singur mijloc de transport.
(3) O călătorie efectuată cu aeronave, căreia i s-a
atribuit un singur număr de zbor şi care implică escale în interiorul
Comunităţii, se consideră ca reprezentând o singură parte de transport de
călători efectuată în Comunitate. Pentru călătoriile cu trenul, în vederea
identificării părţii unice a transportului de călători în interiorul
Comunităţii, itinerarul este decisiv.
(4) Pentru aplicarea art. 133 alin. (4) lit. f) din
Codul fiscal, locurile în care pasagerii, în mod
individual, se îmbarcă sau debarcă în/din mijlocul de transport nu au relevanţă
în stabilirea părţii unei operaţiuni de transport efectuate în interiorul
Comunităţii.
(5) Partea din serviciile de
catering şi restaurant oferite în timpul unei părţi a unei operaţiuni de
transport care nu este considerată a fi efectuată în Comunitate, dar totuşi
este efectuată pe teritoriul unui stat membru, intră sub incidenţa art. 133
alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, respectiv are locul la locul prestării
efective.
15. (1) Locul serviciilor
prestate către persoane neimpozabile se determină în conformitate cu
prevederile art. 133 alin. (3) din Codul fiscal, dacă nu se aplică excepţiile
prevăzute la art. 133 alin. (4)-(6) din Codul fiscal.
(2) In aplicarea prevederilor art. 133 alin. (6) din Codul fiscal, un mijloc de transport se
consideră că este efectiv exploatat şi utilizat pe teritoriul României dacă
mijlocul de transport este utilizat în principal în România. Se consideră că
mijlocul de transport este efectiv utilizat şi exploatat în afara Comunităţii,
dacă mijlocul de transport este utilizat în principal în afara Comunităţii.
Dovada faptului că mijlocul de transport este utilizat în principal în România
sau în afara Comunităţii constă în declaraţia pe propria răspundere dată de
beneficiar. Pentru încadrarea corectă a mijloacelor de transport se vor aplica
prevederile pct. 143.
151. (1) In aplicarea art. 133 alin. (7) lit.
a) din Codul fiscal:
a) serviciile constând în
activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea
şi servicii similare acestora, se consideră a fi efectiv utilizate şi
exploatate în România dacă sunt prestate pe teritoriul României;
b) serviciile constând în
lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile
corporale se consideră a fi efectiv utilizate şi exploatate în România dacă
sunt efectuate pe teritoriul României;
c) serviciile de transport de bunuri efectuate în
România sunt serviciile al căror punct de plecare şi punct de sosire se află pe
teritoriul României, acestea fiind considerate efectiv utilizate şi exploatate
pe teritoriul României.
(2) Dacă locul prestării serviciilor conform art. 133
alin. (7) lit. a) din Codul fiscal este situat pe teritoriul României,
operaţiunile sunt impozabile în România, fiind aplicabile cotele de taxă
prevăzute la art. 140 din Codul fiscal sau, după caz, scutirile de taxă
prevăzute la art. 141, 143, 144, 1441 şi 152 din Codul fiscal.
(3) Prevederile art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul
fiscal nu se aplică în situaţia în care beneficiarul serviciilor este o
persoană impozabilă care are sediul activităţii economice în afara Comunităţii,
dar comunică prestatorului un cod valabil de TVA din alt stat membru şi adresa
unui sediu fix din Comunitate către care sunt prestate serviciile. Se consideră
că prestatorul a acţionat de bună-credinţă în ceea ce priveşte determinarea
faptului că beneficiarul este o persoană impozabilă atunci când a obţinut
confirmarea validităţii codului de TVA atribuit beneficiarului de autorităţile fiscale din alt stat membru, prin intermediul procedurilor de
securitate existente la nivel comunitar.
(4) In sensul art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul
fiscal:
a) acordarea accesului la
evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de
divertisment sau la alte evenimente similare cuprinde servicii constând în
acordarea dreptului de intrare la un eveniment, în schimbul unui bilet sau al
unei taxe. Numai serviciile care au drept caracteristică esenţială garantarea
unui astfel de drept de intrare sunt privite ca acces
la un eveniment;
b) conceptul de acces la un eveniment cuprinde
următoarele servicii, fără a se limita la acestea:
1. acordarea dreptului de
intrare la spectacole, piese de teatru, reprezentaţii de circ, parcuri de
distracţii, concerte, târguri, expoziţii şi alte evenimente similare, inclusiv
pe bază de abonamente;
2. acordarea dreptului de
intrare la evenimente sportive, precum meciuri sau competiţii, inclusiv pe bază
de abonamente;
3. acordarea dreptului de intrare la evenimente educaţionale sau ştiinţifice, precum conferinţe sau
seminare, altele decât cele prevăzute la lit. c) pct.1;
c) conceptul de acces la un eveniment nu cuprinde
operaţiuni precum:
1. participarea la conferinţe şi seminare pentru care
accesul este acordat/permis numai pe baza înregistrării în prealabil a
participanţilor;
2. utilizarea unor facilităţi
precum cele oferite de o sală de gimnastică sau alte facilităţi similare, în
schimbul unei cotizaţii de membru;
d) serviciile auxiliare legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive,
ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau la alte evenimente similare,
prestate unei persoane impozabile, cuprind numai serviciile furnizate separat
persoanei care participă la un astfel de eveniment, în schimbul plăţii unei
sume de bani făcute de respectiva persoană, în legătură cu accesul la
respectivul eveniment. Aceste servicii includ în special utilizarea vestiarului
sau a instalaţiilor sanitare si nu includ serviciile de intermediere în vânzarea biletelor."
6. Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări
de servicii
Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei intervine
la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1),
exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la
care intervine faptul generator;
b) la data la care se încasează avansul, pentru
plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator.
Fac excepţie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata
importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente importului, precum şi
orice avansuri încasate pentru operaţiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezintă plata
parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată
înainte de data livrării sau prestării acestora;
c) la data extragerii
numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate
prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.
(3) Taxa este exigibilă la data la care intervine
oricare dintre evenimentele menţionate la art. 138. Totuşi, regimul de impozitare,
cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale
operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.
Norme metodologice:
161. (1) Prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se aplică în situaţia în care
facturile totale ori parţiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii au fost emise înaintea faptului generator de taxă şi includ şi
situaţia în care sunt emise facturi pentru avansuri înainte de încasarea
acestora.
(2) In aplicarea art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul în care intervin evenimentele
prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, cota
aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare este cota operaţiunii de bază
care a generat aceste evenimente. Pentru operaţiunile a căror bază impozabilă
este determinată în valută, cursul de schimb valutar utilizat pentru ajustarea
bazei de impozitare este acelaşi ca şi al operaţiunii de bază care a generat
aceste evenimente, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru
determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru
operaţiunea de bază. Totuşi, în cazul în care nu se poate determina operaţiunea
de bază care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA în vigoare
la data la care a intervenit evenimentul şi, corespunzător, şi cursul de schimb
valutar de la această dată, în cazul operaţiunilor pentru care baza de
impozitare este determinată în valută.
(3) In cazul în care intervin
evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie
2010, pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, cota aplicabilă pentru ajustarea
bazei de impozitare este cota în vigoare la data la care a intervenit
exigibilitatea taxei pentru achiziţia intracomunitară potrivit art. 135 din
Codul fiscal. In situaţia în care nu se poate determina achiziţia
intracomunitară care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA în
vigoare la data la care a intervenit evenimentul.
Exemplu: Societatea A din România a primit o factură pentru un avans la o achiziţie
intracomunitară de bunuri în sumă de 1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2010.
Taxa aferentă achiziţiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de
schimb în vigoare la data de 12 mai 2010, respectiv 4,18 lei/euro, aplicându-se
cota de TVA de 19%, astfel: 1.000 euro x 4,18 lei/euro x 19% = 794,2 lei.
In luna iulie, societatea
primeşte factura emisă la data de 16 iulie 2010 pentru diferenţa până la
valoarea integrală a bunurilor care sunt achiziţionate intracomunitar, în sumă
de 5.000 euro, valoarea integrală a bunurilor fiind de 6.000 euro. Taxa
aferentă achiziţiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb
în vigoare la data de 16 iulie 2010, respectiv 4,26 lei/euro, aplicându-se cota
de TVA de 24%, astfel: 5.000 euro x 4,26 lei/euro x 24% = 5.112 lei.
La data de 5 august 2010, furnizorul extern emite un credit-note prin care acordă o reducere de preţ de
10% aferentă livrării intracomunitare care a generat achiziţia intracomunitară
de bunuri la societatea Adin România. Societatea A are obligaţia să ajusteze
baza de impozitare a achiziţiei intracomunitare cu
sumele calculate astfel:
1.000 euro x 10% x 4,18 lei/euro x 19% = 79,42 lei
5.000 euro x 10% x 4,26 lei/euro x 24% = 511,2
lei."
7. Punctul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de
bunuri, scutite de taxă
Art. 1343.
- (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1342, în cazul unei livrări
intracomunitare de bunuri, scutite de taxă conform art. 143 alin. (2),
exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevăzute la art. 155 alin.
(1) sau, după caz, la emiterea autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (4),
dacă factura sau autofactura este emisă înainte de a 15-a zi a lunii următoare
celei în care a intervenit faptul generator.
Norme metodologice:
162. (1) In sensul art. 1343 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul livrărilor intracomunitare de
bunuri scutite de taxă, exigibilitatea intervine la data emiterii unei facturi
înainte de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul
generator, indiferent dacă factura a fost emisă pentru încasarea unui avans sau
pentru contravaloarea integrală ori parţială a livrării.
(2) Exigibilitatea determină perioada fiscală în care
livrarea intracomunitară scutită se înregistrează în decontul de taxă pe
valoarea adăugată prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal şi în declaraţia recapitulativă prevăzută la art.
1564 din Codul
fiscal."
8. Punctul 17 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii
intracomunitare de bunuri
Art. 135. - (1) In cazul unei achiziţii
intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar
interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru
în care se face achiziţia.
(2) In cazul unei
achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a
15-a zi a lunii următoare celei în care a
intervenit faptul generator.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2),
exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în
legislaţia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1)sau,
după caz, la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (4), dacă
factura sau autofactura este emisă înainte de cea de-a 15-a zi a lunii
următoare celei în care a intervenit faptul generator.
Norme metodologice:
17. Există o relaţie clară între faptul generator în
cazul unei livrări intracomunitare de bunuri şi faptul generator în cazul unei
achiziţii intracomunitare de bunuri, care intervin în acelaşi moment, respectiv
în momentul livrării de bunuri. Pentru a evita orice neconcordanţă între
livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în
declaraţia recapitulativă pentru astfel de livrări, în statul membru de
origine, şi achiziţiile intracomunitare, evidenţiate în decontul de TVA şi în
declaraţia recapitulativă pentru achiziţii intracomunitare, prevăzută la art.
1564 din Codul
fiscal, în România, momentul exigibilităţii a fost stabilit fie în a 15-a zi a
lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, fie la data facturii
pentru contravaloarea totală sau parţială, atât pentru livrările
intracomunitare, cât şi pentru achiziţiile intracomunitare.
Exemplul 1. Factura pentru livrarea
intracomunitară este emisă în luna următoare celei în care se efectuează
livrarea
Alt stat
|
România
|
Livrare intracomunitară
|
Achiziţie intracomunitară
|
scutită de TVA
|
supusă TVA şi taxabilă
|
Data livrării: 25.01.2010
|
|
Data facturii: 12.02.2010
|
|
Faptul generator: 25.01.2010
|
Faptul generator: 25.01.2010
|
Exigibilitatea: 12.02.2010
|
Exigibilitatea: 12.02.2010
|
Livrarea este inclusă în
|
Achiziţia intracomunitară se
|
declaraţia recapitulativă şi
|
evidenţiază în declaraţia
|
decontul de TVA aferente
|
recapitulativă şi decontul de
|
lunii februarie 2010.
|
TVA aferente lunii februarie 2010.
|
Exemplul 2. Factura
pentru livrarea intracomunitară este emisă în aceeaşi lună în care se
efectuează livrarea intracomunitară.
Alt stat
|
România
|
Livrare intracomunitară
|
Achiziţie intracomunitară
|
scutită de TVA
|
supusă TVA şi taxabilă
|
Data livrării: 25.01.2010
|
|
Data facturii: 29.01.2010
|
|
Faptul generator: 25.01.2010
|
Faptul generator: 25.01.2010
|
Exigibilitatea: 29.01.2010
|
Exigibilitatea: 29.01.2010
|
Livrarea este inclusă în
|
Achiziţia intracomunitară este
|
declaraţia recapitulativă
|
inclusă în declaraţia
|
aferentă lunii ianuarie şi se
|
recapitulativă aferentă lunii
|
evidenţiază în decontul de
|
ianuarie şi se evidenţiază în
|
TVA din luna ianuarie 2010.
|
decontul de TVA din luna
|
|
ianuarie 2010."
|
9. La punctul 18,
alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) In sensul art. 137 alin. (1) lit. c)din Codul
fiscal, baza de impozitare pentru active corporale
fixe care constituie livrare de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din
Codul fiscal, altele decât bunurile imobile, este constituită din valoarea de
înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă, dar nu mai
puţin decât valoarea la care bunurile au fost imputate, în cazul bunurilor
constatate lipsă din gestiune. Dacă activele corporale fixe sunt complet
amortizate, baza de impozitare este zero sau, după caz, valoarea imputată, în
cazul lipsurilor imputabile. Pentru bunurile care fac obiectul contractelor de
leasing financiar şi care constituie pentru locator/finaţator o livrare de
bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, baza de impozitare
este valoarea capitalului rămas de facturat.
(5) In situaţiile prevăzute la art. 128 alin. (4) lit.
a)-c) din Codul fiscal, baza de impozitare a activelor corporale fixe, altele
decât bunurile imobile, se determină conform prevederilor alin. (4)."
10. La punctul 37, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Se consideră a fi data primei ocupări, în
cazul unei construcţii sau al unei părţi din construcţie care nu a suferit transformări
de natura celor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul
fiscal, data semnării de către beneficiar a Procesului-verbal de recepţie
definitivă a construcţiei sau a unei părţi din construcţie. Prin proces-verbal
de recepţie definitivă se înţelege procesul-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, încheiat conform legislaţiei în vigoare. In cazul unei
construcţii realizate în regie proprie, data primei ocupări este data
documentului pe baza căruia construcţia sau partea din construcţie este
înregistrată în evidenţele contabile drept activ corporal fix.
(4) Data primei utilizări a unei construcţii se referă
la construcţii care au suferit transformări de natura celor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal. Prin data primei utilizări se înţelege data
semnării de către beneficiar a Procesului-verbal de recepţie definitivă a
lucrărilor de transformare a construcţiei în cauză sau a unei părţi a
construcţiei. Prin proces-verbal de recepţie definitivă se înţelege procesul-verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor, încheiat conform legislaţiei în vigoare.
In cazul lucrărilor de transformare în regie proprie a unei construcţii sau a
unei părţi din construcţie, data primei utilizări a bunului după
transformare este data documentului pe baza căruia este majorată valoarea
construcţiei sau a unei părţi din construcţie cu valoarea transformării
respective.
(5) Dacă livrarea unei construcţii intervine înainte de
data primei ocupări, astfel cum este definită prima ocupare la alin. (3), se
consideră că are loc livrarea unei construcţii noi."
11. După punctul 40
se introduce un nou punct, punctul 401, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru
achiziţii intracomunitare
Art. 142. - (1) Sunt scutite de taxă:
[...]
e1)
importul de bunuri de către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau
de către organismele instituite de Comunităţi cărora li se aplică Protocolul
din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene,
în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile
de punere în aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în
măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei;
Norme metodologice:
401. Scutirea
prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. e1) din Codul fiscal se acordă de către direcţiile judeţene şi a
municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, birourile vamale de
frontieră şi de interior şi punctele vamale, pe baza avizului Ministerului
Afacerilor Externe privind respectarea limitelor şi condiţiilor precizate în
Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor
Europene sau în acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea
concurenţei."
12. Punctul 41 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru
achiziţii intracomunitare
Art. 142. - (1) Sunt scutite de taxă:
[...]
f) importul de bunuri efectuat în România de
organismele internaţionale, altele decât cele menţionate la lit. e1), recunoscute
ca atare de autorităţile publice din România, precum şi de către membrii
acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a
acestor organisme sau în acordurile de sediu; Norme metodologice:
41. Scutirea prevăzută
la art. 142 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal se acordă de către direcţiile
judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale,
birourile vamale de frontieră şi de interior şi punctele vamale, pe baza
avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea limitelor şi
condiţiilor precizate în convenţiile de înfiinţare a acestor organizaţii sau în
acordurile de sediu."
13. Punctul 42 se
modifică şi va avea următorul cuprins: „Codul
fiscal:
Scutiri pentru importul de bunuri şi pentru
achiziţii intracomunitare
Art. 142. - (1) Sunt scutite de taxă:
[...]
h) reimportul de bunuri în România, efectuat de
persoana care a exportat bunurile în afara Comunităţii, în aceeaşi stare în
care se aflau la momentul exportului, şi care beneficiază de scutire de taxe
vamale;
Norme metodologice:
42. In sensul art. 142 alin. (1) lit. h) din Codul
fiscal, bunurile reimportate beneficiază de scutirea de TVA în măsura în care
sunt scutite de taxe vamale potrivit legislaţiei vamale care se referă la
mărfurile reintroduse pe teritoriul Comunităţii, respectiv art. 185-187 din
Regulamentul (CE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar."
14. La punctul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Scutirea parţială menţionată la alin. (1) se
acordă în următoarele condiţii:
a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România în
afara Comunităţii, după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă;
b) exportul şi reimportul
bunurilor trebuie efectuate de aceeaşi persoană."
15. Punctul 441 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Scutiri speciale legate de traficul internaţional de
bunuri
Art. 144. - (1) Sunt scutite de taxă următoarele: a)
livrarea de bunuri care urmează:
1. să fie plasate în regim vamal de admitere
temporară, cu exonerare totală de la plata drepturilor de import;
2. să fie prezentate
autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi, după caz, plasate în depozit
necesar cu caracter temporar;
3. să fie introduse
într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;
4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. să fie plasate în
regim de perfecţionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
6. să fie plasate în
regim de tranzit vamal extern;
7. să fie admise în apele teritoriale:
- pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau
de producţie, în scopul construirii, reparării, întreţinerii, modificării sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea
acestor platforme de forare sau de producţie la continent;
- pentru alimentarea
cu carburanţi şi aprovizionarea platformelor de forare sau de producţie;
8. să fie plasate în regim de antrepozit de TVA,
definit după cum urmează:
- pentru produse accizabile, orice locaţie situată în România, care este definită ca antrepozit
fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificările şi
completările ulterioare;
- pentru bunuri,
altele decât produsele accizabile, o locaţie situată în România şi definită
prin norme;
b) livrarea de bunuri
efectuată în locaţiile prevăzute la lit. a), precum şi livrarea de bunuri care
se află în unul dintre regimurile sau situaţiile precizate la lit. a);
c) prestările de
servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locaţiile
prevăzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situaţiile
prevăzute la lit. a);
d) livrările de bunuri care încă se află în regim
vamal de tranzit intern, precum şi prestările de servicii aferente acestor
livrări, altele decât cele prevăzute la art. 1441;
e) importul de bunuri
care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.
(2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se
stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru
operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, procedura şi condiţiile care
trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxă.
Norme metodologice:
441. (1) Scutirile
de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 144 din Codul fiscal nu se
aplică în cazul regimurilor vamale suspensive care nu se regăsesc la alin. (1)
lit. a) al aceluiaşi articol, cum sunt cele de admitere temporară cu exonerare
parţială de drepturi de import, transformare sub control vamal, perfecţionare
activă în sistemul de rambursare.
(2) In sensul art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 7 din
Codul fiscal, prin ape teritoriale se înţelege
marea teritorială a României, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) din
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al
mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale
României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
16. Punctul 45 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Art. 145. - (1)
Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei.
(2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă
taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul
următoarelor operaţiuni:
a) operaţiuni taxabile;
b) operaţiuni
rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se
consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în
care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;
c) operaţiuni scutite
de taxă, conform art. 143, 144 şi 1441;
d) operaţiuni scutite
de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 şi lit. b), în cazul în
care cumpărătorul ori clientul este stabilit în afara Comunităţii sau în cazul
în care aceste operaţiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi
exportate într-un stat din afara Comunităţii, precum şi în cazul operaţiunilor
efectuate de intermediari care acţionează în numele şi în contul altei
persoane, atunci când aceştia intervin în derularea unor astfel de operaţiuni;
e) operaţiunile
prevăzute la art. 128 alin. (7) şi la art. 129 alin. (7), dacă taxa s-ar fi
aplicat transferului respectiv.
(3) Dacă nu
contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabilă are dreptul de deducere
a taxei şi pentru cazurile prevăzute la art. 128 alin. (8) şi la art. 129 alin.
(5).
(4) In condiţiile stabilite prin norme se acordă
dreptul de deducere a taxei pentru achiziţiile efectuate de o persoană
impozabilă înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA conform art.
153.
(41) In
condiţiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei pentru
achiziţiile efectuate în cadrul procedurii de executare silită de către o
persoană impozabilă de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit art. 11 sau
de la o persoană impozabilă în inactivitate temporară, înscrisă în registrul
comerţului, potrivit legii.
(5) Nu sunt deductibile:
a) taxa aferentă sumelor achitate în numele şi în
contul altei persoane şi care apoi se decontează acesteia, precum şi taxa
aferentă sumelor încasate în numele şi în contul altei persoane, care nu sunt
incluse în baza de impozitare a livrărilor/prestărilor efectuate conform art.
137 alin. (3) lit. e);
b) taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de
băuturi alcoolice şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste
bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de
servicii.
Norme metodologice:
45. (1) In sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal,
orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa
pentru achiziţiile efectuate de aceasta înainte de înregistrarea acesteia în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, din momentul în care această
persoană intenţionează să desfăşoare o activitate economică, cu condiţia să nu
se depăşească perioada prevăzută la art. 1471 alin. (2) din Codul fiscal. Intenţia persoanei trebuie evaluată în
baza elementelor obiective, cum ar fi faptul că aceasta începe să angajeze
costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare necesare iniţierii acestei activităţi economice. Deducerea se
exercită prin înscrierea taxei deductibile în decontul de taxă prevăzut la art.
1562 din Codul
fiscal, depus după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform
art. 153 din Codul fiscal. In cazul persoanelor impozabile nestabilite pe
teritoriul României, se aplică prevederile art. 1472 din Codul fiscal în perioada în
care nu au fost înregistrate în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul
fiscal, în situaţia în care persoanele respective au
solicitat rambursarea taxei în baza art. 1472 din Codul fiscal şi în perioada respectivă îndeplineau condiţiile
pentru a beneficia de rambursare conform prevederilor art. 1472 din Codul fiscal. Persoanele
impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, aplică prevederile art. 1471 din Codul fiscal inclusiv pentru
achiziţiile efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA, în situaţia
în care pentru respectivele achiziţii nu au solicitat
rambursarea taxei conform art. 1472 din Codul fiscal.
(2) Pentru exercitarea
dreptului de deducere prevăzut la alin. (1) trebuie îndeplinite condiţiile şi
formalităţile prevăzute la art. 145-1471 din Codul fiscal. Prin excepţie de la prevederile art. 155 alin.
(5) din Codul fiscal, factura nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la
codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru operaţiunile efectuate înainte
de înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 din
Codul fiscal.
(3) In cazul micilor
întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu
prevederile art. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achiziţii efectuate înainte
de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (6)-(8) şi pct.
62 alin. (4)-(6).
(4) In aplicarea prevederilor art. 145 alin. (41)din Codul fiscal, în cazul bunurilor supuse executării silite
pentru care se aplică procedura prevăzută la pct. 75, se acordă dreptul de
deducere a taxei, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 145-1471 din Codul fiscal, pentru
achiziţiile efectuate de o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat
inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
potrivit art. 11 din
Codul fiscal, sau de la o persoană impozabilă în inactivitate temporară,
înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, dacă livrarea bunurilor ar fi
fost taxabilă, prin efectul legii sau prin opţiune, în situaţia în care
respectiva persoană impozabilă nu ar fi fost inactivă.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 155 alin. (5)
din Codul fiscal, factura pentru achiziţiile de bunuri efectuate în situaţiile
prevăzute la alin. (4) nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de
înregistrare în scopuri de TVA atribuit furnizorului conform art. 153 din Codul
fiscal."
17. Punctul 451 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Limitări speciale ale dreptului de deducere
Art. 1451. - (1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să
nu depăşească
3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi
scaunul şoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor
acestor vehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat
utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în
proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor
care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
a) vehiculele
utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat,
transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj,
vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de
muncă;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de
persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea
de taxi;
c) vehiculele
utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea
către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea
folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;
d) vehiculele
utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.
(2) Prin achiziţie
de vehicule, în sensul alin. (1), se
înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia
intracomunitară a vehiculului.
(3) Prevederile alin.
(1) şi (2) nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data
de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere
motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.
(4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv.
(5) In cazul vehiculelor exceptate potrivit alin.
(1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 şi art.
146-1471.
Norme metodologice:
451 (1) In aplicarea art. 1451
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) vehiculele utilizate
exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţie reprezintă
vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce
deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele
utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie;
b) vehiculele utilizate
exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele
utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor
împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate,
existenţa materială a acestora, precum şi protejării persoanelor împotriva
oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau
sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la primirea, transportul şi
distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;
d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de
reportaj reprezintă vehiculele rutiere special
amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio video sau
transmisii complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene ori medii
optice, capabile să efectueze producţii de televiziune sau radio înregistrate
ori transmise în direct sau să transmită la distanţă prin tehnologii de
radiofrecvenţă (radiorelee, transmisii prin satelit) ori prin fibră optică
semnalul unei producţii de televiziune sau de radio către alte care de reportaj
ori către un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;
e) vehiculele destinate
exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă
vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile de către
angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei,
desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare,
derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii postvânzare şi
monitorizarea clienţilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un
vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări. In această categorie sunt
cuprinse şi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;
f) vehiculele utilizate
exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de desfăşurare a
activităţii reprezintă vehiculele utilizate de
angajator pentru transportul angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii
economice la şi de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la
sediul angajatorului sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se
desfăşoară efectiv activitatea ori la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul
convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când
există dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport şi există un
acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să
asigure gratuit acest transport;
g) vehiculele utilizate
exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt
vehiculele utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de
muncă de către personalul care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea
forţei de muncă. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul
utilizat de fiecare agent de recrutare a forţei de muncă.
(2) In sensul art. 1451 alin. (1) lit. c) din
Codul fiscal, prin vehicule utilizate pentru
prestarea de servicii cu plată se înţelege
vehiculele care contribuie în mod esenţial la prestarea directă a serviciilor
cu plată şi fără de care serviciile nu pot fi efectuate."
18. La punctul 46,
după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul
conţinut:
„(11) In cazul
utilizării Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale de
import, justificarea deducerii taxei se face cu exemplarul pe suport hârtie al
declaraţiei vamale care certifică înscrisurile din documentul electronic de
import/documentul electronic de import cu elemente de securitate şi siguranţă
pentru care s-a acordat liber de vamă, autentificat prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei lucrătorului
vamal."
19. La punctul 49
alineatul (1) litera c), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1. prestarea de servicii de transport şi de servicii
auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144
alin. (1) lit. c) şi art. 1441 din Codul fiscal;".
20. La punctul 50
alineatul (1) litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1. prestarea de servicii de transport şi de servicii
auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144
alin. (1) lit. c ) şi art. 1441 din Codul fiscal;".
21. La punctul 53,
alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) In cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire, prevăzut la art. 152
din Codul fiscal, se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform
art. 153 din Codul fiscal, precum şi în cazul în care persoana înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din
evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7)
din Codul fiscal, se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. 61 şi 62.
.....................................................................................
(7) In cazul persoanelor impozabile care figurează în
lista contribuabililor inactivi conform art. 11 din Codul fiscal, precum şi al
persoanelor în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, a căror
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de către organele fiscale
competente, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, se consideră că
activele corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de
capital conform art. 149 din Codul fiscal, care nu sunt amortizate integral,
sunt alocate pe perioada de inactivitate unei activităţi fără drept de
deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 148 lit. c) din Codul
fiscal pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea se efectuează în funcţie
de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei activului corporal fix. In sensul
prezentelor norme, prin valoare rămasă neamortizată se înţelege valoarea
de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. Ajustarea
va fi reflectată în ultimul decont de taxă depus înainte de anularea
înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile. După înregistrarea în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a încetării
situaţiei care a condus la scoaterea din evidenţă, persoanele impozabile pot
ajusta, în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. b), taxa aferentă
activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de
capital potrivit art. 149 din Codul fiscal, pentru valoarea rămasă
neamortizată, inclusiv în situaţia în care acestea au fost livrate în regim de
taxare în perioada de inactivitate, în cadrul procedurii de executare silită.
Ajustarea va fi reflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea în
scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un
decont ulterior."
22. La punctul 54,
alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„54. (1) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor
care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionării sau oricărei alte
metode de punere a acestora la dispoziţia unei persoane se efectuează de către
persoana care închiriază, dă în leasing sau pune la dispoziţia altei persoane
bunurile respective, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2). Data la care
bunul se consideră achiziţionat din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată
de locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptului de
proprietate de către locator/finanţator. Pentru taxa aferentă achiziţiei
bunurilor de capital care au fost cumpărate de locatar/utilizator printr-un
contract de leasing, perioada de ajustare începe la data de 1 ianuarie a anului
în care a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, dar
ajustarea se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente
bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data
transferului dreptului de proprietate. In sensul art. 149 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal, prin durată normală de funcţionare se înţelege durata
normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală, în cazul activelor
corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile conform prevederilor
legale în vigoare. Activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital
la locator/finanţator dacă limita minimă a duratei normale de utilizare este
egală sau mai mare de 5 ani.
(2) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă
transformării sau modernizării unui bun imobil sau a unei părţi a acestuia se
ajustează de către persoana la dispoziţia căreia este pus bunul imobil sau o
parte a acestuia în situaţia în care lucrările de transformare ori modernizare
sunt efectuate de către această persoană, iar valoarea fiecărei transformări
sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală după transformare ori
modernizare a bunului imobil sau a părţii de bun imobil. In sensul prezentelor
norme metodologice sunt luate în considerare operaţiunile de transformare sau
modernizare care conduc la majorarea valorii bunului imobil. In scopul
calculării acestei depăşiri se vor avea în vedere valorile reevaluate ale
bunurilor respective, aşa cum sunt înregistrate în contabilitate. Se consideră
că bunurile sunt folosite pentru prima dată după transformare sau modernizare,
pentru transformările sau modernizările bunurilor de capital prevăzute la art.
149 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, la data semnării de către beneficiar a
Procesului-verbal de recepţie definitivă a lucrărilor de transformare a
construcţiei în cauză. Prin proces-verbal de recepţie definitivă se
înţelege procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. In cazul
lucrărilor de transformare în regie proprie a unei construcţii, data primei
utilizări a bunului după transformare este data documentului pe baza căruia
este majorată valoarea activului corporal fix cu valoarea transformării
respective.
.....................................................................................
(4) In cazul persoanelor impozabile care figurează în
lista contribuabililor inactivi conform art. 11 din Codul fiscal, precum şi al
persoanelor în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, a căror
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de către organele fiscale
competente, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, se consideră că
bunurile de capital nu sunt alocate pe perioada de inactivitate unei activităţi
economice, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 149 alin. (4) lit. a)
pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă
depus înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei
impozabile. După înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
fiscal ca urmare a încetării situaţiei care a condus la scoaterea din evidenţă,
persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capital proporţional
cu perioada rămasă din perioada de ajustare, în conformitate cu prevederile
art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. In situaţia bunurilor de capital
livrate în regim de taxare în perioada de inactivitate, în cadrul procedurii de
executare silită, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă acestora
proporţional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, determinată în
funcţie de anul în care a avut loc livrarea bunurilor respective. Ajustarea va
fi reflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de
TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior."
23. Punctul 60 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei
Art. 1512.
- (1) Beneficiarul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata
taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau
prestatorul, conform art. 150 alin. (1), dacă factura prevăzută la art. 155
alin. (5):
a) nu este emisă;
b) cuprinde date
incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii:
denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor
contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor
prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare;
c) nu menţionează
valoarea taxei sau o menţionează incorect.
(2) Prin derogare de
la prevederile alin. (1), dacă beneficiarul dovedeşte achitarea taxei către
persoana obligată la plata taxei, nu mai este ţinut răspunzător individual şi
în solidar pentru plata taxei.
(3) Furnizorul sau
prestatorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei,
în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform
art. 150 alin. (2)-(4) şi (6), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) sau
autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1):
a) nu este emisă;
b) cuprinde date
incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii:
numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante,
denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele
necesare calculării bazei de impozitare.
(4) Furnizorul este
ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în
care persoana obligată la plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de
bunuri este beneficiarul, conform art. 151, dacă factura prevăzută la art. 155
alin. (5) sau autofactura prevăzută la art. 1551
alin. (1):
a) nu este emisă;
b) cuprinde date
incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii:
denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor
contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare
calculării bazei de impozitare.
(5) Persoana care îl
reprezintă pe importator, persoana care depune declaraţia vamală de import sau
declaraţia de import pentru TVA şi accize şi proprietarul bunurilor sunt ţinuţi
răspunzători individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu
importatorul prevăzut la art. 1511.
(6) Pentru aplicarea
regimului de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144
alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul şi transportatorul bunurilor din
antrepozit sau persoana responsabilă pentru transport sunt ţinuţi răspunzători
individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu persoana obligată la
plata acesteia, conform art. 150 alin. (1), (5) şi (6) şi art. 1511.
(7) Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150
alin. (7) şi/sau art. 151 alin. (2), este ţinută răspunzătoare individual şi în
solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal.
Norme metodologice:
60. Obligaţiile beneficiarului prevăzute la art. 1512 alin. (1) din Codul fiscal nu
afectează exercitarea dreptului de deducere în condiţiile prevăzute la art. 145
din Codul fiscal."
24. Punctele 61 şi 62
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Regimul special de scutire pentru întreprinderile
mici
Art. 152. - (1) Persoana impozabilă stabilită în
România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau
realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în
lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României
la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, poate aplica scutirea de
taxă, numită în continuare regim special de
scutire, pentru operaţiunile prevăzute la
art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de
transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă
pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa
în situaţia prevăzută la alin. (7) şi (71), a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui
an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi
desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi
economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în
străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar
fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a
operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de
deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea
nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
a) livrările de
active fixe corporale sau necorporale, astfel
cum sunt definite la art. 1251 alin.
(1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de
transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(3) Persoana
impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea
regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului
normal de taxă.
(4) O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate
beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii
activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, conform alin.
(2), sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de
taxare, conform alin. (3).
(5) Pentru persoana
impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui
an calendaristic, plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) se determină
proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului,
fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
(6) Persoana
impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri,
prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut
la alin. (1) ori, după caz, la alin. (5) trebuie să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau
depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi
prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins
sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în
scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu
solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente
au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile
aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de
taxă conform art. 153.
(7) Persoana
impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul unui
an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) sau,
după caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita până pe data de
20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii
următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă, respectiv din
data de 1 februarie. Pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări
aferente operaţiunilor efectuate în cursul unui an calendaristic, persoanele
impozabile stabilesc dacă cifra de afaceri determinată conform alin. (2) este
inferioară plafonului de scutire. Până la anularea înregistrării în scopuri de
TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabilă care a
solicitat scoaterea din evidenţă în termenul stabilit de prezentul alineat, are
obligaţia să depună decontul de taxă prevăzut la art. 1562 pentru
operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie
inclusiv. In ultimul decont depus, persoana impozabilă are obligaţia să
evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de
taxă, conform prezentului titlu.
(71) Dacă,
ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 153, potrivit alin. (7), persoana impozabilă realizează în cursul
unui an calendaristic o cifră de afaceri, determinată conform alin. (2), mai
mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1), are obligaţia să
respecte prevederile prezentului articol şi, după înregistrarea în scopuri de
taxă conform art. 153, are dreptul să efectueze ajustările de taxă conform prezentului
titlu. Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 a persoanei impozabile sau,
după caz, într-un decont ulterior.
(72)
Persoana impozabilă care solicită, conform alin. (7), scoaterea din evidenţa
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, dar
are obligaţia de a se înregistra în scopuri de taxă, conform art. 1531, trebuie să solicite
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 1531, concomitent cu solicitarea
de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. Inregistrarea în scopuri de
TVA, conform art. 1531, va fi valabilă începând cu data de 1 februarie a anului
respectiv. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în cazul în care
persoana impozabilă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, conform
art. 1531, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
(8) Persoana impozabilă care aplică regimul special
de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente
achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi 146;
b) nu are voie să
menţioneze taxa pe factură sau alt document;
c) abrogată.
(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare şi ajustările de efectuat în cazul modificării regimului de taxă.
Norme metodologice:
61. (1) In sensul art. 152 alin. (2) din Codul fiscal,
o operaţiune este accesorie activităţii principale dacă se îndeplinesc
cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 47 alin. (3).
(2) La determinarea cifrei de
afaceri prevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv
facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise
înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 152
alin. (2) din Codul fiscal. Echivalentul în lei al plafonului de 35.000 euro
prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, determinat în funcţie de
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data
aderării, rotunjit la următoarea mie, este de 119.000 lei.
(3) Persoanele impozabile care, dacă ar fi înregistrate
normal în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, ar aplica un regim
special de taxă conform prevederilor art. 1521 şi 1522
din Codul fiscal vor lua în calculul determinării
cifrei de afaceri prevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal numai baza
impozabilă pentru respectivele operaţiuni determinată în conformitate cu
prevederile art. 1521 şi 1522
din Codul fiscal.
(4) Activele fixe corporale prevăzute
la art. 152 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sunt cele definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal,
iar activele necorporale sunt cele definite de legislaţia contabilă şi care din
punctul de vedere al taxei sunt considerate servicii.
(5) In sensul art. 152 alin.
(3) din Codul fiscal, persoana impozabilă care optează pentru aplicarea
regimului normal de taxă trebuie să solicite înregistrarea conform art. 153 din
Codul fiscal şi să aplice regimul normal de taxă începând cu data
înregistrării.
(6) Persoana impozabilă care solicită scoaterea din
evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea
aplicării regimului special de scutire, conform art. 152 alin. (7) din Codul
fiscal, are obligaţia să ajusteze taxa deductibilă aferentă:
a) bunurilor aflate în stoc şi
serviciilor neutilizate, în momentul trecerii la regimul de scutire;
b) activelor corporale fixe,
inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea sa în
momentul trecerii la regimul de scutire, inclusiv bunurilor de capital, pentru
care perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din
Codul fiscal, nu a expirat.
(7) Ajustarea taxei deductibile
pentru bunurile mobile corporale, altele decât bunurile de capital prevăzute la
art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevăzută la alin. (6), se realizează
potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea
pentru activele corporale fixe în curs de execuţie şi pentru serviciile
neutilizate se efectuează potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea
taxei deductibile. Ajustările de taxă realizate conform art. 128 alin. (4) lit.
c) şi art. 148 din Codul fiscal
se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei
bunurilor mobile corporale.
(8) Valoarea rezultată ca urmare a efectuării
ajustărilor de taxă conform alin. (6) se evidenţiază în ultimul decont de taxă
depus conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal. In cazul în care persoana
impozabilă nu a evidenţiat corect sau nu a efectuat ajustările de taxă
prevăzute la alin. (6), organele de inspecţie fiscală vor stabili valoarea
corectă a ajustărilor de taxă şi, după caz, vor solicita plata sau vor dispune
restituirea taxei rezultate ca urmare a ajustării.
(9) In cazul activelor corporale
fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului în baza
prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, acesta are obligaţia, până
cel târziu pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:
a) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital,
inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului dreptului de
proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal şi pct. 54;
b) taxa deductibilă aferentă
activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de
capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzător valorii rămase
neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art.
128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.
Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală se va stabili procedura de declarare şi plată a sumelor
rezultate din ajustarea taxei.
(10) In sensul art. 152 alin. (9) din Codul fiscal,
persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă prin
opţiune conform prevederilor art. 152 alin. (3), coroborate cu prevederile art.
153 alin. (1) lit. c)din Codul fiscal, şi persoanele impozabile care solicită
înregistrarea în scopuri de taxă în cazul depăşirii plafonului de scutire în
termenul stabilit la art. 152 alin. (6) din Codul fiscal au dreptul la
ajustarea taxei deductibile aferente:
a) bunurilor aflate în stoc şi
serviciilor neutilizate, în momentul trecerii la regimul normal de taxare;
b) activelor corporale fixe,
inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea lor în
momentul trecerii la regimul normal de taxă, cu condiţia, în cazul bunurilor de
capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2)
din Codul fiscal, să nu fi expirat. In cazul activelor corporale fixe, se
ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul trecerii la
regimul normal de taxă.
(11) Ajustările efectuate conform alin. (10) se înscriu
în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de taxă conform
art. 153 din Codul fiscal a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.
(12) Pentru ajustarea taxei prevăzute la alin. (10),
persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile şi formalităţile prevăzute la art. 145-149 din Codul
fiscal. Prin excepţie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal,
factura pentru achiziţii de bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea
în scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie să conţină menţiunea
referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei
impozabile conform art. 153 din Codul fiscal. 62. (1) Persoanele care aplică
regimul special de scutire, conform art. 152 din Codul fiscal, au obligaţia să
ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi
taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică întreprindere, cu ajutorul
jurnalului pentru vânzări, precum şi evidenţa bunurilor şi a serviciilor
taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.
(2) In cazul în care persoana impozabilă a atins sau a
depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea conform
prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente
vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale
este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea
persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,
acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o
colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform art.
153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsă între data la care persoana
respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în
termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării nerespectării
prevederilor legale. Totodată, organele fiscale competente vor înregistra din
oficiu aceste persoane în scopuri de taxă. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală se va stabili data de la care persoanele
respective vor fi înregistrate în scopuri de taxă;
b) în cazul în care nerespectarea
prevederilor legale este identificată după înregistrarea persoanei impozabile
în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor
solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze
dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din
Codul fiscal, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi
fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în
termenul prevăzut de lege şi data la care a fost înregistrată.
(3) In cazul în care persoana impozabilă a solicitat în
mod eronat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal, în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din
Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care persoana impozabilă nu s-a
înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal până la data
identificării acestei erori de către organele de inspecţie fiscală, acestea vor
solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze
pe perioada cuprinsă între data anulării codului de înregistrare în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi data identificării acestei erori.
Totodată, organele fiscale competente vor înregistra
din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă. Prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se va stabili
data de la care persoanele respective vor fi înregistrate în scopuri de taxă;
b) în cazul în care persoana
impozabilă s-a înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal
până la data identificării acestei erori de către organele de inspecţie
fiscală, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi
trebuit să o colecteze pe perioada cuprinsă între data la care persoanei
respective i s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153
din Codul fiscal şi data la care a fost înregistrată.
(4) După determinarea taxei de plată conform alin. (2)
şi (3), organele fiscale competente vor stabili obligaţiile fiscale accesorii
aferente conform prevederilor legale în vigoare.
(5) Persoanele impozabile care nu au solicitat
înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, indiferent dacă
au făcut sau nu obiectul inspecţiei fiscale, au dreptul să ajusteze în primul
decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, în
condiţiile prevăzute la art. 145-149 din Codul fiscal:
a) taxa deductibilă aferentă
bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate la data la care persoana
respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat
înregistrarea în termenul prevăzut de lege;
b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe,
inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea sa la data la
care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi
solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, cu condiţia, în cazul
bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art.
149 alin. (2) din Codul fiscal, să nu fi expirat;
c) taxa deductibilă aferentă achiziţiilor de bunuri şi
servicii efectuate în perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă
ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul
prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost înregistrată.
(6) Persoanele impozabile care
au solicitat în mod eronat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în baza prevederilor art. 152
alin. (7) din Codul fiscal, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul inspecţiei
fiscale, au dreptul să anuleze ajustările de taxă efectuate potrivit art. 152
alin. (7) din Codul fiscal şi să îşi exercite dreptul de deducere a taxei
aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada cuprinsă
între data la care persoanei respective i s-a anulat codul de înregistrare în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi data la care a fost
înregistrată, în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un
decont ulterior, în condiţiile prevăzute la art. 145- 149 din Codul fiscal.
(7) Pentru ajustarea taxei
prevăzute la alin. (5) şi (6), persoana impozabilă trebuie să îndeplinească
condiţiile şi formalităţile prevăzute la art. 145-149 din Codul fiscal. Prin
excepţie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentru achiziţii de bunuri/servicii
efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile nu
trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
(8) Persoanele impozabile care au aplicat regimul
special pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din Codul fiscal şi care
au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) sau
c) din Codul fiscal, dacă ulterior înregistrării realizează numai operaţiuni
fără drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenţă conform art. 153
alin. (11) din Codul fiscal. Dacă, ulterior scoaterii din evidenţă, aceste
persoane impozabile vor realiza operaţiuni care dau drept de deducere a taxei,
vor aplica prevederile art. 152 din Codul fiscal."
25. La punctul 64
alineatul (4) litera c), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1. suma totală, egală cu preţurile de vânzare totale
stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal, a livrărilor de bunuri
supuse regimului special efectuate de persoana impozabilă revânzătoare în anul
respectiv; şi".
26. La punctul 64,
alineatele (1), (2) şi litera c) şi partea introductivă a literei e) ale
alineatului (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1)în sensul art. 1522 alin. (1) lit. d)din
Codul fiscal, bunurile second-hand includ orice obiecte
vechi care mai pot fi utilizate «ca atare» sau în urma unor reparaţii, dar nu
cuprind bunurile prevăzute la alin. (2).
(2) Nu sunt considerate bunuri second-hand în sensul
art. 1522 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal:
a) aurul, argintul şi platina
prezentate sub formă de bare, plachete, lingouri, pulbere, foiţe, folie,
tuburi, sârmă sau în orice alt mod, ce pot fi folosite ca materie primă pentru
producerea altor bunuri, fie pure, fie în aliaj cu alte metale;
b) aurul de investiţii conform definiţiei prevăzute la
art. 1523 alin. (1)
din Codul fiscal;
c) monedele din argint sau platină care nu constituie
obiecte de colecţie în sensul art. 1522 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) reziduuri de obiecte vechi
formate din metale preţioase recuperate în scopul topirii şi refolosirii ca
materii prime;
e) pietrele preţioase şi
semipreţioase şi perlele, indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul
fibrei, gradate sau şlefuite însă nu pe fir, montate sau fixate, ce pot fi
utilizate pentru producerea de bijuterii clasice şi fantezie, obiecte de
aurărie şi argintărie şi similare;
f) bunurile vechi reparate sau restaurate astfel încât
nu se pot deosebi de bunuri noi similare;
g) bunurile vechi care au suferit înainte de revânzare o
astfel de transformare încât la revânzare nu mai este
posibilă nicio identificare cu bunul în starea iniţială de la data achiziţiei;
h) bunurile care se consumă la prima utilizare;
i) bunurile ce nu mai pot fi refolosite în niciun fel;
j) obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase sau şi cu pietre preţioase sau semipreţioase, cum
ar fi bijuteriile (clasice şi fantezie, obiectele de aurărie şi argintărie şi
toate celelalte obiecte
vechi, inclusiv uneltele, integral sau parţial formate din aur, argint,
platină, pietre preţioase şi/sau perle, indiferent de gradul de puritate a
metalelor şi pietrelor preţioase).
..........................................................................................................
(7) [...]
c) va ţine un registru care permite să se stabilească,
la finele fiecărei perioade fiscale, alta decât ultima perioadă fiscală a
anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrările efectuate în
respectiva perioadă fiscală şi, după caz, taxa colectată;
......................................................................................................
e) va emite o factură prin autofacturare către fiecare
furnizor de la care achiziţionează bunuri supuse regimului special şi care nu
este obligat să emită o factură. Factura emisă prin autofacturare trebuie să
cuprindă următoarele informaţii:".
27. La punctul 65,
alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) In aplicarea prevederilor art. 1523 alin. (10) din Codul fiscal cumpărătorul, persoană impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, este persoana
obligată la plata taxei pentru:
a) livrările în interiorul ţării de aliaje sau
semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325%o;
b) livrările de aur de
investiţii efectuate în interiorul ţării de persoane impozabile care şi-au
exercitat opţiunea de taxare pentru respectivele livrări."
28. La punctul 65,
după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
„(5) Regulile de aplicare a taxării inverse prevăzute
la art. 160 din Codul fiscal se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile
prevăzute la art. 153 alin. (10) din Codul fiscal."
29. Punctele 66 şi 661 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Inregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de
TVA
Art. 153. - (1) Persoana impozabilă care are sediul
activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o
activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe
valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare
normală în scopuri de taxă, după cum urmează:
a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni,
în următoarele cazuri:
1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de
afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin.
(1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de
afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar
optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
b) dacă în cursul unui an
calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152
alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a
depăşit acest plafon;
c) dacă cifra de afaceri
realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire
prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal
de taxă;
d) dacă efectuează operaţiuni
scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
(2) Persoana impozabilă care
are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în
România printr-un sediu fix conform art. 1251 alin. (2) lit. b), este obligată să
solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel:
a) înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care
urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este
obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), dacă serviciile
sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) în alt stat membru;
b) înainte de prestarea
serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la
art. 133 alin. (2) de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană
impozabilă stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în
alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2);
c) înainte de realizarea unor activităţi economice de
la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) şi c) care
implică:
1. livrări de bunuri taxabile
şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite
de TVA conform art. 143 alin. (2);
2. prestări de servicii
taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere,
altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b);
3. operaţiuni scutite de taxă
şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
4. achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.
(3) Prevederile alin. (1) nu
sunt aplicabile persoanei tratate ca persoană impozabilă numai pentru că
efectuează ocazional livrări intracomunitare de
mijloace de transport noi.
(4) O persoană impozabilă care
nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2), şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România
conform art. 153, va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele
fiscale competente pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau
drept de deducere a taxei, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni, cu
excepţia situaţiilor în care persoana obligată la plata taxei este
beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6). Nu sunt obligate să se înregistreze în România conform acestui
articol persoanele stabilite în afara Comunităţii care efectuează servicii
electronice către persoane neimpozabile din România şi care sunt înregistrate
într-un alt stat membru, conform regimului special
pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în
Comunitate.
(5) Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform
acestui articol, înainte de realizarea operaţiunilor, persoana impozabilă
nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care
intenţionează:
a) să efectueze o achiziţie
intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art.
151; sau
b) să efectueze o livrare
intracomunitară de bunuri scutită de taxă.
(6) Persoana impozabilă
stabilită în Comunitate, dar nu în România, care are obligaţia să se
înregistreze în scopuri de TVA în România, poate, în condiţiile stabilite prin
norme, să îşi îndeplinească această obligaţie prin desemnarea unui reprezentant
fiscal. Persoana impozabilă nestabilită în Comunitate care are obligaţia să se
înregistreze în scopuri de TVA în România este obligată, în condiţiile
stabilite prin norme, să se înregistreze prin desemnarea unui reprezentant
fiscal.
(7) Organele fiscale competente
vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele
care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5). Prin ordin al
ministrului finanţelor publice se pot stabili criterii pe baza cărora să fie
condiţionată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele
fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana
impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate
economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA.
(8) în cazul în care o persoană
este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu
prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), şi nu solicită înregistrarea, organele
fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.
(9) Organele fiscale competente pot anula
înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol,
dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să
solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri
de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente
pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform
prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista
contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 11, precum şi a persoanelor
impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului,
potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenţă este stabilită prin normele
procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA, au obligaţia să solicite organelor
fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia
care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile
referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art.
152 în anul calendaristic respectiv.
(91)
Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, în situaţia prevăzută la art. 152 alin. (7).
(10) Persoana înregistrată conform prezentului
articol va anunţa în scris organele fiscale competente cu privire la
modificările informaţiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate
prin altă metodă organului fiscal competent, în legătură cu înregistrarea sa,
sau care apar în certificatul de înregistrare în termen de 15 zile de la
producerea oricăruia dintre aceste evenimente.
(11) In cazul încetării desfăşurării de operaţiuni
care dau drept de deducere a taxei sau în cazul încetării activităţii sale
economice, orice persoană înregistrată conform prezentului articol va anunţa în
scris organele fiscale competente în termen de 15 zile de la producerea
oricăruia dintre aceste evenimente în scopul scoaterii din evidenţa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la
care are loc scoaterea din evidenţă şi procedura aplicabilă.
Norme metodologice:
66. (1) In cazul în care o persoană este obligată să
solicite înregistrarea în condiţiile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din
Codul fiscal, înregistrarea respectivei persoane se va considera valabilă
începând cu:
a) data comunicării certificatului de înregistrare, în
cazurile prevăzute la art. 153 alin. (2), (4) şi (5) din Codul fiscal;
b) prima zi a lunii următoare
celei în care persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de
taxă în cazurile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal;
c) prima zi a lunii următoare
celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în cazurile prevăzute
la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) prima zi a lunii următoare
celei în care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a
înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art. 153 alin. (1) lit.
c) şi alin. (8) din Codul fiscal;
e) data comunicării deciziei de
aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art. 153 alin.
(1) lit. a) din Codul fiscal.
(2) In aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economică se consideră ca fiind începută din
momentul în care o persoană intenţionează să efectueze o astfel de activitate.
Intenţia persoanei trebuie apreciată în baza elementelor obiective, de exemplu,
faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii
pregătitoare necesare iniţierii unei activităţi economice.
(3) Instituţiilor publice care solicită înregistrarea
în scopuri de TVA sau care sunt înregistrate din oficiu, conform art. 153 alin.
(8) din Codul fiscal, li se va atribui un cod de înregistrare în scopuri de TVA
numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de
persoană impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 127 din Codul fiscal,
în timp ce pentru activităţile pentru care nu au calitatea de persoană
impozabilă, respectiv pentru partea din structură prin care desfăşoară numai
activităţi în calitate de autoritate publică, li se va atribui un cod de
înregistrare fiscală distinct. Instituţiilor publice care desfăşoară numai
activităţi pentru care au calitatea de persoană impozabilă, respectiv
operaţiuni taxabile, scutite fără drept de deducere conform art. 141 din Codul
fiscal sau scutite cu drept de deducere conform art. 143, 144, 1441 din Codul fiscal, şi care solicită
înregistrarea în scopuri de TVA sau sunt înregistrate din oficiu, conform art.
153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui un singur cod de înregistrare
în scopuri de TVA. După atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA,
acesta va fi valabil pentru orice alte operaţiuni taxabile, scutite cu sau fără
drept de deducere, pe care le va realiza ulterior. Orice instituţie publică
căreia i s-a atribuit un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153
din Codul fiscal va fi considerată persoană impozabilă conform art. 133 alin.
(1) din Codul fiscal, dar numai în ceea ce priveşte stabilirea locului
prestării serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal.
(4) Persoana impozabilă care are sediul activităţii
economice în România şi care are pe teritoriul României sucursale şi alte sedii
secundare, fără personalitate juridică, va fi identificată printr-un singur cod
de înregistrare în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal.
(5) Persoana impozabilă care are sediul activităţii
economice în afara României şi este stabilită în România printr-unul sau mai
multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal,
va fi identificată printr-un singur cod de înregistrare în scopuri de taxă
conform art. 153 din Codul fiscal. In acest scop persoana impozabilă care are
sediul activităţii economice în afara României va desemna unul dintre sediile
fixe aflate pe teritoriul României să depună decontul de taxă şi să fie
responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform acestui titlu,
ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale acestei persoane impozabile.
Sediul fix este întotdeauna o structură fără personalitate juridică şi poate
fi, de exemplu, o sucursală, un birou de vânzări, un depozit, care trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
(6) Persoana impozabilă care are sediul activităţii
economice în afara României şi nu este stabilită prin sediu/sedii fix/fixe în
România este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România pentru
operaţiunile prevăzute la art. 153 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal. In cazul
operaţiunilor prevăzute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, organul fiscal
competent nu va înregistra în scopuri de TVA persoana impozabilă nestabilită în
România dacă aceasta urmează să realizeze în România numai operaţiuni pentru care, potrivit
prevederilor art. 150 alin. (2)- (6) din Codul fiscal, beneficiarul este
persoana obligată la plata TVA. In scopul înregistrării, persoana impozabilă
nestabilită în România trebuie să furnizeze o declaraţie pe propria răspundere
organului fiscal competent, în care să menţioneze că va realiza în România
operaţiuni taxabile pentru care este persoana obligată la plata taxei conform
art. 150 alin. (1) din Codul fiscal şi/sau că urmează să desfăşoare operaţiuni
scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a
serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit.
c)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 1441 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opţională. Pe
lângă declaraţia pe propria răspundere, vor fi prezentate contractele sau
comenzile din care rezultă aceste informaţii. In cazul în care persoana
impozabilă nestabilită în România solicită înregistrarea conform art. 153 alin.
(5) din Codul fiscal, va trebui să prezinte contractele/comenzile în baza
cărora urmează să efectueze livrări şi/sau achiziţii intracomunitare care au
locul în România.
(7) Persoana impozabilă
nestabilită în România se va înregistra la autoritatea fiscală competentă după
cum urmează:
a) fie direct, fie prin desemnarea unui reprezentant
fiscal, dacă persoana este stabilită în spaţiul comunitar. In cazul
înregistrării directe, această persoană va declara adresa din România la care
pot fi examinate toate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate în conformitate
cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
b) prin desemnarea unui reprezentant fiscal, dacă
persoana nu este stabilită în spaţiul comunitar.
(8) Dacă, ulterior
înregistrării directe în scopuri de taxă conform alin. (7) lit. a), persoana
impozabilă nestabilită în România va fi stabilită în România printr-un sediu
fix, inclusiv o sucursală, organele fiscale competente nu vor atribui un alt
cod de înregistrare în scopuri de taxă, fiind păstrat codul de înregistrare în
scopuri de taxă acordat iniţial.
(9) In cazul persoanelor impozabile care au sediul
activităţii economice în afara României şi care se înregistrează în scopuri de
taxă conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal prin sedii fixe, altele decât
sucursalele, şi ulterior vor înfiinţa sucursale în România, organele fiscale
competente nu vor atribui un alt cod de înregistrare în scopuri de taxă, fiind
păstrat codul de înregistrare în scopuri de taxă acordat iniţial.
(10) Orice persoană impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA şi care, ulterior înregistrării respective,
desfăşoară exclusiv operaţiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita
anularea înregistrării în termen de 15 zile de la încheierea lunii în care se
desfăşoară exclusiv operaţiuni fără drept de deducere. Dovada faptului că
persoana nu mai realizează operaţiuni cu drept de deducere trebuie să rezulte
din obiectul de activitate şi, după caz, din declaraţia pe propria răspundere
dată de împuternicitul legal al persoanei impozabile în cazul operaţiunilor
scutite pentru care persoana impozabilă poate opta pentru taxare conform art.
141 alin. (3) din Codul fiscal.
(11) Anularea înregistrării în scopuri de TVA se va
efectua în prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a solicitat
anularea înregistrării conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal sau
înregistrarea este anulată în condiţiile art. 153 alin. (9) din Codul fiscal.
Persoana impozabilă care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA
conform alin. (10) are obligaţia, indiferent de perioada fiscală utilizată, să
depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată
înregistrarea în scopuri de TVA.
(12) Orice persoană impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA şi care îşi încetează activitatea economică va
solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la
data documentelor ce evidenţiază acest fapt. Persoanele impozabile care s-au
înregistrat în România conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal pot solicita
anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează
achiziţii sau livrări intracomunitare în România pentru care sunt obligate la
plata taxei în România conform art. 151 din Codul fiscal. Persoanele impozabile
care s-au înregistrat în România conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal
pot solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai
realizează livrări de bunuri/prestări de servicii în România pentru care sunt obligate
la plata taxei în România conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal. Anularea
înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare
celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii. Persoana
impozabilă care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA conform
art. 153 alin. (5) din Codul fiscal are obligaţia, indiferent de perioada
fiscală utilizată, să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal până la data de 25
a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.
(13) In situaţia în care art. 153 din Codul fiscal
prevede că persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de
TVA anticipat, respectiv înainte de realizarea unei operaţiuni, dar această
obligaţie este îndeplinită ulterior, organele fiscale vor înregistra persoana
respectivă atunci când aceasta solicită înregistrarea, dacă între timp nu a
fost înregistrată din oficiu. Pentru neînregistrarea anticipată prevăzută de
lege, organele fiscale vor stabili consecinţele acesteia în conformitate cu
prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum şi ale Codului
de procedură fiscală.
(14) Organele fiscale
competente vor înregistra din oficiu persoanele impozabile obligate să se
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 alin.
(1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, şi care nu solicită înregistrarea,
indiferent dacă sunt persoane care au sediul activităţii economice în România,
un sediu fix în România sau sunt nestabilite în România.
(15) Persoanele impozabile cărora li s-a anulat
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal,
datorită înscrierii în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 11
din Codul fiscal sau datorită inactivităţii temporare,
înscrise în registrul comerţului, potrivit legii, au
obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de
TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, astfel:
a) persoanele impozabile cărora li s-a anulat
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal,
datorită înscrierii în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art.
11 din Codul fiscal trebuie să solicite organului fiscal competent
înregistrarea în scopuri de TVA, dacă au fost scoase din evidenţa
contribuabililor declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data afişării
ordinului respectiv pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală şi la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Inregistrarea
în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal se va considera valabilă
începând cu data reactivării;
b) persoanele impozabile cărora li s-a anulat
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal,
datorită inactivităţii temporare, înscrise în registrul comerţului, potrivit
legii, trebuie să solicite organului fiscal competent înregistrarea în scopuri
de TVA, dacă încetează starea de inactivitate temporară. Solicitarea se
transmite organului fiscal competent, în termen de cel mult 10 zile de la
efectuarea înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea
activităţii, însoţită de certificatul din care rezultă înregistrarea în
registrul comerţului a acestei menţiuni. Inregistrarea în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal se va considera valabilă începând cu data
înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii.
(16) In situaţia în care persoanele impozabile aflate
în situaţiile prevăzute la alin. (15) nu solicită organelor fiscale competente
înregistrarea în scopuri de TVA în termenul stabilit, organele fiscale
competente vor înregistra din oficiu în scopuri de TVA aceste persoane, data
înregistrării fiind cea prevăzută la alin. (15).
661. (1) Desemnarea
reprezentantului fiscal se face pe bază de cerere depusă de persoana impozabilă
nestabilită în România la organul fiscal competent la care reprezentantul
propus este înregistrat în scopuri de TVA. Cererea trebuie însoţită de:
a) declaraţia de începere a activităţii, care va
cuprinde: data, volumul şi natura activităţii pe care o va desfăşura în
România. Ulterior începerii activităţii, volumul şi natura activităţii pot fi
modificate potrivit prevederilor contractuale, aceste modificări urmând a fi
comunicate şi organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este
înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, conform art. 153 din Codul fiscal;
b) copie de pe actul de constituire în străinătate al
persoanei impozabile nestabilite în România;
c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant
fiscal, prin care aceasta se angajează să
îndeplinească obligaţiile ce îi revin conform legii şi în care aceasta trebuie
să precizeze natura operaţiunilor şi valoarea estimată a acestora.
(2) Nu se admite decât un singur reprezentant fiscal
pentru ansamblul operaţiunilor desfăşurate în România de persoana impozabilă
nestabilită în România. Nu se admite coexistenţa mai multor reprezentanţi
fiscali cu angajamente limitate. Pot fi desemnate ca reprezentanţi fiscali
orice persoane impozabile stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
(3) Organul fiscal competent
verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, în termen
de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunică decizia luată atât
persoanei impozabile nestabilite în România, cât şi persoanei propuse ca
reprezentant fiscal de aceasta. In cazul acceptării cererii, concomitent cu
transmiterea deciziei de aprobare se indică şi codul de înregistrare în scopuri
de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile,
care trebuie să fie diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit
pentru activitatea proprie a acestuia. In cazul respingerii cererii, decizia se
comunică ambelor părţi, cu motivarea refuzului.
(4) Reprezentantul fiscal, după ce a fost acceptat de
organul fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor şi
obligaţiilor privind taxa pe valoarea adăugată, pentru toate operaţiunile
efectuate în România de persoana impozabilă nestabilită în România atât timp cât
durează mandatul său. In situaţia în care mandatul reprezentantului fiscal
încetează înainte de sfârşitul perioadei în care, potrivit legii, persoana
impozabilă nestabilită în România ar avea obligaţia plăţii taxei pe valoarea
adăugată în România, aceasta este obligată fie să prelungească mandatul
reprezentantului fiscal, fie să mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada
rămasă sau să se înregistreze conform art. 153 alin. (4) sau art. 153 alin. (5)
din Codul fiscal, dacă este o persoană impozabilă stabilită în Comunitate.
Operaţiunile efectuate de reprezentantul fiscal în numele persoanei impozabile
nestabilite în România nu se evidenţiază în contabilitatea proprie a persoanei
desemnate ca reprezentant fiscal. Prevederile art. 152
din Codul fiscal cu privire la întreprinderile mici nu sunt aplicabile
persoanelor impozabile nestabilite în România.
(5) Reprezentantul fiscal poate
să renunţe la angajamentul asumat printr-o cerere adresată organului fiscal
competent. In cerere trebuie să precizeze ultimul decont de taxă pe valoarea
adăugată pe care îl va depune în această calitate şi să propună o dată
ulterioară depunerii cererii când va lua sfârşit mandatul său. De asemenea,
este obligat să precizeze dacă renunţarea la mandat se datorează încetării
activităţii în România a persoanei impozabile nestabilite în România sau se
datorează înregistrării directe în România, fără reprezentant fiscal, a
persoanei impozabile stabilite în Comunitate pe care o reprezintă.
(6) In cazul în care persoana
impozabilă nestabilită în România îşi continuă activitatea economică în
România, cererea poate fi acceptată numai dacă persoana impozabilă nestabilită
în România a întocmit toate formalităţile necesare desemnării unui alt reprezentant fiscal, iar acest
nou reprezentant fiscal a fost acceptat ca atare de către organul fiscal
competent sau, după caz, în situaţia în care persoana impozabilă, dacă este
stabilită în Comunitate, optează să se înregistreze în România fără să
desemneze un reprezentant fiscal.
(7) Persoana impozabilă nestabilită
în România poate mandata reprezentantul fiscal să emită factura destinată
beneficiarului său. Persoana impozabilă nestabilită în România sau, după caz,
reprezentantul fiscal emite factura pentru livrările de bunuri şi/sau
prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă nestabilită în România,
aplicând regimul de taxă corespunzător operaţiunilor respective, pe care o
transmite beneficiarului. Prezentele norme metodologice nu instituie obligaţii
privind moneda în care se fac decontările sau privind modalitatea în care se
realizează decontările, respectiv prin reprezentantul fiscal sau direct între
persoana impozabilă nestabilită în România şi clienţii/furnizorii acesteia.
(8) Factura emisă de persoana
impozabilă nestabilită în România trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, inclusiv denumirea/numele, adresa şi codul
de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ale reprezentantului fiscal.
(9) Reprezentantul fiscal depune decontul de taxă
prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în România de
persoana impozabilă nestabilită în România pe care o reprezintă, în care
include şi facturile emise de persoana impozabilă nestabilită în România sub
codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal
conform art. 153 din Codul fiscal. In situaţia în care reprezentantul fiscal
este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite în străinătate,
trebuie să depună câte un decont de taxă pentru fiecare persoană impozabilă
nestabilită în România pe care o reprezintă. Nu îi este permis reprezentantului
fiscal să evidenţieze în decontul de taxă depus pentru activitatea proprie,
pentru care este înregistrat în scopuri de TVA, operaţiunile desfăşurate în
numele persoanei impozabile nestabilite în România, pentru care depune un
decont de taxă separat.
(10) Pentru exercitarea
dreptului de deducere a taxei aferente achiziţiilor efectuate în numele
persoanei impozabile nestabilite în România, reprezentantul fiscal trebuie să
deţină documentele prevăzute de lege.
(11) Orice persoană stabilită printr-un sediu fix în
România, conform prevederilor art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu mai
poate să îşi desemneze un reprezentant fiscal în România. Această persoană se
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal la organul
fiscal competent.
(12) Dacă ulterior desemnării
unui reprezentant fiscal persoana impozabilă nestabilită în România va avea
unul sau mai multe sedii fixe pe teritoriul României în conformitate cu
prevederile art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, codul de înregistrare în
scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal este preluat de persoana impozabilă care devine înregistrată în scopuri de TVA conform art.
153 din Codul fiscal, ca persoană stabilită în România. Suma negativă de taxă sau taxa de plată din
ultimul decont de taxă depus de reprezentantul fiscal este preluată de persoana
impozabilă care a devenit stabilită în România. Din punctul de vedere al taxei,
operaţiunile realizate prin reprezentant fiscal sunt operaţiuni aparţinând
persoanei impozabile care iniţial nu a fost stabilită în România, iar ulterior
a devenit stabilită în România prin sediu fix."
30. La punctul 70,
alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) In cazul depăşirii plafoanelor stabilite la pct. 6
alin. (15) pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (8) lit. f) şi art.
129 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligaţia să întocmească
autofactura conform prevederilor alin. (1) numai în scopuri de TVA. Autofactura
va cuprinde la rubrica «Cumpărător» informaţiile de la alin. (1) lit. c), iar
în cazul bunurilor/serviciilor acordate gratuit în cadrul acţiunilor de
protocol, sponsorizare, mecenat, în loc de denumirea şi descrierea bunurilor
livrate sau serviciilor prestate se poate menţiona, după caz: depăşire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat."
31. La punctul 72,
alineatele (4), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. d) din Codul
fiscal referitoare la adresa furnizorului/prestatorului vor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: localitatea, strada şi numărul. In
cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activităţii economice în România,
care au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe
facturile emise se va înscrie adresa sediului activităţii economice a persoanei
juridice şi, opţional, se poate înscrie şi adresa sediului secundar prin care
au fost livrate bunurile şi/sau au fost prestate serviciile. In cazul
furnizorilor/prestatorilor cu sediul activităţii economice în afara României,
care au sedii fixe pe teritoriul României, pe facturile emise se va înscrie
adresa sediului fix din România care a realizat livrarea de bunuri şi/sau
prestarea de servicii. Persoanele impozabile care au sediul activităţii
economice în România şi au sedii fixe în alte state de la care livrează bunuri
sau prestează servicii vor înscrie pe facturi adresa sediului fix prin care au
fost realizate aceste operaţiuni.
(5) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. f) din Codul
fiscal referitoare la adresa beneficiarului vor
cuprinde cel puţin următoarele informaţii: localitatea, strada şi numărul. In
cazul beneficiarilor cu sediul activităţii economice în România, care au sedii
secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile
emise de furnizori/prestatori stabiliţi în România se va înscrie adresa
persoanei juridice şi, opţional, se poate înscrie şi adresa sediului secundar
către care au fost livrate bunurile şi/sau au fost prestate serviciile. In
cazul beneficiarilor cu sediul activităţii economice în afara României, care au
sedii fixe pe teritoriul României, pe facturile emise de furnizori/prestatori
stabiliţi în România se va înscrie adresa sediului fix din România către care
au fost livrate bunurile şi/sau au fost prestate
serviciile. De asemenea, în cazul beneficiarilor cu sediul
activităţii economice în afara României, care au sedii fixe în alt stat decât
cel în care îşi au stabilit sediul activităţii economice, pe facturile emise de
furnizori/prestatori stabiliţi în România se va înscrie adresa sediului fix din
România către care au fost livrate bunurile şi/sau au fost prestate serviciile.
........................................................................................................
(8) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, factura se poate întocmi de către
cumpărătorul unui bun sau serviciu în următoarele condiţii:
a) părţile să încheie un acord
prin care să se prevadă această procedură de facturare;
b) să existe o procedură scrisă de acceptare a facturii;
c) cumpărătorul să fie stabilit în Comunitate;
d) atât furnizorul/prestatorul, cât şi cumpărătorul, în
cazul în care sunt înregistraţi în România conform art. 153 din Codul fiscal,
să notifice prin scrisoare recomandată organului fiscal competent aplicarea
acestei proceduri de facturare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte
de a se emite facturi de către cumpărător în numele şi în contul
furnizorului/prestatorului, şi să anexeze la notificare acordul şi procedura de
acceptare prevăzute la lit. a) şi, respectiv, lit. b). In situaţia în care
numai una dintre părţi este înregistrată în România conform art. 153 din Codul
fiscal, numai partea respectivă are obligaţia notificării organului fiscal
competent;
e) factura să fie emisă în
numele şi în contul furnizorului/prestatorului de către cumpărător şi trimisă
furnizorului/prestatorului;
f) factura să cuprindă
elementele prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
g) factura să fie înregistrată într-un jurnal special
de vânzări de către furnizor/prestator, dacă este înregistrat în România
conform art. 153 din Codul fiscal."
32. La punctul 73
alineatul (1) punctul 2, punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(i) semnătură electronică, conform prevederilor Legii
nr. 455/2001 privind semnătura electronică; sau
(ii) schimbul electronic de date EDI definit la art. 2
din Recomandările Comisiei 1994/820/CE din 19 octombrie 1994 referitor la
aspectele legale ale schimbului electronic de date; sau".
33. La punctul 75, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„75. (1) In sensul art. 155 alin. (8) lit. d) din Codul
fiscal, în cazul bunurilor supuse executării silite care sunt livrate prin
organele de executare silită, factura se va întocmi de către organele de
executare silită pe numele şi în contul debitorului executat silit. In factură
se face o menţiune cu privire la faptul că facturarea este realizată de organul
de executare silită către care se fac şi plăţile de către cumpărător.
Originalul facturii se transmite cumpărătorului, respectiv adjudecatarului, iar
exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit. Prin organe de
executare silită se înţelege persoanele abilitate prin lege să efectueze procedura de executare
silită. Organele de executare silită vor emite facturi cu TVA numai în cazul
operaţiunilor taxabile, cu excepţia celor pentru care sunt aplicabile
prevederile art. 160 din Codul fiscal. In cazul în care debitorul executat
silit este inactiv la data livrării, organul de executare silită are obligaţia
să emită factura cu TVA dacă livrarea bunurilor ar fi fost taxabilă în situaţia
în care respectivul debitor executat silit nu ar fi fost inactiv. In cazul
operaţiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,
debitorul executat silit poate să opteze pentru taxare conform art. 141 alin.
(3) din Codul fiscal, prin depunerea notificării prevăzute la pct. 39.
(2) Dacă organul de executare silită încasează
contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa de la cumpărător sau de la adjudecatar,
are obligaţia să vireze la bugetul de stat taxa încasată de la cumpărător sau
adjudecatar în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care adjudecarea a
devenit executorie. Pe baza documentului de plată a taxei pe valoarea adăugată
transmis de organele de executare silită, debitorul executat silit evidenţiază
suma achitată, cu semnul minus, în decontul de taxă pe valoarea adăugată la
rândul de regularizări taxa colectată din decontul de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal. Prin excepţie, în cazul în care debitorul executat silit nu este
înregistrat la data livrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
fiscal ca urmare a declarării sale ca inactiv, acesta va înregistra documentul
de plată în primul decont depus în calitate de persoană înregistrată în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, după încetarea situaţiei de
inactivare.
........................................................................................
(5) In situaţia în care valorificarea bunurilor supuse
executării silite a fost realizată prin organele de executare silită, debitorul
executat silit trebuie să înregistreze în evidenţa proprie operaţiunea de
livrare de bunuri pe baza facturii de executare silită transmise de organele de
executare silită, inclusiv taxa colectată aferentă. Prevederile acestui alineat
nu se aplică pentru situaţiile prevăzute la art. 160 din Codul fiscal, fiind
aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversă. In cazul în care
debitorul executat silit nu este înregistrat la data livrării în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a declarării sale ca inactiv sau a
inactivităţii temporare înscrise în registrul comerţului, acesta va înregistra
în evidenţa proprie factura şi taxa colectată aferentă în primul decont depus
în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal, după încetarea situaţiei de inactivare."
34. La punctul 791, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) In situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) şi
b), asociatul administrator va aplica regulile privind ajustarea taxei din
perspectiva persoanei care deţine aceste bunuri/servicii. In situaţia prevăzută
la alin. (5) lit. c), momentul de referinţă pentru determinarea datei de la
care începe ajustarea taxei, în cazul bunurilor de capital, este data obţinerii
bunului de către asociatul care Ie-a pus la dispoziţia asocierii. Membrii
asocierii trebuie să transmită
asociatului administrator o copie de pe registrul bunurilor de capital, dacă
acestea sunt obţinute după data aderării, iar în cazul altor bunuri decât cele
de capital sau în cazul serviciilor, o copie de pe facturile de achiziţie.
Asociatul administrator va păstra copia de pe registrul bunurilor de capital pe
perioada prevăzută la art. 149 alin. (6) din Codul fiscal şi va menţiona
ajustările pe care le-a efectuat în perioada de existenţă a asocierii. In cazul
altor bunuri decât cele de capital sau în cazul serviciilor, asociatul
administrator va păstra copii de pe facturile de achiziţie transmise de membrii
asociaţi, pe perioada prevăzută la art. 1471 alin. (2) din Codul fiscal. Atunci când asocierea îşi încetează
existenţa sau unul ori mai mulţi asociaţi se retrag din asociere, asociatul
administrator are dreptul/obligaţia să ajusteze taxa aferentă bunurilor/serviciilor
prevăzute la alin. (5) lit. c) restituite membrului asocierii căruia i-au
aparţinut. In cazul bunurilor de capital, ajustarea se va realiza pentru
perioada rămasă din perioada de ajustare. Se consideră, din perspectiva
asociatului administrator, că bunurile/serviciile restituite membrului asociat
căruia îi aparţin sunt alocate unei activităţi cu drept de deducere, pentru a
permite continuarea ajustării de către acesta din urmă în funcţie de
activităţile pe care le va realiza după încetarea existenţei asocierii."
35. Punctul 80 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Perioada fiscală
Art. 1561.
- (1) Perioada fiscală este luna calendaristică.
(2) Prin excepţie de
la prevederile alin. (1), perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru
persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o
cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere
şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar care dau drept de
deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depăşit plafonul de
100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor, cu
excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului
calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.
(3) Persoana
impozabilă care se înregistrează în cursul anului trebuie să declare, cu ocazia
înregistrării conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizează să o
realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra
de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (2), recalculat
corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic,
persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
(4) Intreprinderile mici care se înregistrează în
scopuri de TVA, conform art. 153, în cursul anului, trebuie să declare cu
ocazia înregistrării cifra de afaceri obţinută, recalculată în baza activităţii
corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră de afaceri recalculată depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (2), în anul
respectiv perioada fiscală va fi luna calendaristică, conform alin. (1). Dacă
această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (2),
persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu
excepţia situaţiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv
una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Dacă cifra de
afaceri efectiv obţinută în anul înregistrării, recalculată în baza activităţii
corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăşeşte plafonul prevăzut la
alin. (2), în anul următor perioada fiscală va fi luna calendaristică, conform
alin. (1). Dacă această cifră de afaceri efectivă nu depăşeşte plafonul
prevăzut la alin. (2), persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic
ca perioadă fiscală cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a
efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii
intracomunitare de bunuri.
(6) Persoana impozabilă care, potrivit alin. (2) şi
(5), are obligaţia depunerii deconturilor trimestriale trebuie să depună la
organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaraţie
de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent, obţinută
sau, după caz, recalculată, şi o menţiune referitoare la faptul că nu a
efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Fac excepţie de
la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care, în conformitate
cu prevederile art. 152 alin. (7), solicită scoaterea din evidenţa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, în vederea aplicării
regimului special de scutire.
(61) Prin
excepţie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabilă care
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o
achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine
luna calendaristică începând cu:
a) prima lună a unui
trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei
intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului
trimestru;
b) a treia lună a
trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei
intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru.
Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală
distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui
decont de taxă conform art. 1562 alin. (1);
c) prima lună a
trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente
achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.
(62)
Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o
declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei
intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă
fiscală luna calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor. Dacă în
cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri,
persoana respectivă va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic
drept perioadă fiscală. In acest sens va trebui să depună declaraţia de
menţiuni prevăzută la alin. (6).
(7) Prin norme se stabilesc situaţiile şi condiţiile
în care se poate folosi o altă perioadă fiscală decât luna sau trimestrul
calendaristic, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească un an
calendaristic.
Norme metodologice:
80. (1) In sensul art. 1561 alin. (1) din Codul fiscal, în orice situaţie, echivalentul în lei
al plafonului de 100.000 de euro se determină pe baza cursului de schimb
comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a
anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în cursul
anului. La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 1561 alin. (1) din Codul fiscal se
cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi
alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile
prevăzute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) In sensul art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot
aproba, la solicitarea justificată a persoanei impozabile, o altă perioadă
fiscală, respectiv:
a) semestrul calendaristic,
dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3
luni calendaristice dintr-un semestru;
b) anul calendaristic, dacă persoana impozabilă
efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o
perioadă de un an calendaristic.
(3) Solicitarea prevăzută la
alin. (2) se va transmite autorităţilor fiscale competente până la data de 25
februarie a anului în care se exercită opţiunea şi va fi valabilă pe durata
păstrării condiţiilor prevăzute la alin. (2).
(4) Prin excepţie de la
prevederile alin. (2), pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale şi pentru unităţile cu personalitate juridică din subordinea
acesteia, perioada fiscală este anul
calendaristic."
36. Punctul 801 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Decontul special de taxă şi alte declaraţii
Art. 1563.
- (1) Decontul special de taxă se depune la organele fiscale competente de
către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se
înregistreze conform art. 153, astfel:
a) pentru achiziţii intracomunitare de bunuri
taxabile, altele decât cele prevăzute la lit. b) şi c), de către persoanele
impozabile înregistrate conform art. 1531;
b) pentru achiziţii
intracomunitare de mijloace de transport noi, de către orice persoană,
indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 1531;
c) pentru achiziţii intracomunitare de produse
accizabile, de către persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile,
indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531;
d) pentru operaţiunile şi de către persoanele
obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2)-(4) şi (6);
e) pentru operaţiunile şi de către persoanele
obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu excepţia situaţiei în
care are loc un import de bunuri sau o achiziţie intracomunitară de bunuri.
(2) Decontul special
de taxă trebuie întocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea
operaţiunilor menţionate la alin. (1). Decontul special de taxă trebuie depus
numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei. Prin excepţie,
persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153,
indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531, sunt obligate să depună
decontul special de taxă pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de
transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu
de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei
aferente respectivei achiziţii intracomunitare. De asemenea, persoanele care
sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 1531, şi care au obligaţia
plăţii taxei pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care
nu sunt considerate noi, conform art. 1251 alin. (3), au obligaţia să depună decontul special de taxă pentru
respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de
transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei
în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare.
(3) In aplicarea alin. (2), organele fiscale competente în administrarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b),
respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se
înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate
conform art. 1531, vor elibera, în scopul înmatriculării
mijlocului de transport nou, un certificat care să ateste plata taxei, ale
cărui model şi conţinut vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală. In cazul achiziţiilor intracomunitare de
mijloace de transport care nu sunt noi în sensul
art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele înregistrate în scopuri
de TVA, conform art. 1531, în
vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat
care să ateste plata taxei în România sau din care să rezulte că nu se
datorează taxa în România, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la
art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară
sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Naţională a României la data aderării şi rotunjită la următoarea mie, trebuie
să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care aparţin, până
la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma totală a
livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate
în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente;
b) suma totală a
livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei
aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA, conform art. 153, a căror cifră de
afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152, dar excluzând veniturile
obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane,
realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro,
calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României
la data aderării şi rotunjită la următoarea mie, trebuie să comunice printr-o
notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie
inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma totală a
livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate
în scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totală a
livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu
sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 153.
(6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153, care prestează servicii de transport internaţional,
trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente,
până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, suma totală a
veniturilor obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier
internaţional de persoane cu locul de plecare din România.
(7) Importatorii care
deţin o autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt
stat membru sau care efectuează importuri de bunuri în România din punct de
vedere al TVA pentru care nu au obligaţia de a depune declaraţii vamale de
import trebuie să depună la organele vamale o declaraţie de import pentru TVA
şi accize la data la care intervine
exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136.
(8) Persoana impozabilă care este beneficiar al
transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7), care nu este
înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 şi nu se va înregistra în
scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie să depună, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc transferul, o declaraţie
privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148,
149 sau 161.
Norme metodologice:
801. In aplicarea prevederilor art. 1563 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul persoanelor care realizează
achiziţii intracomunitare de mijloace de transport, organele fiscale competente
trebuie să analizeze dacă din documentaţia care atestă dobândirea mijlocului de
transport rezultă că acesta se încadrează sau nu în categoria mijloacelor de
transport noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal şi dacă se datorează sau nu taxa
aferentă respectivei achiziţii intracomunitare în România, astfel:
a) în cazul în care achiziţia intracomunitară este
realizată de orice persoană care nu este înregistrată şi care nu avea obligaţia
să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent
dacă este sau nu înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, şi în urma analizei rezultă că mijlocul de
transport este nou, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea
acestei persoane, un certificat din care să rezulte:
1. fie că s-a efectuat plata
taxei de către persoana care a achiziţionat intracomunitar mijlocul de
transport respectiv, după depunerea decontului special şi achitarea taxei, în
condiţiile prevăzute la art. 1563 alin. (2) şi art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, dacă din
documentele care atestă dobândirea mijlocului de transport rezultă că achiziţia
intracomunitară este taxabilă în România în conformitate cu prevederile
titlului VI din Codul fiscal;
2. fie că nu se datorează taxa:
(i) în situaţia în care respectiva persoană realizează
în România o achiziţie intracomunitară, dar aceasta nu este impozabilă în
România conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutită de taxă conform art.
142 din Codul fiscal;
(ii) în situaţia transferului unui mijloc de transport
nou din alt stat membru în România de către o persoană neimpozabilă cu ocazia
unei schimbări de reşedinţă, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată
scutirea prevăzută la echivalentul din legislaţia altui stat membru a art. 143
alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, având în vedere că respectivul transfer nu
determină o achiziţie intracomunitară de bunuri în România;
b) în cazul în care, în urma analizei, rezultă că
mijlocul de transport nu este nou, iar achiziţia intracomunitară a fost
efectuată de o persoană care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform
art. 153 sau 1531
din Codul fiscal şi care nu are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA
conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, organele fiscale competente vor elibera, la
solicitarea acestei persoane, un certificat din care
să rezulte că nu se datorează taxa în România;
c) în cazul în care achiziţia intracomunitară este
realizată de o persoană impozabilă care nu este înregistrată şi care nu trebuie
să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar
care este sau ar trebui să fie înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, şi în urma
analizei rezultă că mijlocul de transport nu este nou, organele fiscale
competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care
să rezulte:
1. fie că s-a efectuat plata
taxei de către persoana care a achiziţionat intracomunitar mijlocul de
transport respectiv, după depunerea decontului special şi achitarea taxei, în
condiţiile prevăzute la art. 1563 alin. (2) şi art. 157 alin. (1) din Codul
fiscal, dacă din documentele care atestă dobândirea mijlocului de transport
rezultă că achiziţia intracomunitară este taxabilă în România în conformitate
cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;
2. fie că nu se datorează taxa
în România, dacă din documentele care atestă dobândirea mijlocului de transport
rezultă că achiziţia intracomunitară nu este taxabilă în România în
conformitate cu prevederile titlului VI din Codul
fiscal. De exemplu, mijloacele de transport care nu sunt
noi şi sunt achiziţionate intracomunitar de la persoane fizice, mici
întreprinderi, de la persoane impozabile care au aplicat regimul special pentru
bunuri second-hand potrivit unor prevederi din alte state membre similare art.
1522 din Codul fiscal nu sunt achiziţii intracomunitare impozabile în România,
potrivit art. 126 alin. (3) lit. a) şi alin. (8) lit. c) din Codul
fiscal."
37. Punctul 81 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Plata taxei la buget
Art. 157. - (1) Orice persoană trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale până la
data la care are obligaţia depunerii unuia dintre deconturile sau declaraţiile
prevăzute la art. 1562 şi 1563.
(2) Prin excepţie de
la prevederile alin. (1), persoana impozabilă înregistrată conform art. 153 va
evidenţia în decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele
şi în condiţiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare, bunurilor şi
serviciilor achiziţionate în beneficiul său, pentru care respectiva persoană
este obligată la plata taxei, în condiţiile art. 150 alin. (2)-(6).
(3) Taxa pentru
importuri de bunuri, cu excepţia importurilor scutite de taxă, se plăteşte la
organul vamal în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata
drepturilor de import. Importatorii care deţin o autorizaţie unică pentru
proceduri vamale simplificate, eliberată de alt stat membru, sau care
efectuează importuri de bunuri în România din punctul de vedere al TVA pentru care
nu au obligaţia de a depune declaraţii vamale de import trebuie să plătească
taxa pe valoarea adăugată la organul vamal până la data la care au obligaţia
depunerii declaraţiei de import pentru TVA şi accize.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata
efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153, care au obţinut certificat de amânare de la
plată, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. De
la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se
face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Persoanele impozabile
prevăzute la alin. (4) evidenţiază taxa aferentă bunurilor importate în
decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele
şi în condiţiile stabilite la art. 145-1471.
(6) In cazul în care persoana impozabilă nu este stabilită în România şi este scutită, în condiţiile art.
154 alin. (3), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale
competente trebuie să emită o decizie în care să precizeze modalitatea de plată
a taxei pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate
ocazional, pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.
(7) Pentru importul de bunuri scutit de taxă în
condiţiile prevăzute la art. 142 alin. (1) lit. I),
organele vamale pot solicita constituirea de garanţii
privind taxa pe valoarea adăugată. Garanţia privind taxa pe valoarea adăugată
aferentă acestor importuri se constituie şi se eliberează în conformitate cu
condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Norme metodologice:
81. (1) In scopul aplicării
prevederilor art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, organele vamale nu vor
solicita plata taxei pe valoarea adăugată pentru importuri de bunuri
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 care au
obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin ordin
al ministrului finanţelor publice.
(2) Incepând cu data de 1 ianuarie 2013, organele
vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adăugată pentru importuri de
bunuri persoanelor care fac dovada că sunt înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal. Nu se aplică aceste prevederi în cazul
persoanelor care sunt înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziţii
intracomunitare conform art. 1531 din Codul fiscal, care fac plata taxei în conformitate cu
prevederile art. 157 alin. (3) din Codul fiscal.
(3) In cursul perioadei
fiscale, importatorii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
fiscal care au obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului finanţelor publice, reflectă taxa pe valoarea
adăugată aferentă acestor importuri în jurnalele pentru cumpărări pe baza
declaraţiei vamale de import sau, după caz, a documentului pentru regularizarea
situaţiei emis de autoritatea vamală. Contabil, taxa aferentă importului se
înregistrează concomitent atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă.
In decontul de taxă pe
valoarea adăugată, taxa se evidenţiază atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă
deductibilă, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 145-1471 din Codul fiscal."
38. La punctul 812, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu
următorul cuprins:
„(8) In cazul autofacturilor emise conform art. 155
alin. (2) şi (4) şi art. 1551 alin. (2) din Codul fiscal, dacă persoana
impozabilă emitentă constată că a înscris informaţii în mod eronat în
respectivele autofacturi, fie va emite o nouă autofactura care trebuie să
cuprindă, pe de o parte, informaţiile din autofactura iniţială, numărul şi data
autofacturii corectate, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte,
informaţiile şi valorile corecte, fie va emite o nouă autofactura conţinând
informaţiile şi valorile corecte şi concomitent va emite o autofactura cu
valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data autofacturii
corectate. In situaţia în care autofactura a fost emisă în mod eronat sau prin
norme se prevede că în anumite situaţii se poate anula livrarea/prestarea către
sine, persoana impozabilă emite o autofactura cu valorile cu semnul minus în
care se înscriu numărul şi data autofacturii anulate."
39. Punctul 82 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Măsuri de simplificare
Art. 160. - (1) Prin excepţie de la prevederile art.
150 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei
este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia
obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi
beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea
inversă sunt:
a) livrarea de
deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel
cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările
ulterioare;
b) livrarea de masă
lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008
- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
c) livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe,
carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, astfel cum sunt stabilite
prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
d) transferul de certificate de emisii de gaze cu
efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a
unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în
cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului,
transferabile în conformitate cu articolul 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi
utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.
(3) Pe facturile emise pentru livrările de
bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu
vor înscrie taxa colectată aferentă. Beneficiarii vor determina taxa aferentă,
care se va evidenţia în decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât
şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele
şi în condiţiile stabilite la art. 145-1471.
(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol
sunt responsabili atât furnizorii, cât şi
beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilităţile părţilor implicate în
situaţia în care nu s-a aplicat taxare inversă.
(5) Prevederile prezentului articol se aplică numai
pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.
Norme metodologice:
82. (1) In sensul art. 160 alin. (5) din Codul fiscal,
prin livrări de bunuri/prestări de servicii în
interiorul ţării se înţelege operaţiunile
realizate numai între persoane care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 153, care au locul livrării sau locul prestării în România conform art.
132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, şi sunt operaţiuni taxabile conform
titlului VI din Codul fiscal.
(2) In sensul art. 160 alin. (2) lit. d) din Codul
fiscal, prin alte unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu Directiva
2003/87/CE se înţelege unităţile prevăzute la art.
3 lit. (m) şi (n) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările ulterioare.
(3) In cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160
alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii
emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la
faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi
se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca
taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de
vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 =
4427 cu suma taxei aferente.
(4) Inregistrarea taxei de
către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul
de taxă este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea
taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata
taxei către furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile
pentru orice alte situaţii în care se aplică taxarea inversă.
(5) Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt
beneficiari ai unor achiziţii supuse taxării inverse, conform art. 160 din
Codul fiscal, vor deduce taxa în decontul de taxă în limitele şi în condiţiile
stabilite la art. 145, 1451, 146, 147 şi 1471 din Codul fiscal.
(6) Furnizorii/Prestatorii care
sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua în calculul pro rata, ca
operaţiuni taxabile, valoarea livrărilor/prestărilor pentru care au aplicat
taxarea inversă.
(7) In cazul neaplicării
taxării inverse prevăzute de lege, organele de inspecţie fiscală vor dispune
măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la
corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor
prezentelor norme metodologice. In cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii
operaţiunilor, organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul
avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii,
concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.
(8) Pentru soluţionarea
situaţiilor tranzitorii care pot apărea ca urmare a eliminării sau a includerii
unor operaţiuni în categoria celor pentru care se aplică taxarea inversă în
cadrul art. 160 din Codul fiscal, se aplică prevederile art. 134 alin. (6) din
Codul fiscal, respectiv se va aplica regimul în vigoare la data exigibilităţii
de taxă. In acest sens se va proceda conform următorului exemplu:
Exemplu. O persoană
impozabilă aflată în stare de insolvenţă a emis facturi parţiale şi/sau de
avansuri în cursul anului 2009. Faptul generator de taxă are loc după data de 1
ianuarie 2010. La regularizarea facturilor parţiale şi/sau de avansuri emise în
anul 2009 se va menţine regimul aplicat la data exigibilităţii de taxă,
respectiv taxarea inversă, furnizorul/prestatorul fiind obligat la plata taxei
conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal numai pentru diferenţa dintre valoarea
livrării/prestării şi sumele facturate în anul 2009."
F Titlul VII „Accize
şi alte taxe speciale"
1. Punctul 52 se abrogă.
2. Punctul 6 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:
Calculul accizei pentru ţigarete
Art. 177. - (1) Pentru ţigarete, acciza datorată
este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem.
(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra preţului de
vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, procent prevăzut în
anexa nr. 6.
(3) Acciza specifică exprimată în echivalent
euro/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de
vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale
al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 6. Această acciză specifică se aprobă
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 15 zile înainte de
intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.
(4) Acciza datorată determinată potrivit alin. (1)
nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în echivalent
euro/1.000 de ţigarete, prevăzută în anexa nr. 6.
(5) Preţul mediu
ponderat de vânzare cu amănuntul se calculează în funcţie de valoarea totală a
tuturor ţigaretelor eliberate pentru consum, pe baza preţului de vânzare cu
amănuntul incluzând toate taxele, împărţit la cantitatea totală de ţigarete eliberate
pentru consum. Acest preţ mediu ponderat se stabileşte până la data de 1 martie
în fiecare an, pe baza datelor privind cantităţile totale de ţigarete eliberate
pentru consum în cursul anului calendaristic precedent.
(6) Preţul de vânzare
cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete se stabileşte şi se declară de
către persoana care eliberează pentru consum ţigaretele în România sau care
importă ţigaretele şi este adus la cunoştinţa publică, în conformitate cu
cerinţele prevăzute de normele metodologice.
(7) Este interzisă
vânzarea de către orice persoană a ţigaretelor pentru care nu s-au stabilit şi
declarat preţuri de vânzare cu amănuntul.
(8) Este interzisă
vânzarea de ţigarete de către orice persoană la un preţ ce depăşeşte preţul de
vânzare cu amănuntul declarat.
Norme metodologice:
6. (1) Preţurile de vânzare cu amănuntul pentru
ţigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producţie sau
persoanele afiliate acestuia care eliberează pentru consum, de destinatarul
înregistrat sau de importatorul autorizat de astfel de produse şi se notifică
la autoritatea fiscală centrală - direcţia cu atribuţii în elaborarea
legislaţiei în domeniul accizelor.
(2) Inregistrarea de către
autoritatea fiscală centrală a preţurilor de vânzare cu amănuntul se face pe
baza declaraţiei scrise a antrepozitarului autorizat, a destinatarului
înregistrat sau a importatorului autorizat, modelul-tip al acesteia fiind
prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Declaraţia se va întocmi în
3 exemplare, care se vor înregistra la autoritatea fiscală centrală - direcţia
cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor. După
înregistrare, un exemplar rămâne la autoritatea fiscală centrală, exemplarul al
doilea rămâne la persoana care a întocmit declaraţia, iar exemplarul al treilea
se va transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor
de comandă pentru timbre.
(4) Declaraţia, care va
cuprinde în mod expres data de la care se vor practica preţurile de vânzare cu
amănuntul, va fi depusă la autoritatea fiscală centrală cu minimum două zile
înainte de data practicării acestor preţuri.
(5) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare, lista cuprinzând preţurile de
vânzare cu amănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritatea
fiscală centrală, va fi publicată, prin grija antrepozitarului autorizat, a
destinatarului înregistrat sau a importatorului autorizat, în două cotidiene de
mare tiraj. Câte un exemplar din cele două cotidiene va fi depus la autoritatea
fiscală centrală în ziua publicării.
(6) Ori de câte ori se intenţionează modificări ale
preţurilor de vânzare cu amănuntul, antrepozitarul autorizat, destinatarul
înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să redeclare preţurile
pentru toate sortimentele de ţigarete, indiferent dacă modificarea intervine la
unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiaşi model de declaraţie prevăzut
la alin. (2) şi cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (4) şi (5).
(7) După primirea declaraţiilor privind preţurile de
vânzare cu amănuntul şi după publicarea acestora în două cotidiene de mare
tiraj, autoritatea fiscală centrală va publica aceste liste pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice.
(8) Antrepozitarul autorizat,
destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat de astfel de produse, care
renunţă la comercializarea pe piaţa internă a unui anumit sortiment de
ţigarete, are obligaţia de a comunica acest fapt autorităţii fiscale centrale
şi de a înscrie în continuare preţurile aferente acestor sortimente în
declaraţia preţurilor de vânzare cu amănuntul, pe perioada de până la epuizare,
dar nu mai puţin de 3 luni.
(9) In situaţia destinatarului înregistrat care
achiziţionează doar ocazional ţigarete dintr-un alt stat membru, acesta va urma
procedura prevăzută la alin. (1)-(6).
(10) In situaţiile în care nu
se pot identifica preţurile de vânzare cu amănuntul pentru ţigaretele provenite
din confiscări, calculul accizelor se face pe baza accizei totale prevăzute în
anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal.
(11) Preţul de vânzare al
ţigaretelor practicat de orice persoană nu poate depăşi preţul de vânzare cu
amănuntul declarat în vigoare la momentul vânzării."
3. După punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 771, cu următorul cuprins: „Codul
fiscal:
SECŢIUNEA a 3-a
Tutun prelucrat Tutun prelucrat
Art. 20615.
- (1) In înţelesul prezentului capitol, tutun
prelucrat reprezintă:
a) ţigarete;
b) ţigări şi ţigări de foi;
c) tutun de fumat:
1. tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în
ţigarete;
2. alte tutunuri de fumat.
(2) Se consideră ţigarete:
a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare
şi care nu sunt ţigări sau ţigări de foi, în sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un
tub de hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;
c) rulourile de tutun
care se pot înfăşură în hârtie de ţigarete, prin simpla mânuire neindustrială;
d) orice produs care conţine parţial alte substanţe
decât tutunul, dar care respectă criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c).
(3) Se consideră ţigări
sau ţigări
de foi, dacă, având în vedere proprietăţile
acestora şi aşteptările obişnuite ale clienţilor, pot şi au rolul exclusiv de a
fi fumate ca atare, după cum urmează:
a) rulourile de tutun cu un înveliş exterior din
tutun natural;
b) rulourile de tutun cu umplutură mixtă mărunţită
şi cu înveliş exterior de culoarea obişnuită a unei ţigări de foi, din tutun
reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv, după caz, filtrul,
cu excepţia vârfului în cazul ţigărilor de foi cu vârf, dacă masa unitară, fără
a include filtrul sau muştiucul, nu este mai mică de 2,3 g şi nici mai mare de
10 g şi circumferinţa a cel puţin o treime din lungime nu este mai mică de 34
mm;
c) produsele
alcătuite parţial din substanţe altele decât tutun şi care îndeplinesc
criteriile prevăzute la lit. a) şi b).
(4) Se consideră tutun
de fumat
a) tutunul tăiat sau fărâmiţat într-un alt mod,
răsucit ori presat în bucăţi şi care poate fi fumat fără prelucrare industrială
ulterioară;
b) deşeuri de tutun
puse în vânzare cu amănuntul care nu intră sub incidenţa alin. (2) şi (3) şi
care pot fi fumate. In sensul prezentului articol,
deşeurile de tutun sunt considerate ca fiind resturi de foi de tutun şi produse
secundare obţinute la prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din
tutun;
c) orice produs care
constă total sau parţial din alte substanţe decât tutunul, dar care
îndeplineşte, pe de altă parte, criteriile prevăzute la lit. a) sau b).
(5) Se consideră tutun de fumat fin tăiat,
destinat rulării în ţigarete:
a) tutunul de fumat,
aşa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o
reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime de tăiere sub 1,5 mm;
b) tutunul de fumat
pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun care
au o lăţime de tăiere mai mare de 1,5 mm sau mai mult, dacă tutunul de fumat
este vândut ori destinat vânzării pentru rularea în ţigarete.
(6) Un rulou de tutun prevăzut la alin. (2) este
considerat, pentru aplicarea accizei, ca două ţigarete, atunci când are o lungime,
excluzând filtrul sau muştiucul, mai mare de 8 cm, fără să depăşească 11 cm, ca
3 ţigarete, excluzând filtrul sau muştiucul, când are o lungime mai mare de 11
cm, fără să depăşească 14 cm, şi aşa mai departe;
(7) Toţi operatorii
economici plătitori de accize pentru tutunul prelucrat, potrivit prezentului
capitol, au obligaţia de a prezenta autorităţii competente liste cuprinzând
date cu privire la produsele accizabile eliberate pentru consum, în
conformitate cu prevederile din normele metodologice.
Norme metodologice:
771. (1)
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii
autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligaţi să
prezinte lunar, odată cu situaţia utilizării marcajelor, situaţia produselor
eliberate pentru consum de astfel de produse în luna de raportare, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 311 sau în
anexa nr. 312, după caz.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte în 3
exemplare, cu următoarele destinaţii: primul exemplar rămâne la operatorul
economic, exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de
comandă pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii
fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul
accizelor."
4. La punctul 82,
alineatul (14) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(14) Deplasarea produselor energetice de la un
destinatar înregistrat către utilizatorul final, atunci când nu se aplică
prevederile aferente locului de livrare directă, va fi însoţită de un document
comercial care va conţine aceleaşi informaţii ca exemplarul pe suport hârtie al
documentului administrativ electronic, al cărui model este prezentat în anexa
nr. 40.1, mai puţin codul de referinţă administrativ unic. Documentul comercial
va fi certificat atât de autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi
desfăşoară activitatea destinatarul înregistrat, cât şi de autoritatea vamală
teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea utilizatorul final."
5. La punctul 83,
alineatul (29) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(29) Bioetanolul reprezintă
alcoolul etilic realizat în antrepozitele fiscale de producţie a alcoolului
etilic, produs destinat utilizării în producţia de produse energetice şi în alte
industrii, exclusiv industria alimentară."
6. La punctul 90 subpunctul 90.3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„90.3. (1) In cazul produselor de natura aditivilor sau
al produselor din biomasă realizate în antrepozite fiscale de producţie produse
energetice şi destinate aditivării sau amestecului cu produse energetice, al
căror cod de produs nu se regăseşte în Nomenclatorul codurilor de produse
accizabile, deplasarea produselor în cauză către alte antrepozite fiscale ale
antrepozitarului autorizat pentru producţie de produse energetice ori ale unui
alt antrepozitar autorizat din România se realizează în regim suspensiv de
accize şi va fi însoţită de un document comercial care va conţine aceleaşi
informaţii ca acelea din documentul administrativ electronic pe suport hârtie
prevăzut în anexa nr. 40.1, mai puţin codul de referinţă administrativ unic.
Documentul comercial va fi certificat atât de autoritatea vamală teritorială în
raza căreia îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, cât şi de
autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal primitor."
7. Punctul 112 se
abrogă.
8. La punctul 113
subpunctul 113.2, alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(18) Destinatarii înregistraţi, importatorii sau
operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), care achiziţionează produse
energetice în vederea livrării în regim de scutire directă către centralele de
producţie de energie electrică sau producţie combinată de energie electrică şi
termică, precum şi către operatorii economici prevăzuţi la alin. (4), vor livra
produsele către aceşti beneficiari la preţuri fără accize şi vor solicita
autorităţii fiscale teritoriale restituirea accizelor
aferente cantităţilor livrate cu această destinaţie
care au fost plătite, după caz, la momentul recepţiei, importului sau al
achiziţiei. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi beneficiarii scutirilor
care utilizează produse energetice provenite din operaţiuni proprii de import,
pentru care scutirea se acordă direct, iar deplasarea acestora de la un birou
vamal de intrare pe teritoriul comunitar este însoţită de un document
administrativ unic."
9. La punctul 113
subpunctul 113.8, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
10. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a
titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se abrogă.
11. Anexa nr. 4 la
Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
12. După anexa nr. 31
la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal se introduc două noi anexe, anexele nr. 311 şi 312, având cuprinsul prevăzut în
anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii" - După titlul IX se introduce un nou titlu, titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii", cu următorul cuprins:
TITLUL IX2
Contribuţii sociale obligatorii
„Codul fiscal:
Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale Art. 2963. - Contribuabilii
sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:
a) persoanele fizice rezidente care realizează
venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de
muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege,
atât pe perioada în care desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care
beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
precum şi cele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55
alin. (2);
Norme metodologice:
1. Prin persoane fizice rezidente în sensul art.
2963 din Codul fiscal se înţelege
persoanele fizice care îşi au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României,
precum şi străinii şi apatrizii care sunt titulari ai drepturilor legale de
şedere şi de muncă pe teritoriul României şi au obligaţia plăţii contribuţiilor
sociale obligatorii potrivit legislaţiei specifice sistemelor de asigurări
sociale.
Codul fiscal:
b) persoanele fizice
nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea
prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
Norme metodologice:
2. In această categorie se
includ persoanele fizice nerezidente care realizează, pe teritoriul României,
veniturile prevăzute la art. 2963 lit. a) din Codul fiscal şi care, potrivit
instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, sunt
obligate la plata contribuţiilor sociale prevăzute în titlul IX2 din Codul fiscal. Prin instrumente
juridice internaţionale se înţelege regulamentele
comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi
acordurile şi convenţiile în domeniul securităţii sociale la care România este
parte.
Codul fiscal:
e) persoanele fizice şi juridice care au calitatea
de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea
de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care
persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada
în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate;
Norme metodologice:
3. In această categorie se includ şi contribuabilii
nerezidenţi care au calitatea de angajatori, respectiv persoanele fizice şi
juridice care nu au sediul, respectiv domiciliul sau reşedinţa în România şi
care, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este
parte, datorează în România contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii
lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România.
Prin entitate asimilată
angajatorului care are calitatea de plătitor de venituri din activităţi
dependente se înţelege orice entitate care nu are
calitatea de persoană fizică sau juridică şi care, potrivit legii, are dreptul
să folosească personal angajat, cum ar fi: cabinete/birouri profesionale,
societăţi civile şi altele.
Codul fiscal:
Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale
Art. 2964.
- (1) Baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii,
în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), reprezintă câştigul
brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu
respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România
este parte, care include: [...]
g) sumele primite de reprezentanţii în adunarea
generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului
şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;
Norme metodologice:
4. Sumele realizate de
persoanele prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal intră în
baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, indiferent
dacă persoanele respective sunt din cadrul aceleiaşi societăţi sau din afara
ei, indiferent dacă sunt pensionari sau angajaţi cu contract individual de
muncă.
5. Se includ în baza de calcul
al contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate sumele primite de reprezentanţii în adunarea
generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului
şi ai consiliului de supraveghere, precum şi ai comisiei
de cenzori.
Codul fiscal:
m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul
serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte
entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori
indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;
Norme metodologice:
6. In cazul depăşirii limitei respective, partea care
depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul
al contribuţiilor sociale individuale.
Prin persoane juridice fără
scop patrimonial şi entităţi neplătitoare de
impozit pe profit se înţelege: organizaţiile nonprofit de orice fel şi
societăţile civile care nu datorează impozit pe profit potrivit titlului II din Codul fiscal, precum şi cele
plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prevăzute la titlul IV1 din Codul fiscal.
Codul fiscal:
o) orice alte sume de natură salarială sau avantaje
asimilate salariilor în vederea impunerii.
Norme metodologice:
7. Avantajele includ, fără a fi limitate la acestea,
următoarele:
a) împrumuturi nerambursabile;
b) anularea unei creanţe a angajatorului asupra
angajatului.
8. Veniturile care se includ în
câştigul brut realizat din activităţi dependente, care reprezintă baza lunară
de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii, în cazul
persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal sunt cele prevăzute la art. 2964 din Codul fiscal şi la pct. 68 din
normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal, date în
aplicarea art. 55 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, cu excepţia veniturilor
asupra cărora nu există obligaţia plăţii contribuţiilor sociale potrivit
reglementărilor specifice fiecărei contribuţii sociale, precum şi celor din
legislaţia privind asigurările sociale.
In baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii
se includ şi veniturile realizate ca urmare a activităţilor de creare de
programe pentru calculator şi cele realizate de către persoanele cu handicap grav sau accentuat care sunt scutite de la plata impozitului pe
venit.
La încadrarea sumelor şi avantajelor acordate în excepţiile
generale de la baza de calcul se aplică regulile stabilite pentru titlul III
din Codul fiscal.
9. In baza lunară de calcul al
contribuţiei individuale de asigurări sociale, în cazul persoanelor prevăzute
la art. 2963 lit.
a) şi b) din Codul fiscal, se include şi suma reprezentând 35% din câştigul
salarial mediu brut, prevăzut la art. 2964 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul
indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului
zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de
muncă sau boală profesională.
Codul fiscal:
Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de
angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de
natură salarială sau asimilate salariilor
Art. 2965
- (1) In sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art.
2963
lit. e) şi g), baza lunară de calcul o reprezintă suma câştigurilor brute
realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b). Baza de
calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor pentru
care angajatorul datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de
muncă, din luna pentru care se calculează această contribuţie datorată
bugetului asigurărilor sociale de stat, şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut. In situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul
persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g), care datorează contribuţie la bugetul asigurărilor
sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul
la care se datorează această contribuţie, corespunzătoare fiecărei condiţii de
muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în total bază de calcul, a
câştigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă.
Norme metodologice
10. In baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat
se includ sumele care fac parte din baza lunară de calcul al contribuţiei
individuale de asigurări sociale, ţinându-se seama de excepţiile prevăzute la
art. 29615 şi 29616 din Codul fiscal, precum şi de
cele menţionate la pct. 20.
Exemplu de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator.
Se folosesc următoarele simboluri:
N - cota de contribuţie
pentru condiţii normale de muncă (31,3%);
D = cota de contribuţie pentru condiţii deosebite de
muncă (36,3%);
S = cota de contribuţie pentru
condiţii speciale de muncă (41,3%);
BCA - baza de calcul al
contribuţiei individuale de asigurări sociale (câştig brut realizat, dar nu mai
mult de 5 ori câştigul salarial mediu brut);
TV- suma câştigurilor
realizate la nivel de angajator;
TVN - suma câştigurilor
realizate în condiţii normale de muncă la nivel de angajator;
TVD - suma câştigurilor
realizate în condiţii deosebite de muncă la nivel de angajator;
TVS - suma câştigurilor
realizate în condiţii speciale de muncă la nivel de angajator;
NA - 20,8%, care
reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii normale de
muncă (31,3% - 10,5% = 20,8%);
DA - 25,8%, care
reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii deosebite
de muncă (36,3% - 10,5% = 25,8%);
SA - 30,8%, care
reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii speciale
de muncă (41,3% - 10,5% = 30,8%);
BCP- baza de calcul
plafonată pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de
angajator (numărul de asiguraţi x 5 câştiguri salariale medii brute).
CAS datorată de asigurat = BCA
x 10,5%
CAS datorată de angajator:
Varianta I. Dacă suma câştigurilor realizate nu depăşeşte BCP:
CAS datorată de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x
SA
Varianta II. Dacă suma câştigurilor realizate depăşeşte BCP:
CAS datorată de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS
x SA) x BCP/TV
Câştigul salarial mediu brut luat în calcul = 2.022 lei
Se presupune că angajatorul are 4 salariaţi. In aceste
condiţii:
BCP este 4 salariaţi x 5 x 2.022 lei = 40.440 lei
Nr. crt. asiguraţi
|
Suma câştigurilor
realizate
(lei)
|
Suma câştigurilor
realizate în condiţii
normale de muncă
(lei)
|
Suma câştigurilor
realizate în condiţii
deosebite de muncă
(lei)
|
Suma câştigurilor
realizate în condiţii
speciale de muncă
(lei)
|
CAS datorată
pentru asigurat
(lei)
|
1
|
1.000
|
1.000
|
0
|
0
|
105
|
2
|
1.500
|
750
|
525
|
225
|
158
|
3
|
25.000
|
13.750
|
11.250
|
0
|
2.625
|
4
|
28.000
|
0
|
0
|
28.000
|
2.940
|
Total
|
55.500
|
15.500
|
11.775
|
28.225
|
5.828
|
CAS datorată de angajator:
(15.500 x 20,8/100 + 11.775 x 25,8/100 + 28.225 x
30,8/100) x 40.440/55.500 = (3.224 lei + 3.038 lei + 8.693 lei) x 0,72864 =
10.897 lei
Codul fiscal:
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară
de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă
suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b). La
contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul
asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea
corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată.
Norme metodologice:
11. Baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator o
reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art.
2963 lit. a) şi b)
din Codul fiscal, corectată cu excepţiile prevăzute la art. 29615 din Codul fiscal.
Baza lunară de calcul al
contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
datorate de angajator o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de
persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal, corectată cu excepţiile prevăzute
la art. 29615 şi
art. 29616 alin. (3)
din Codul fiscal.
12. In baza lunară de calcul pentru contribuţia de
asigurări sociale de sănătate şi pentru contribuţia pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator se includ
şi următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal:
a) cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru primele 5
zile de incapacitate temporară de muncă suportate de
angajator;
b) cuantumul sumelor
reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă drept urmare a
unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de
incapacitate suportate de angajator.
13. Contribuţia pentru concedii
şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară
de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi
se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz.
Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia
distinct în anexa 1.1 «Anexa angajator» la «Declaraţia privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate», aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a
«Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate».
Codul fiscal:
(3) Pentru persoanele
prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul pentru contribuţia de
asigurări pentru şomaj prevăzută de lege reprezintă suma câştigurilor brute
acordate persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), asupra cărora există, potrivit legii, obligaţia de
plată a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(4) Pentru persoanele
prevăzute la art. 2963 lit. e), care pot să angajeze forţă de muncă pe bază de contract
individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, cu modificările şi completările ulterioare, care au, cu excepţia
instituţiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
obligaţia de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale, baza lunară de calcul a acestei contribuţii reprezintă
suma câştigurilor brute realizate de salariaţii încadraţi cu contract
individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariaţii care cumulează
pensia cu salariul, în condiţiile legii, cu excepţia veniturilor de natura
celor prevăzute la art. 29615.
Norme metodologice:
14. Prin câştig brut
realizat de un salariat încadrat cu contract individual de muncă, potrivit
legii, inclusiv salariatul care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile
legii, se înţelege orice câştig în bani primit de
la angajator de către aceste persoane, ca plată a muncii lor sau pe perioada în
care sunt încadrate în muncă, inclusiv în perioadele de suspendare ca urmare a
statutului de salariat pe care îl deţin, cu excepţia veniturilor prevăzute la
pct. 24.
Codul fiscal:
(5) Pentru persoanele
prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurare
la accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă suma câştigurilor brute
realizate lunar de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), respectiv
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului
zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de
muncă sau boală profesională.
Norme metodologice:
15. Pe perioada în care
persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal beneficiază de indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, baza de calcul al
contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale o reprezintă
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului
zilelor lucrătoare din concediul medical.
Codul fiscal:
Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate
pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1
Art. 2966.
- (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1, baza lunară
de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat, respectiv al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate reprezintă cuantumul drepturilor băneşti
lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii,
respectiv indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit
dispoziţiilor legale se prevede altfel.
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1, baza lunară
de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând
indemnizaţii de şomaj.
Norme metodologice:
16. Pentru persoanele prevăzute
la art. 2963 lit.
f) pct. 1 din Codul fiscal, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se
aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă drept
urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi se suportă din
bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din fondul de asigurare pentru accidente
de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz.
Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia
distinct în anexa 1.1 «Anexa angajator» la «Declaraţia privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate», aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010.
Codul fiscal:
(4) Contribuţia de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, se datorează pe toată durata efectuării practicii
profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în
cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada
respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj.
Norme metodologice:
17. Contribuţia de asigurări
pentru accidente de muncă şi boli profesionale se calculează prin aplicarea
cotei de 1%, prevăzută de lege, asupra drepturilor reprezentând indemnizaţia de
şomaj care se acordă pe perioada efectuării de către şomerii care se află în
plata acestui drept a practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate,
potrivit legii, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a
municipiului Bucureşti.
Codul fiscal:
Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate
pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5
Art. 2969.
- Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc
740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin
aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740
de lei.
Norme metodologice:
18. Pentru pensionarii ale căror venituri din pensii
depăşesc 740 lei, contribuţia datorată se calculează prin aplicarea cotei
stabilite de lege asupra întregului venit şi se virează odată cu plata
drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor
drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică
de 740 lei.
Exemplul nr. 1 - In
situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 741 lei, contribuţia
datorată va fi determinată astfel:
741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit
legii.
In această situaţie, pentru a rezulta o pensie netă de
740 lei, contribuţia datorată este de 1 leu.
Exemplul nr. 2 - In situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 784 lei,
contribuţia datorată va fi determinată astfel:
784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit
legii.
In această situaţie, contribuţia datorată este de 43
lei, iar pensia netă este de 741 lei.
Codul fiscal:
Excepţii generale
Art. 29615.
- Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii, prevăzută
la art. 2964, următoarele:
[...]
b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru
pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale,
ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere,
veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile
oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă
al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv
transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora,
acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum
este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în
beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1
iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,
precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră
în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei
persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.
Norme metodologice:
19. In cazul depăşirii sumei de 150 lei pentru
cadourile oferite, partea care depăşeşte reprezintă venit din salarii şi se
cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 2964 şi 2965
din Codul fiscal.
Codul fiscal:
Excepţii specifice
Art. 29616.
- (1) Suma cuvenită pentru participarea salariaţilor la profit, potrivit legii,
nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale,
respectiv al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
(2) Contribuţia de asigurare la accidente de muncă
şi boli profesionale, precum şi drepturile ce se cuvin din această asigurare nu
se aplică personalului militar şi civil angajat pe bază de contract şi
personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii,
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, precum şi în sistemul Ministerului Justiţiei
-Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia generală de protecţie şi
anticorupţie.
(3) Sunt exceptate de
la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate următoarele venituri:
a) drepturile de
soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale
cadrelor militare în activitate şi ale funcţionarilor publici cu statut
special, acordate potrivit legii;
b) veniturile prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. g), h), i),
I), m), n), precum şi lit. j), cu excepţia
indemnizaţiilor primite de administratori;
c) veniturile reprezentând plăţi compensatorii
suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de
persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu
persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g);
d) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii
locali şi judeţeni.
(4) Contribuţiile de asigurări pentru şomaj
prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se datorează pe perioada în care
raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu excepţia perioadei de incapacitate
temporară de muncă, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform
legii, precum şi asupra:
a) veniturilor în
bani şi/sau în natură, prevăzute la art. 2964, acordate persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), care au
calitatea de pensionari;
b) veniturilor în bani prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. d), e), i),
j), I) şi n), precum şi lit. g), cu excepţia
remuneraţiilor primite de membrii directoratului;
c) compensaţiilor
acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de
muncă, persoanelor concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor sau
care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere;
d) veniturilor realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), care nu se mai
regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g), dar încasează
venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi
respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior încetării
raporturilor juridice, cu excepţia sumelor reprezentând salarii, diferenţe de
salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate
salariilor, asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurare
pentru şomaj stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
e) prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat, Fondul naţional unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv
cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
f) veniturilor acordate conform prevederilor legale
sub formă de participare a salariaţilor la profit;
g) sumelor primite de reprezentanţii în cadrul
consiliilor de administraţie, consiliilor consultative şi comisiilor
constituite conform legii;
h) indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii
locali şi judeţeni.
(5) Contribuţiile sociale prevăzute la art. 2 alin.
(2) lit. a) şi e) nu se datorează asupra:
a) indemnizaţiilor de
şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni;
b) avantajelor sub forma suportării de către
angajator a contribuţiilor plătite la fondurile de pensii facultative, în
limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;
c) veniturilor în
bani prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. e) si j).
(6) Prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(7) Pentru persoanele
prevăzute la art. 2963 lit. c), plătitorul de venit asimilat angajatorului în condiţiile
art. 29618 alin. (2) nu datorează contribuţia de asigurări sociale şi
contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj în calitatea sa de angajator.
(8) Persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c) nu datorează
contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia individuală la
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru veniturile de natură profesională,
altele decât cele de natură salarială definite potrivit art. III alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, în
condiţiile în care se încadrează în situaţia prevăzută la art. III alin. (5),
(6) sau (15) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
Norme metodologice:
20. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de
asigurări sociale şi următoarele sume:
a) indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) prestaţiile suportate din
bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă
şi boli profesionale acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu
modificările ulterioare.
21. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate individuale, în cazul persoanelor prevăzute la
art. 2963 lit. a)
şi b) din Codul fiscal, următoarele:
a) indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă, drept urmare a unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu
modificările ulterioare;
c) sumele acordate în momentul disponibilizării,
venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor
pentru şomaj potrivit actelor
normative care reglementează aceste domenii.
22. Sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri
realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal:
a) drepturile de soldă lunară,
indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi acordate potrivit
legislaţiei specifice cadrelor militare în activitate şi funcţionarilor publici
cu statut special din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sectorul de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
b) sumele primite de reprezentanţii în organisme
tripartite, potrivit legii;
c) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
d) indemnizaţiile lunare
plătite potrivit legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite
conform contractului individual de muncă;
e) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul
serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte
entităţi neplătitoare de impozit pe profit;
f) remuneraţia primită de
preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza
contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
g) suma din profitul net, cuvenită administratorilor
societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilită de adunarea
generală a acţionarilor;
h) veniturile reprezentând
plăţi compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de
muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal,
care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g)
din Codul fiscal;
i) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii
locali şi judeţeni.
23. Sunt exceptate de la plata
contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţiei
datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele:
a) sumele şi avantajele prevăzute la art. 29615 şi art. 29616 alin. (4) din Codul fiscal;
b) veniturile obţinute de
membrii structurilor prevăzute la art. 29616 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal, constituite potrivit legii;
c) drepturile de hrană acordate de angajatori
salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Avantajele primite în legătură cu o activitate
dependentă prevăzute la art. 29615 lit. p) din Codul fiscal şi cele prevăzute ca neimpozabile la cap.
III al titlului III din Codul fiscal şi în normele de aplicare a acestui titlu
sunt exceptate de la plata contribuţiei individuale şi a contribuţiei datorate
de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
In situaţia în care raporturile de muncă sau de
serviciu sunt suspendate, conform legii, pe perioada de incapacitate temporară
de muncă, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi
contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj se
datorează numai pe perioada de incapacitate temporară de muncă, în care plata
indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii. Prin incapacitate
temporară de muncă se înţelege incapacitatea
temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii
şi incapacitatea temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii
profesionale.
24. Sunt exceptate de la plata
contribuţiei la Fondul de garantare a creanţelor salariale următoarele:
a) veniturile de natura celor prevăzute la art. 29615 din Codul fiscal;
b) compensaţiile acordate, în
condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă,
persoanelor concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor;
c) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat sau Fondul naţional unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv
cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
d) drepturile de hrană acordate de angajatori
salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) veniturile acordate potrivit prevederilor legale sub forma de participare a salariaţilor la profit.
25. Contribuţia pentru
asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale nu se datorează pe
perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor şi studenţilor.
Codul fiscal:
Alte sume pentru care
se calculează şi se reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate Art. 29617. - (1) Se
datorează şi se reţine contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
prevăzută la alin. (1) se suportă de către angajator sau din fondul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în
condiţiile legii.
Norme metodologice:
26. în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal,
contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin
aplicarea cotei prevăzute de lege asupra indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă
drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordată în
baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, şi se suportă
de către angajator ori din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, constituit în condiţiile legii.
Codul fiscal:
Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor
sociale
Art. 29618.
[...]
(5) Calculul contribuţiilor sociale individuale se
realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazei lunare de
calcul prevăzute la art. 2964, corectată cu veniturile specifice fiecărei contribuţii în parte,
cu excepţiile prevăzute la art. 29615 şi, după caz, la art. 29616.
Norme metodologice:
27. Pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale
în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora,
precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în
muncă a unor persoane, în vederea stabilirii punctajului lunar prevăzut de legea privind sistemul
unitar de pensii publice, sumele respective se defalcă pe lunile la care se
referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în
vigoare în acea perioadă.
28. Pentru calculul
contribuţiilor individuale şi celor datorate de angajator la bugetul
asigurărilor pentru şomaj şi pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi
al contribuţiei datorate de angajator pentru concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, în situaţia hotărârilor judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile prin care se stabilesc obligaţii de plată a unor sume
sau drepturi reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate
salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, asupra cărora există
obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, sumele respective se defalcă pe lunile
la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale
care erau în vigoare în acea perioadă.
Codul fiscal:
(6) In cazul în care din calcul rezultă o bază de
calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
prevăzut la art. 2964 alin. (3), cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se
va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe
fiecare loc de realizare al venitului.
Norme metodologice:
29. Prin loc de realizare al venitului se înţelege persoana fizică sau juridică care are calitatea de
angajator sau entitatea asimilată angajatorului.
In cazul în care persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal
obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte individuale de muncă
cu acelaşi angajator, aceste venituri se cumulează, după care se plafonează în
vederea obţinerii bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de
asigurări sociale.
In cazul în care persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal
obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte individuale de muncă
cu angajatori diferiţi, veniturile obţinute se plafonează separat de către
fiecare angajator în parte.
Codul fiscal:
(8) Calculul contribuţiilor sociale datorate de
angajator şi de entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) se realizează
prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazelor de calcul
prevăzute la art. 2965-29613, după caz.
Norme metodologice:
30. Bazele de calcul prevăzute la art. 2965-29613 din Codul fiscal sunt cele rezultate după aplicarea excepţiilor
generale şi specifice."
Art. II. - Hotărârea
Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
„Art. 21. -
Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia să declare la organul fiscal
competent taxele prevăzute la art. 14 alin. (2) şi taxa de acces definită la
art. 13 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, până la termenul de plată."
2. La articolul 74 alineatul (1), după litera u) se introduc două noi
litere, literele v) şi w), cu următorul cuprins:
,,v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice
activităţii cazinourilor şi de jocuri de noroc tip slot-machine au obligaţia să
înscrie cu datieră data şi ora emiterii biletului către client, atât pe marca
de control, cât şi pe biletul de intrare;
w) organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să
păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute,
pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente justificative."
3. La articolul 76 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă
literă, litera f), cu următorul cuprins:
,,f) nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit.
v) şi w)."
4. La articolul 76 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă
literă, litera c), cu următorul cuprins:
,,c) între 2.000-5.000 lei,
faptele prevăzute la alin. (1) lit. f)."
5. La articolul 76, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele
produse, măsura suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a
jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau
pentru toate mijloacele de joc situate într-o locaţie, în funcţie de gravitatea
faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, pentru una dintre
faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi f)."
Art. III. - Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a
titlului VII din Codul fiscal)
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat
......................................................
Sediul:
Localitatea..............................................................,
str......................................................... nr......,
bl......, sc......, et......, ap....., judeţul/ sectorul ............................................,
codul poştal............................................., telefon/fax ...............................................
Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .............................................
Codul de identificare fiscală
....................................................................................
Codul de accize/Codul de marcare .............................................................................
DECLARAŢIE
privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe
sortimente de ţigarete
Incepând cu data
de...................................................., preţurile de vânzare cu
amănuntul practicate pe sortimente vor fi următoarele:
Nr. crt.
|
Denumirea sortimentului
|
Numărul ţigaretelor conţinute
într-un pachet
|
Preţul de vânzare cu amănuntul
(lei/pachet)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Director general
Numele şi prenumele..................................
Semnătura şi
ştampila.....................................
Director economic
Numele şi prenumele.............................
Semnătura şi ştampila..............................
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 311 la Normele metodologice de
aplicare a titlului VII din Codul fiscal)
SITUAŢIA
eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi
ţigări de foi în luna............
anul..............
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat
......................................................
Sediul:
Localitatea........................................................,
str............................................................ nr......,
bl......, sc......, et......, ap....., judeţul/sectorul
............................................., codul
poştal.............................................,
telefon/fax...............................................
Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .............................................
Codul de identificare fiscală
....................................................................................
Codul de accize/Codul de marcare
.............................................................................
Nr. crt.
|
Denumirea sortimentului
|
Preţul de vânzare
cu amănuntul
declarat*)
|
Cantitatea eliberată
pentru consum
(mii bucăţi)
|
Acciza
(lei)
|
Acciza (euro)
|
Cursul de schimb lei/euro**)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
*) Pentru ţigări şi ţigări de foi nu se va înscrie
preţul de vânzare cu amănuntul declarat.
**) Se va înscrie cursul de schimb lei/euro utilizat
pentru calculul accizelor datorate.
Certificată de conducerea antrepozitarului autorizat/
destinatarului înregistrat/ importatorului autorizat
Numele şi prenumele......................................
Semnătura şi ştampila..................................
Data..............................
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 312 la Normele metodologice de
aplicare a titlului VII din Codul fiscal)
SITUAŢIA
eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat,
destinat rulării în ţigarete/ alte tutunuri de
fumat în luna...........anul.................
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
înregistrat/importatorului autorizat ......................................................
Sediul:
Localitatea.........................................................,
str............................................................. nr......,
bl......, sc......, et......, ap....., judeţul/sectorul
............................................., codul poştal.............................................,
telefon/fax...............................................
Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .............................................
Codul de identificare fiscală
....................................................................................
Codul de accize/Codul de marcare
.............................................................................
Nr. crt.
|
Denumirea sortimentului
|
Cantitatea eliberată
pentru consum
(kg)
|
Acciza
(lei)
|
Acciza
(euro)
|
Cursul de schimb lei/euro*)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
*) Se va înscrie cursul de schimb lei/euro utilizat
pentru calculul accizelor datorate.
Certificată de conducerea antrepozitarului autorizat/
destinatarului înregistrat/importatorului autorizat
Numele şi
prenumele......................................
Semnătura şi ştampila..................................
Data.................................